A döntés szövege:
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság törvény alkotmányellenességének utólagos
megállapítására és a törvény megsemmisítésére irányuló
indítványok alapján - Dr. Schmidt Péter alkotmánybírónak a
határozat B) része 1. pontjára, valamint Dr. Vörös Imre
alkotmánybírónak a határozat B) részére és a C) rész 2.
pontjára vonatkozó különvéleményével; továbbá Dr. Herczegh
Géza alkotmánybírónak a határozat A) részének indokolásából
a I.2.b) pontra vonatkozó párhuzamos véleményével - meghozta
a következő
határozatot:
A)
1. Az államnak vallási és a lelkiismereti meggyőződésre
tartozó más kérdésekben semlegesnek kell lennie. A
vallásszabadsághoz való jogból az államnak az a kötelessége
következik, hogy az egyéni meggyőződés szabad kialakításának
lehetőségét biztosítsa.
Az egyház elválasztása az államtól nem jelenti azt, hogy a
vallás és az egyház sajátosságait az államnak figyelmen
kívül kell hagynia.
2. Az állami iskola nem lehet elkötelezett egyetlen vallás
mellett sem.
Az államnak jogi lehetőséget kell biztosítania arra, hogy
egyházi iskolák jöhessenek létre, az állam maga azonban nem
köteles ilyen iskolákat felállítani.
Ahol az állam az állami iskola épületét egyházi tulajdonba
adja, azok számára, akik nem kívánnak egyházi iskolába
járni, ténylegesen és úgy kell lehetővé tennie állami iskola
látogatását, hogy ez ne jelentsen nekik aránytalan terhet.
3. Azokat az indítványokat, amelyek szerint a volt egyházi
ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991.
évi XXXII. törvény azért sértené az Alkotmány 60.§-át, mert
az alapfokú oktatási intézmény épületének egyházi tulajdonba
adása esetén nem biztosít lehetőséget a lelkiismereti és
vallásszabadság jogán alapuló iskolaválasztásra, az
Alkotmánybíróság elutasítja.
B)
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy ott, ahol az
Alkotmány valamely alapjogról szóló törvény elfogadásához a
jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatát írja elő, a
minősített többség követelménye nem az illető alapjog
bármely törvényi szabályozására vonatkozik, hanem csakis az
adott alkotmányi rendelkezés közvetlen végrehajtásaként
megalkotott törvényre. Ez a törvény az illető alapjog
érvényesítésének és védelmének irányát határozza meg.
Valamely alapjogról szóló törvényhez minősített többség
előírása nem zárja ki, hogy az illető alapjog
érvényesítéséhez szükséges részletszabályokat egyszerű
többségű törvény határozza meg.
2. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény elfogadásához
nem volt szükség a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatára. Az Alkotmánybíróság elutasítja
azokat az indítványokat, amelyek szerint a törvény a
kétharmados többség hiánya miatt az Alkotmány 60.§ (4)
bekezdésével ellentétes lenne.
C)
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a volt egyházi
ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991.
évi XXXII. törvény 15.§-a alkotmányellenes, ezért azt
megsemmisíti. A 15.§ e határozatnak a Magyar Közlönyben való
közzététele napján veszti hatályát.
2. Az Alkotmánybíróság elutasítja azokat a további
indítványokat, amelyek szerint a törvény 1.§-ának (2) és (4)
bekezdése, a 2.§ (2) bekezdésének a) és e) pontja, a 12.§
(2) bekezdése, 13.§-a, a 16.§ (5) bekezdése, a 17.§ (2)
bekezdése, valamint 22.§-a alkotmányellenes lenne.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
közzéteszi.
Indokolás
Több indítvány érkezett a volt egyházi ingatlanok tulajdoni
helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a
továbbiakban Etv.) egésze, valamint egyes rendelkezései
alkotmányellenességének vizsgálatára. Az Alkotmánybíróság az
Etv-re, illetve egyes rendelkezéseire vonatkozó
indítványokat az alábbiakban külön-külön bírálja el.
A)
I.
Az indítványozók szerint az Etv. sérti az Alkotmány 60.§-át,
mert nem tartalmaz garanciát arra nézve, hogy minden
településen legyen világnézetileg semleges iskola.
1. Az Alkotmány 60.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy a Magyar
Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a
lelkiismeret és a vallás szabadságára. A (2) bekezdés a
"lelkiismereti meggyőződésre" is kiterjesztve állapítja meg
a vallásszabadság hagyományos tartalmát : a hit
(meggyőződés) szabadságát; a vallásgyakorlás szabadságát,
beleértve a negatív vallásszabadságot, vagyis a
meggyőződés kinyilvánítása mellőzéséhez való jogot; s
tartalmazza végül - noha nem külön szabályként, hanem az
" együttesen " és " nyilvánosan " történő vallásgyakorlás
szabadsága révén - a vallási gyülekezési és egyesülési
szabadságot is.
A három elem közül a vallásgyakorlás joga (a hagyományos
kultusz-szabadság) a legfontosabb; ez áll a legközelebb a
többi szabadságjoghoz is, sőt e tekintetben a
vallásszabadság a kommunikációs alapjogok közé illeszkedik.
Ezt tudja a jog a legteljesebben biztosítani; sőt a
vallásszabadság más összetevőit kifejező részjogoknak is ez
szolgál közös nevezőjéül. Pl. magát a hit (gondolat,
meggyőződés) szabadságát is a kommunikáción keresztül
ragadja meg az Alkotmány, mikor a vallásszabadság tartalmát
a vallás szabad megválasztásával vagy elfogadásával
határozza meg. Másfelől viszont az Alkotmány szerint a
vallás gyakorlásának szabadsága a vallás kultikus
cselekményekkel való kinyilvánításán és tanításán túlra is
kiterjed ("egyéb módon...gyakorolhassa"). A
vallásszabadságnak azt az elemét, hogy bárki meggyőződése
szerint élhessen, nyilvánvalóan másként kell jogilag
kezelni, mint a klasszikus, a véleménynyilvánítás
szabadságával rokon, "vallásos cselekmények, szertartások
végzése útján" való vallásgyakorlást. De a lelkiismereti
meggyőződés megvalósítása a társadalmi életben egyben
szimbolikus kommunikáció is, amire a kommunikációs
szabadságjogok jellemzői megfelelően alkalmazhatók.
A vallásszabadság tartalmának tisztázása érdekében meg kell
vizsgálni viszonyát más alapjogokhoz, különös tekintettel az
alanyi jogok korlátjaira illetve az objektív
intézményvédelemre.
Az Alkotmány 60.§ (1) bekezdése együtt mondja ki a gondolat,
a lelkiismeret és a vallás szabadságát. A (2) bekezdéstől
kezdve azonban az Alkotmány a gondolatszabadságról többé nem
rendelkezik, hanem a lelkiismereti és vallásszabadság
tartalmát állapítja meg. A gondolat megnyilvánulására az
Alkotmánybíróság szerint a véleménynyilvánítási szabadságról
szóló 61.§ vonatkozik. A 60.§ a különös szabályozás az
általános 61.§-hoz képest, ahogy a lelkiismereti illetve
vallásszabadság is a gondolatszabadság sajátos területe. A
határozat a továbbiakban ezért a gondolatszabadsággal külön
nem foglalkozik, hanem - tárgyának megfelelően - a
vallásszabadságról szól; megállapításai azonban a
lelkiismereti meggyőződésre is vonatkoznak, hacsak a
különbségekre nem utal kifejezetten.
a) A vallásszabadság és az emberi méltósághoz való jog
Az emberi méltósághoz való jognak az Alkotmánybíróság két
aspektusát fejtette ki. Egyrészt az emberi méltósághoz való
jogot - az élethez és a jogképességhez való joggal együtt -
az ember jogállását meghatározó jognak tekinti. (Ld.
64/1991.(XII.17.)AB határozat.) Másrészt az Alkotmánybíróság
állandó gyakorlata - a 8/1990. (IV. 25.)AB határozattól kezdve
- az emberi méltósághoz való jogot mint "általános
személyiségi jogot" fogja fel, amely magában foglalja a
személyiség szabad kibontakoztatásához való jogot. Az
Alkotmánybíróság továbbá a lelkiismereti szabadság jogát a
64/1991.(XII.17.)AB határozat összefüggésében szintén a
személyiség integritásához való jogként értelmezte. (Az
állam nem kényszeríthet senkit olyan helyzetbe, amely
meghasonlásba vinné önmagával, azaz amely
összeegyeztethetetlen a személyiségét meghatározó valamely
lényeges meggyőződésével.) A lelkiismereti szabadság és a
vallásszabadság külön is nevesített joga azt ismeri el, hogy
a lelkiismereti meggyőződés, s ezen belül adott esetben a
vallás az emberi minőség része, szabadságuk a személyiség
szabad kibontakozásához való jog érvényesülésének feltétele.
Maga az emberi személyiség a jog számára érinthetetlen (ezt
fejezi ki az emberi élethez és méltósághoz való jog
korlátozhatatlan volta), a jog csakis a külső feltételek
biztosításával segítheti az autonómiát. Ezért a gondolat, a
lelkiismeret és a vallásos hit (meggyőződés) szabadságához
való jogból önmagában - ha ti. a vallás gyakorlásához való
jogot most nem vesszük figyelembe - az államnak az a
kötelessége következik, hogy az állam nem ítélkezhet
vallásos hit vagy lelkiismereti meggyőződés
igazságtartalmáról. Ezt az Alkotmány - történeti okból - ma
csak a tudomány szabadsága tekintetében mondja ki
kifejezetten (70/G. § (2) bekezdés), de az Alkotmánybíróság
szerint ugyanilyen tartózkodási kötelezettség háramlik az
államra a vallásszabadsághoz való jogból is.
A vallásszabadság szoros összefüggését az emberi méltóság
jogával akkor is figyelembe kell venni, amikor a
vallásszabadság másik két összetevőjéről, a
vallásgyakorlásról, illetve a meggyőződés szerinti
cselekvésről van szó. Az általános személyiségi jogból folyó
cselekvési szabadságnak különös súlyt ad, ha a személyiség
lényegét érintő lelkiismereti vagy vallási meggyőződésből
fakad a cselekedet. (Ezt ismeri el pl. a fegyveres szolgálat
megtagadásához való jog.)
b) A vallásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságához
való jog
A vallásszabadság kiemelt védelme a fentieken túl abból is
következik, hogy a vallásgyakorlás joga és a
véleménynyilvánítás szabadsága szorosan összefügg. A
30/1992.(V.26.)AB határozat a gondolat- és vallásszabadságot
is a kommunikációs alapjogokhoz sorolta. E jogok "anyajoga",
a véleménynyilvánítási szabadság az alapjogok
hierarchiájában az Alkotmánybíróság szerint
megkülönböztetett helyet foglal el. Az idézett határozat
kimondta, hogy "a véleményszabadságot korlátozó törvényeket
megszorítóan kell értelmezni". Értelemszerűen vonatkozik ez
a vallásszabadságot korlátozó törvényekre is.
A gondolat- és vallásszabadságra a jog akkor képes hatást
gyakorolni, ha a gondolat vagy a belső meggyőződés
megnyilvánul. Ez a megnyilvánulás a vallás gyakorlása. Még a
"vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad
megválasztását vagy elfogadását" (Alkotmány 60.§ (1)
bekezdés első fordulata) is csak azon keresztül tudja védeni
az állam, hogy az eszmék szabad áramlását biztosítja.
Egyrészt a gondolat-, a lelkiismereti és a
vallásszabadsághoz való jog természete, másrészt a jog
lehetőségei folytán is, az állam kompetenciája csakis a
meggyőződést alakító illetve kifejező kommunikációs
folyamatra korlátozódhat. Az állam e helyzetéből is
következik semlegessége.
A 30/1992.(V.26.)AB határozat szerint a szabad
véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és
igazságtartalmára tekintet nélkül védi. Az Alkotmány a
szabad kommunikációt - az egyéni magatartást és a társadalmi
folyamatot - biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a
szabad véleménynyilvánítás alapjoga. Mindez érvényes a
vallásszabadságra is. A vallásszabadságnak szintén csak
"külső korlátjai" lehetnek.
c) Az egyház elválasztása az államtól
Az állam vallási semlegességét kifejezetten előírja és
garantálja az Alkotmány 60.§ (3) bekezdése, amely szerint a
Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva
működik.
Az elválasztás elvéből az következik, hogy az állam sem az
egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze
intézményesen; hogy az állam nem azonosítja magát egyetlen
egyház tanításával sem; továbbá, hogy az állam nem avatkozik
be az egyházak belső ügyeibe, és különösen nem foglalhat
állást hitbéli igazságok kérdésében. Mindebből következik -
ami másrészről az Alkotmány 70/A. §-ából is folyik -, hogy az
államnak az egyházakat egyenlőkként kell kezelnie. Mivel az
állam éppen azokban a tartalmi kérdésekben nem foglalhat
állást, amelyek a vallást vallássá teszik, a vallásról és
egyházról csak elvont, minden vallásra vagy egyházra
egyaránt alkalmazható keretszabályokat alkothat, amelyek
révén ezek a semleges jogrendbe illeszkednek, s tartalmi
kérdésekben a vallások és egyházak önértelmezésére kell
hagyatkoznia. Ezért a vallásszabadságnak csakis nem-vallási,
s így nem specifikus, hanem mindenkire, illetve bármely más
késztetésből fakadó, de hasonló cselekvésre is érvényes
korlátjai lehetnek.
Éppen a semleges és általános jogszabályi keretek révén az
állam és egyház szétválasztása a lehető legteljesebb
vallásszabadságot biztosítja.
Az egyház elválasztása az államtól másrészt semmilyen
befolyással nincs az államnak arra a kötelességére, hogy az
Alkotmány 60.§-a alapján a pozitív és a negatív
vallásszabadságot megkülönböztetés nélkül kell biztosítania.
A pozitív és a negatív vallásszabadság egyenrangú: az állam
egyiket sem tekintheti alapesetnek, amelyhez képest a másik
kivétel. Abból, hogy az állam maga semleges, nem a negatív
vallásszabadság, s még kevésbé a vallási közömbösség
támogatása következik. Az állam megszegi a vallásszabadság
jogából rá háramló kötelezettségét, ha nem azon munkálkodik,
hogy mindenki számára a tudatos választás legyen lehetséges.
Az állam és egyház elválasztása egymástól nem jelenti azt
sem, hogy a vallás és az egyház sajátosságait az államnak a
törvényhozás során figyelmen kívül kell hagynia. Az
Alkotmányból csak a vallásszabadság olyan korlátozásának
tilalma következik, amely kizárólag a vallásos
meggyőződésre, illetve a vallásgyakorlásra vonatkozik. Nincs
azonban akadálya annak, hogy a jogalkotó a vallás és az
egyházak sajátosságait figyelembe véve alkossa meg azokat a
jogszabályokat, amelyek a vallásszabadság alapvető jogát
érvényre juttatják.
Az egyház az adott vallás és az állami jog számára nem
ugyanaz. A semleges állam nem követheti a különböző vallások
egyház-felfogásait. Tekintettel lehet viszont mindarra,
amiben a vallási közösségek és az egyházak általában,
történelmüket és társadalmi szerepüket illetően különböznek
az Alkotmány alapján létrehozható (3.§, 63.§, 70/C. §)
társadalmi szervezetektől, egyesületektől,
érdekképviseletektől. Az Alkotmány azt biztosítja, hogy a
vallási közösségek - az egyesülési jog alapján létrehozható
szervezeti formák mellett - szabad elhatározásuk szerint
igénybe vehetik az állami jog által "egyház"-ként
meghatározott jogi formát is. Az állam e jogintézménnyel van
tekintettel az egyházak sajátosságaira, és teszi lehetővé,
hogy a jogrendbe sajátos minőségükben illeszkedjenek. A
vallási közösség az általa választott jogi szervezeti
formának megfelelő jogállást nyeri el; vallási közösség
voltából fakadó sajátosságait ennek keretei között
érvényesítheti.
Az állam és az egyház elválasztásának módja,
következetessége, szigorúsága minden ország sajátos
történelmi körülményei szerint alakul. Az Alkotmány 60.§ (3)
bekezdése mai értelme nem választható el sem az egyházaknak
a magyar történelemben betöltött szerepétől (beleértve a
szekularizáció lefolyását is), sem jelenkori tényleges
működésüktől, sem a folyó társadalmi átalakulástól.
Általános jelenség, hogy számos, egykor egyházi feladat -
pl. iskolai oktatás, betegápolás, szegények segítése - az
állam kötelességévé vált, az egyházak viszont szintén
fenntartották e tevékenységüket. Ezeken a területeken az
elválasztás nem ellentétes az együttműködéssel, még ha ez
rigorózus garanciák között is folyik. Az egyházak
egyenlőkként való kezelése szintén nem zárja ki az egyes
egyházak tényleges társadalmi szerepének figyelembevételét.
d) Az állam kötelessége az alapvető jogok "tiszteletben
tartására és védelmére" (Alkotmány 8.§ (1) bekezdés) a
vallásszabadsággal kapcsolatban sem merül ki abban, hogy
tartózkodik az egyéni jogok megsértésétől, hanem
gondoskodnia kell a vallásszabadság érvényesüléséhez
szükséges feltételekről, azaz a vallásszabadsággal
kapcsolatos értékek és élethelyzetek védelméről az egyéni
igényektől függetlenül is. (64/1991.(XII.17.)AB határozat.)
Az állam semlegessége a vallásszabadsághoz való joggal
kapcsolatban nem tétlenséget jelent. Az államnak
kötelessége, hogy a vallásos meggyőződés kinyilvánítása,
tanítása és az életvitelben való követése, az egyházak
működése, s ugyanígy a vallás elutasítása, továbbá a vallási
meggyőződésről való hallgatás számára olyan teret
biztosítson, amelyben a különböző felfogások szabadon
képződhetnek és fejlődhetnek, s ezen keresztül lehetővé
teszik az egyéni meggyőződés szabad kialakítását. Az
államnak egyrészt ezt a szabad kommunikációs folyamatot kell
biztosítania; ez a kötelessége a gondolatszabadsághoz és
szabad véleménynyilvánításhoz való jogból is adódik.
Másrészt adott esetben gondoskodnia kell más alapvető jogok
védelméről a vallásszabadsággal szemben is. Végül magára a
vallásszabadság jogára vonatkozó pozitív szabályozásra is
szükség lehet. Az államnak szabályozott kompromisszumot kell
létrehoznia ott, ahol eleve az állami szabályozás hoz létre
olyan helyzetet, amelyben a vallás és a vallástalanság
szabadsága egymást kölcsönösen korlátozza. Ilyen "tér"
például a kötelező iskolai oktatás keretében folyó
világnézeti nevelés.
2. A vallásszabadság érvényesülése a kötelező iskolai
oktatás területén
a) Az Alkotmány kihirdetése után az Országgyűlés - a 60.§
végrehajtásaként - megalkotta a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi
IV. törvényt. E törvény 5.§-a kimondja, hogy a szülőnek,
gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi és
vallási neveléséről döntsön és arról megfelelően
gondoskodjék. A 17.§ szerint egyházi jogi személy elláthat
minden olyan nevelési-oktatási tevékenységet, amelyet
törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam számára. E
körben az egyház intézményt tarthat fenn. Az állam által
fenntartott nevelési és oktatási intézményben pedig az
egyház fakultatív tantárgyként vallásoktatást tarthat.
Ezek a rendelkezések részben végrehajtják az Alkotmány 60.§-
át, de nem elégségesek az államnak a vallásszabadságra
vonatkozó kötelességeit tekintve. Magyarország nemzetközi
egyezményekben ennél többet vállalt.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye Első kiegészítő
jegyzőkönyve 2. cikke szerint "Senkitől sem szabad
megtagadni az oktatáshoz való jogot. Az állam az oktatás és
tanítás terén vállalt feladatainak gyakorlása során köteles
tiszteletben tartani a szülők vallási és világnézeti
meggyőződésével összhangban lévő oktatáshoz való jogot".
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 18.
cikk 4. pontja szerint az Egyezségokmányban részes államok
kötelezik magukat a szülők és adott esetben a törvényes
gyámok ama szabadságának tiszteletben tartására, hogy
gyermekeik vallásos és erkölcsi nevelését saját
meggyőződésüknek megfelelően biztosítsák. A 2. cikk
értelmében a részes államok kötelezik magukat, hogy
gondoskodnak olyan törvényhozási és egyéb intézkedésekről,
amelyek az Egyezségokmányban elismert jogok érvényesüléséhez
szükségesek.
A gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án
kelt egyezmény (kihirdette az 1991. évi LXIV. törvény)
deklarálja a gyermek jogát a gondolat- és vallásszabadságra,
és elismeri a szülők jogát arra, hogy a gyermeket
érettségének megfelelően e joga érvényesítésében
irányítsák.(14. cikk.)
b) Az állam az objektív intézményvédelem körében köteles az
egyes alapjogok megvalósításához szükséges jogszabályi és
szervezeti feltételeket úgy kialakítani, hogy mind a többi
alapjoggal kapcsolatos, mind pedig egyéb alkotmányos
feladataira is tekintettel legyen (64/1991.(XII.17.)AB
határozat). Így a vallásszabadság érvényesülési feltételeit
egyeztetni kell azokkal az alapjogokkal, amelyeknek az
iskolaügyben szintén érvényesülniük kell. Mindenekelőtt
azzal, hogy az államnak ingyenes és kötelező általános
iskolát kell működtetnie (70/F. §); a szülők, gondviselők
pedig kötelesek kiskorú gyermekeik taníttatásáról
gondoskodni (70/J .§). A szülőket megilleti az a jog, hogy
gyermekeik nevelését megválasszák. (67.§ (2) bekezdés.) Az
államnak tiszteletben kell tartania és támogatnia kell a
tanszabadságot és a tanítás szabadságát. (70/G. § (1)
bekezdés.)
Az "állami iskola" illetve az "egyházi iskola" fogalmát a
határozat a vallásszabadság különböző aspektusainak eleget
tévő iskolatípusok megjelölésére használja. Az állami iskola
ismérveinek általában azok az "állam által fenntartott
nevelési és oktatási intézmények" felelnek meg, amelyeket az
1990. évi IV. törvény szóhasználata (17.§ (2) bekezdés)
megkülönböztet azoktól, amelyekben "egyházi jogi személy
által ellátott" nevelési-oktatási tevékenység folyik. A
jelenlegi helyzetben az "állami" és "egyházi" iskolák
alkotmányosan kívánatos szervezeti elkülönítése nem valósult
meg mindenütt. Az átmeneti megoldások előrelépést
jelenthetnek a teljes szervezeti elkülönülés irányába. A
határozat ennek megfelelően az "állami", illetve "egyházi"
iskolát a vallásszabadság jogából fakadó eltérő alkotmányos
követelmények szerint különbözteti meg. Az "állami" és az
"egyházi" iskola közötti különbség az, hogy bár mindkettő
köteles az ismeretek objektív, toleráns és a tanulók
lelkiismereti szabadságát tiszteletben tartó közvetítésére,
az egyházi iskola valamely vallás tanaival azonosul, míg az
állami iskola ezt nem teheti meg, vallási tanítások
igazságáról nem foglalhat állást, azaz vallási kérdésekben
semlegesnek kell lennie. E megkülönböztetés szempontjából
nincs döntő jelentősége az állam és az önkormányzatok
közötti feladatmegosztásnak; mint ahogy a jelen átmeneti
helyzetben annak sincs, hogy az egyházi iskolát valamely
egyház, egyesület vagy más tartja-e fenn. Tehát ugyancsak
nem "állami iskola" az, amelyet ugyan az állam vagy
önkormányzat tart fenn, de amelyben az állam vallásilag
elkötelezett nevelést engedélyezett; ha a vallásos nevelés
csupán egyes osztályokban folyik, ezekre nem vonatkozik az
állami iskola vallási semlegességének követelménye. A
határozatban az "egyházi" iskoláról kifejtettek
értelemszerűen vonatkoznak minden olyan iskolára, amelyben
valamely világnézetnek elkötelezett nevelés folyik. A
határozat az ilyen iskolákat az egyháziakkal együtt
"elkötelezett iskolának" is nevezi, megkülönböztetve őket a
"semleges" állami iskolától.
Az államnak vallási kérdésekben semlegesnek kell lennie.
Ezért az állami iskolának szintén semlegesnek kell lennie.
Az állam ugyanis ezekkel a mindenki számára nyitva álló
iskolákkal valósítja meg a művelődéshez való jogot, és
biztosítja az iskolakötelezettség feltételét. A semlegesség
azt követeli meg, hogy iskolái tantervét, szervezetét és
felügyeletét az állam úgy alakítsa ki, hogy a tanulóknak a
vallási illetve világnézeti információkat és ismereteket
"tárgyilagosan, kritikusan és pluralista módon közvetítsék".
Az állami iskola nem folytathat olyan oktatást, amely a
szülők (és a gyermek) meggyőződése figyelmen kívül
hagyásának minősülhetne. (Ld. az Emberi Jogok Európai
Bíróságának ítéletét a Kjeldsen, Busk, Madsen és Pedersen
ügyben, 1976 december 7.) Ezek a feltételek felelnek meg az
állami iskolák tekintetében annak a követelménynek, amelyet
az Alkotmánybíróság a monopolhelyzetben lévő országos
közszolgálati rádióra és televízióra határozott meg a
véleményszabadság érvényesülése érdekében. Az erre vonatkozó
szervezeti megoldások ugyanis akkor alkotmányosak, ha
elvileg képesek biztosítani a társadalomban meglévő
vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű
kifejezésre jutását (37/1992.(VI.10.)AB határozat). Ezek az
ismérvek az állami iskolákra is megfelelően érvényesek. A
semleges állami iskola tehát nem lehet elkötelezett egyetlen
vallás vagy világnézet mellett sem, hanem a szabad és
megalapozott választás lehetőségét kell nyújtania. A
világnézeti ismeretek teljes körű, kiegyensúlyozott arányú
és tárgyilagos tanításának az iskola működése egészében kell
megvalósulnia. Tárgyilagos tanítás esetén az állam nem
kényszeríthet egyetlen tanárt sem arra, hogy saját
meggyőződését elhallgassa.
A semleges állami iskolával azonban az állam még nem
merítette ki kötelességét, hogy "gondoskodjék a
vallásszabadság érvényesüléséhez szükséges feltételekről". A
szülőknek joguk van arra, hogy gyermekük választásuk
szerinti egyházi iskolába járjon; s joguk van arra is, hogy
ne kelljen vallási vagy lelkiismereti meggyőződésétől eltérő
irányultságú iskolába járnia. Erre - a szülői vezetés
korlátjain belül - a gyermeknek is joga van.
A szülő választási jogának az állam intézményvédelmi
kötelezettsége felel meg. Az állam nem tagadhatja meg a jogi
lehetőségét annak, hogy akár vallásos, akár ateista
elkötelezettségű iskolák jöjjenek létre; az ehhez szükséges
jogszabályokat meg kell alkotnia. Az állam azonban nem
köteles nem-semleges iskolákat felállítani. Ha viszont az
egyház vagy a szülők elkötelezett iskolát alapítottak és
működtetnek, az állam támogatni köteles őket olyan arányban,
amennyiben ezek az intézmények állami feladatot vállaltak
át; illetve nem tagadhatja meg az állam a támogatást akkor
sem, ha más, összehasonlítható, világnézetileg elkötelezett
intézményt már támogat, s a megkülönböztetésnek nincs
alkotmányos indoka.
Ha nincs is joga a szülőnek arra, hogy az állam a szülő
kívánsága szerinti világnézetű iskolát nyisson, az a védelmi
joga megvan, hogy ne legyen köteles vallási vagy világnézeti
meggyőződésével ellentétes iskolába járatni a gyerekét.
Hasonlóképpen ahhoz, ahogy azt az Alkotmánybíróság a
lelkiismereti szabadsággal kapcsolatban kifejtette, az
államnak nemcsak az ilyen kényszertől kell tartózkodnia,
hanem ésszerű keretek között az alternatív magatartást is
lehetővé kell tennie. Nem alkotmányellenes, ha ez utóbbi
érdekében az, aki lelkiismerete szerint kíván cselekedni,
olyan áldozatra kényszerül, amely nem aránytalan.
(64/1991.(XII.17.)AB határozat.)
Mindenfajta elkötelezett iskolának a lelkiismereti
szabadságot kielégítő alternatívája a semleges állami
iskola. Bármely meggyőződéssel is semleges iskolába járni
sokkal kisebb lelkiismereti terhet jelent (ha teher
egyáltalán), mint eltérő, sőt ellentétes elkötelezettségűbe.
Azok számára tehát, akik nem kívánnak egy adott
elkötelezettségű iskolába járni, az államnak nem csupán a
jogi lehetőséget kell megadnia a lelkiismeret szerinti
magatartásra, hanem ténylegesen lehetővé kell tennie
semleges állami iskola igénybevételét.
c) Sérti-e ezeket az elveket az Etv. azzal, illetve
alkotmányellenes mulasztás-e az, hogy nem biztosít minden
településen semleges állami iskolát?
Az államnak a fentiek értelmében ott is, ahol az eddigi
iskola épületét (vagy az iskolák nagyobb részét) egyházi
tulajdonba adja, azok számára, akik nem kívánnak egyházi
iskolába járni
- tényleges alternatívát kell biztosítania azzal, hogy
semleges iskola látogatását lehetővé teszi,
- e semleges iskola igénybevétele nem jelenthet számukra
aránytalan terhet.
E feladatát azonban az állam nem láthatja el úgy, hogy azzal
az egyházi iskolát választók vallásszabadságát sérti. Mivel
az egyházi ingatlanok tulajdonba adása a funkcionalitás
elvén nyugszik, az épület a vallásgyakorlás tényleges
igényeit elégíti ki; az adott esetben többnyire egyházi
iskola váltja föl az állami iskolát. Nem az egyházi
tulajdonba adás törvényi megtiltása, s ezáltal a vallásos
nevelést kívánók alapvető jogának korlátozása tehát az
alkotmányos megoldás, hanem az állam pozitív cselekvése az
egyházi iskolát elutasító szülők és gyermekek lelkiismereti
és vallásszabadságának biztosítására. (Jogkorlátozás akkor
lenne elfogadható, ha ez akár a pozitív, akár a negatív
vallásszabadság érvényesüléséhez elkerülhetetlen lenne. Az
állam azonban mindig képes semleges iskolát rendelkezésre
bocsátani.)
Az eddigi állami iskola épületének átadása az egyháznak
iskola céljára jogilag nem a semleges állami iskola
megszüntetését jelenti. Az 1991. évi XX. törvény (az
önkormányzati hatásköri törvény) 100.§ (2) bekezdése szerint
a helyi önkormányzat a kötelező feladatot ellátó intézményét
akkor szüntetheti meg, szervezheti át, ha az adott
tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is azonos
színvonalon gondoskodik. Az Etv. 2.§ (1) bekezdése szerint
pedig az ingatlanátadás az egyház tényleges tevékenysége
szerint szükséges mértékben és időben történik, figyelembe
véve az állami, a helyi önkormányzati feladatok ellátásához
nélkülözhetetlen tárgyi feltételeket és a költségvetésből
juttatott pénzügyi fedezetet.
Mindkét törvényi rendelkezés azt biztosítja, hogy az
ingatlanátadás folytán az önkormányzati feladat ne
szenvedjen csorbát. Az Alkotmánybíróság rámutat azonban
arra, hogy funkciómegőrzés az iskola egyházi iskolaként való
tovább-működésével nem teljesülhet. Az iskola nem lehet
semleges és vallásos szellemű egyszerre; hiszen a
világnézeti nevelés mindkét féle iskola - minden iskola -
lényegéhez tartozik. Ezért az iskolaügyben a tulajdonba adás
fent idézett törvényi feltételein túl a csereingatlanra és a
kártalanításra jogot adó rendelkezések jelentik a garanciát
a semleges állami iskola további működésére. Az állam és az
önkormányzat éppen úgy köteles gondoskodni a semleges állami
iskolát választó gyermekek iskoláztatásáról, mint ahogy az
ingatlanátadás nélkül is köteles lenne, még akkor is, ha a
tanulók létszáma alacsony.
Az, hogy az egyházi iskolát választók számára az állam nem
köteles iskolát létesíteni vagy működtetni, az egyházi
iskolát elutasítók számára azonban állami iskolát kell
rendelkezésre bocsátania, még nem elégíti ki teljesen azt a
követelményt, hogy a semleges iskolát választóktól várható
el kisebb áldozat. Maga a semleges iskola látogatása sem
jelenthet az e jogukkal élőknek aránytalan terhet. Csak a
konkrét eset körülményei alapján dönthető el, hogy mi
minősül aránytalan tehernek.
Az Etv. a tárgyához tartozó körben elegendő garanciát nyújt
arra, hogy az egyház részére történő ingatlanátadások - ha a
törvényt betartják - ne sértsék az egyházi iskolát elutasító
szülők és gyermekek vallásszabadsághoz és lelkiismereti
szabadsághoz való jogát. Az Alkotmánybíróság ezért az Etv.
alkotmányellenességének ez okból való megállapítására
irányuló indítványt elutasítja.
B)
II.
Az indítványok azt állítják, hogy az Etv. ellentétes az
Alkotmány 60.§ (4) bekezdésével, mert nem a jelenlévő
képviselők kétharmadának szavazatával hozták meg. A
kétharmados többség az indítványozók szerint nem "a
lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény"
elnevezésű törvény meghozására, hanem a lelkiismereti és
vallásszabadságra mint törvényhozási tárgyra vonatkozik,
amely magába foglalja a vallásszabadság intézményeivel
kapcsolatos szabályozást. Mivel az Etv. "a vallásszabadság
intézményi keretének vagyoni viszonyait alapvetően és azokat
hosszú évtizedekre meghatározóan rendezi", elfogadása az
indítványozók szerint kétharmados többséget igényelt volna.
1. Az Alkotmánynak az 1989. évi XXXI. törvénnyel
megállapított szövege bevezette az "alkotmányerejű törvény"
fogalmát. Az 1989. október 23-án hatályba lépett Alkotmány
24.§ (3) bekezdése értelmében az Alkotmány
megváltoztatásához, az Alkotmányban meghatározott egyes
döntések meghozatalához, továbbá az alkotmányerejű törvények
megalkotásához az országgyűlési képviselők kétharmadának a
szavazata szükséges. A 8.§ (2) bekezdése szerint alapvető
jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat kizárólag
alkotmányerejű törvény állapíthat meg. Mint az akkor
hatályos normaszövegből is kitűnik, e törvények meghozásának
formai feltételeit tekintve nem volt különbség az Alkotmány
és az alkotmányerejű törvények között. Sőt, tartalmilag, az
1989. évi XXXI. törvény indokolása szerint az alkotmányerejű
törvények "az Alkotmánnyal együtt alkotják a magyar közjog
jogszabályanyagának legfelsőbb szintjét". Az alkotmányerejű
törvény az Alkotmány "tehermentesítését" szolgálja azzal,
hogy nem terheli az Alkotmányt államjogi szempontból fontos
részletszabályokkal. Az Alkotmánybíróság 4/1990.(III.4.)AB
határozatával, az akkor hatályos Alkotmány koncepciójának
megfelelően kimondta, hogy az alkotmányerejű törvénnyel való
szabályozás követelménye arra való tekintet nélkül
érvényesül, hogy az alapvető jogokra és kötelességekre nézve
milyen jellegű szabályról van szó; nem lehet e szabályok
"iránya " vagy "jellege" szerint különbséget tenni az
"egyszerű" illetve az alkotmányerejű törvénnyel való
szabályozás között: az utóbbi minden esetben kötelező.
1990 júniusában azonban az Alkotmányt módosító 1990. évi XL.
törvénnyel a helyzet alapvetően megváltozott. Megszűnt az
alkotmányerejű törvény kategóriája. Az Alkotmány új, ma is
hatályos 8.§ (2) bekezdése szerint az alapvető jogokra és
kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.
Megszűnt az alapvető jogok minősített törvénnyel való
szabályozásának kizárólagossága is. Egyes alapjogok azóta
egyszerű többséggel elfogadott törvénnyel szabályozhatók.
Számos alapvető jog esetében viszont az a rendelkezés lépett
a kizárólag alkotmányerejű törvénnyel lehetséges szabályozás
helyébe, hogy az adott alkotmányi szakaszban szabályozott
jogról vagy kötelezettségről, illetve intézményről szóló
törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.
A hatályos rendszer elvileg különbözik a korábbi,
alkotmányerejű törvényeket ismerő rendszertől. Az
alkotmányerejű törvények valamennyi alapvető jogra, továbbá
ezek bármely szabályozására a kizárólagosság
kötelezettségével vonatkoztak. Az Alkotmány és az
alkotmányerejű törvények egyfelől, illetve az egyszerű
többséggel elfogadható törvények másfelől, tartalmilag és
formailag is tiszta hierarchikus rendet alkottak.
Amióta azonban a hatályos Alkotmány egyes alapjogokról
hozandó törvényekre kétharmados többséget írt elő, az
alkotmányos alapjogok között többféle, egymást nem fedő
fontossági rend is megállapítható. Nem szerepel a
minősített törvények között a legfontosabb alapjogok
szabályozása: sem az élethez és az emberi méltósághoz való
jog, sem a jogképesség, sem a személyes szabadság és
biztonság - köztük a szabadságtól való megfosztás - alapvető
garanciái. Hiányzik közülük a bírósági eljáráshoz, valamint
a jogorvoslathoz való jog; ugyanígy hiányoznak az elemi
büntetőjogi biztosítékok: az ártatlanság vélelme, a védelem
joga, a nullum crimen és nulla poena sine lege elve is,
továbbá nem tartozik közéjük a tulajdonjog sem. Mindezek a
jogok tehát egyszerű többséggel szabályozhatók. Az Alkotmány
8.§ (4) bekezdésében különleges garanciával (azzal, hogy
gyakorlásuk szükségállapot idején sem korlátozható)
megkülönböztetett jogok közül is csupán háromhoz járul
kétharmados törvény (vallásszabadság, nemzeti és etnikai
kisebbségek jogai, állampolgárság - 60, 68, 69.§), míg
többségükhöz elég az egyszerű többséggel meghozott törvény
(54-56.§, 57.§ (2)-(4) bekezdés, 66., 67., 70/E. §). A
jelenlegi kétharmados kiemelés nem állapít meg tehát az
alapjogok között elvileg megalapozott hierarchiát; pusztán
politikai fontosságukat jelzi az alkotmánymódosításban
megállapodó politikai erők számára.
A fent vázolt elvi változás miatt nem alkalmazható az
Alkotmánybíróságnak az alkotmányerejű törvényekkel
kapcsolatban kifejtett álláspontja (4/1990.(III.4.)AB,
5/1990.(IV.9.)AB határozatok) a hatályos Alkotmány szerint
kétharmados többséget kívánó törvényekre.
2. Az Alkotmány 60.§ (4) bekezdése szerint "a lelkiismereti
és vallásszabadságról szóló törvény elfogadásához a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges". Az Alkotmány szóhasználata minden "kétharmados"
előírásnál azonos, azaz az illető alapjogról vagy
intézményről szóló törvény elfogadásához írja elő a
minősített többséget. Ez a megfogalmazás lényegesen
különbözik az Alkotmány 8.§ (2) bekezdésének szövegétől,
amely szerint "az alapvető jogokra és kötelességekre
vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg". Tehát
nyelvtani értelmezéssel nem lehet arra az eredményre jutni,
hogy "a vallásszabadságra vonatkozó szabályokat" állapítja
meg kétharmados törvény, azaz a vallásszabadság mint
törvényhozási tárgy csak minősített többséggel
szabályozható.
Az Országgyűlés természetesen maga határozza meg, hogy miről
alkot törvényt. Alkotmányossági kérdés csak az lehet, hogy
milyen tárgyban írja elő az Alkotmány a törvényi szintet,
illetve a minősített többséggel hozott törvényt.
Az Alkotmánybíróság 64/1991.(XII.17.)AB határozata szerint
az alapjog nem minden vonatkozásában törvényhozási tárgy. Az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy "nem mindenfajta
összefüggés az alapjogokkal követeli meg a törvényi szintű
szabályozást. Valamely alapjog tartalmának meghatározása és
lényeges garanciáinak megállapítása csakis törvényben
történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen és
jelentős korlátozásához is. Közvetett és távoli összefüggés
esetében azonban elegendő a rendeleti szint is. Ha nem így
lenne, mindent törvényben kellene szabályozni." Ebből az
Alkotmánybíróság azt a következtetést is levonta, hogy
"mindig csak a konkrét szabályozásról állapítható meg, hogy
- az alapjoggal való kapcsolata intenzitásától függően -
törvénybe kell-e foglalni vagy sem".
Nyilvánvaló, hogy a kétharmados törvényre sem tartozhat
kötelezően több, mint általában a törvényre, azaz az
érintett alapjog tartalma, lényeges garanciái, illetve
közvetlen és jelentős korlátozása. Kérdés azonban, hogy e
jogok esetében mindent minősített törvénnyel kell-e
szabályozni, amihez az Alkotmány egyébként törvényi szintet
követel meg.
Az Alkotmány egyes esetekben nem csupán azt mondja ki, hogy
az illető alapjogról szóló törvényt a jelenlévő képviselők
kétharmadának szavazatával kell elfogadni, hanem külön is
megnevez az illető alapjoggal összefüggő egyes témákat,
amelyekről kétharmados törvényt kell hozni. Így a 61.§ (3)
bekezdése szerint a sajtószabadságról szóló törvényt
minősített többséggel kell megalkotni. A (4) bekezdés
azonban meghatároz négy tárgyat a tömegkommunikáció köréből,
amelyhez szintén kétharmados törvényt követel meg. Hasonló
technikai megoldás található az államszervezetet érintő
kétharmados előírások között is. "A fegyveres erők
feladatairól és a rájuk vonatkozó részletes szabályokról
szóló törvény", ugyanígy "a rendőrségről és a
nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő részletes
szabályokról szóló törvény" kétharmados (40/A. §.). Ugyanígy
kétharmados többség szükséges az egyesülési jogról szóló
törvény elfogadásához (63.§). A 40/B. § (4) bekezdése mégis
külön rendelkezik arról, hogy a fegyveres erők és a
rendőrség tényleges állományú tagjainak pártban való
tevékenysége csak minősített többségű törvénnyel
korlátozható.
Ha az illető alapjogok szabályozásának a törvényhozásra
tartozó része a maga összességében kétharmados törvény
tárgya lenne, nem volna értelme az említett résztémák
minősített szintre emelésének. Például a sajtószabadság
nemcsak a nyomtatott sajtóra vonatkozik, hanem a rádióra és
televízióra is. Nem lehet vitás, hogy a szervezeti garanciák
is azok közé a "lényeges garanciák" közé tartoznak,
amelyeket törvényben (legalább egyszerű többségű törvényben)
kell szabályozni az egész sajtóra nézve, de ezekből csak a
(4) bekezdésben említettek tartoznak kötelezően kétharmados
törvényre. Ha a fegyveres erők kétharmados "részletes
szabályai" valóban minden, törvényre tartozó részletkérdést
felölelnének - márpedig a hivatásos állomány pártpolitikai
tevékenysége törvényben szabályozandó -, nem kellene az
Alkotmánynak külön előírnia, hogy ennek korlátozásához
kétharmados többség kell. Ugyancsak nem kellene kétharmados
többséget előírni ehhez a szabályhoz, ha a pártok
működéséről szóló törvény kétharmadossága, vagy az
egyesülési jogról szóló törvény kétharmadossága az
egyesülési jogra vonatkozó összes törvényi szintet
megkövetelő szabályra kiterjedne.
Az Alkotmány szövegéből és szerkezetéből tehát nem
következik, hogy csakis kétharmados törvénnyel lehetne
rendelkezni azon alapjogok minden vonatkozásáról, amelyekről
szóló törvényhez az Alkotmány minősített többséget ír elő.
Nem támogatja ezt a nézetet a minősített többség
funkciójának vizsgálata sem. Mind az alkotmányerejű törvény
feltétlen megkövetelése minden, az alapjogokra vonatkozó
szabályozáshoz, mind a jelenlegi, nemzetközi
összehasonlításban is példátlan számú minősített többségű
törvény a rendszerváltás sajátos politikai körülményeiben
gyökerezett. A hatályos Alkotmány kifejezi azt a szándékot,
hogy bizonyos alapintézmények és bizonyos - főleg politikai
- alapjogok szabályozása széleskörű megegyezéssel történjék.
Ez a cél megvalósul, ha - az Alkotmány szövegének
megfelelően - az illető intézményről vagy alapjogról szóló
törvényt kétharmados szavazataránnyal fogadják el. A
parlamentarizmus lényegével ellenkezne azonban az olyan
értelmezés, amely kizárná az egyszerű többséget abból, hogy
az illető alapjogokra vonatkozóan - a kétharmados törvényre
tartozó koncepcionális kérdéseken kívül - politikai
elképzeléseinek megfelelően rendelkezzék: végrehajtásukat
szabályozza, további garanciákat építsen ki, saját
koncepciója szerint igazítsa érvényesülésüket az adott
körülményekhez. Az alapjogok védelme és érvényesülése
szenvedne a parlamentáris elveken nyugvó Alkotmány alapján
megindokolhatatlan korlátozást, ha minden változás és
továbbfejlesztés, illetőleg a szabályozási koncepciót nem
meghatározó részgarancia kétharmados többséghez lenne kötve.
Hiszen a garanciák bővítésének adott módja is ellenkezhet a
kisebbség politikai érdekeivel vagy az illető jogról vallott
nézeteivel. Az Alkotmánybíróság emlékeztet arra, hogy a
parlamentáris rendszer működőképességét, ezen belül az
Országgyűlés döntéshozatali képességének megőrzését és a
szilárd és hatékony kormányzást már eddigi gyakorlatában is
ügydöntőnek tekintette (3/1991.(II.7.)AB határozat). Az
önkormányzatokról szóló törvény tartalmával és az
önkormányzati alapjogok korlátozásával kapcsolatban pedig az
Alkotmánybíróság gyakorlata úgy szilárdult meg, hogy
különböztet a kétharmados törvényre tartozó, a szabályozás
irányát meghatározó szabályok és az azokkal nem ellentétes
részletszabályok között, s csak az előbbiekre nézve követeli
meg a minősített többséget.
(Lásd alább a IV. pontban.)
A kérdést véglegesen nem oldja meg az, ha az Országgyűlés
esetenként határoz arról, mit vesz fel a kétharmados
többségű törvénybe. Ha ugyanis egyszerű többség dönti el
ezt, azok, akik szerint kétharmados törvényt kellene hozni,
az Alkotmánybíróság értelmezését kérik; ha kétharmados
szavazatarány kellene ehhez a döntéshez, vita esetén ez nem
jönne létre. Parlamenti képviselőcsoportok több indítványban
kérték már az Alkotmánybíróságtól az Alkotmány értelmezését
a tekintetben, hogy az illető alapjogról szóló minden
törvényi rendelkezés, vagy csupán az arról szóló törvény
kétharmados-e; s ezen kívül számos indítvány állította egy-
egy törvény alkotmányellenességét azon az alapon, hogy az
illető törvényt minősített többséggel kellett volna
meghozni.
Az Országgyűlés ezeket a vitákat alkotmánymódosítással
döntheti el. A másik lehetőség az Alkotmány mindenkire
kötelező értelmezése, amely az Alkotmánybíróság hatásköre.
Az Alkotmánybíróság határozatban értelmezte, hogy "az
alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályok"
közül mely ismérvek alapján kell megkülönböztetni azokat,
amelyeket az Alkotmány 8.§ (2) bekezdése értelmében
törvényben kell megállapítani (64/1991.(XII.17.)AB
határozat). Hasonló értelmezésre van szükség és lehetőség a
minősített, illetve az egyszerű többséggel elfogadott
törvényben meghatározandó rendelkezések elkülönítésére.
Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján úgy foglalt állást,
hogy a minősített többség követelménye nem minden, az illető
alapjogra vonatkozó törvényi rendelkezésre nézve áll fenn.
Az alapjogra vonatkozó szabályok között vannak olyanok,
amelyek kétharmados törvényre tartoznak, s vannak olyanok,
amelyek egyszerű többséggel alkotott törvényre; ez a két
csoport tartalmi ismérv alapján elhatárolható.
A minősített többséggel megalkotandó törvények köre formai,
eljárási ismérvekkel nem határozható meg teljes körűen.
A kétharmados törvényeket az Alkotmány csupán eljárási
szempontból, a meghozatalukhoz szükséges minősített
többséggel különbözteti meg az alapvető jogokra vonatkozó
egyéb törvényektől; a minősített törvény a jogforrási
hierarchiában nem áll a többi törvény felett. A kitűntetett
eljárás azonban alkotmányos követelmény a törvény
módosításakor is. Az ennek megfelelő eljárási szempontú
értelmezés meghatározhatja a minősített törvények körének
formális ismérveit, mint például azt, hogy az illető
törvényt az adott alkotmányi rendelkezés közvetlen
végrehajtásaként kell megalkotni, s címében is utalni kell
az Alkotmány erről szóló rendelkezésére. Ez megoldást
jelenthet azon alapjogok tekintetében, ahol a kétharmados
törvényt már elfogadta az Országgyűlés, azaz annak
tartalmában megegyezett. Az Alkotmánybíróság értelmezése
szerint ezzel azt is eldöntötte a törvényhozó, hogy az adott
alapjogra vonatkozó rendelkezések közül melyeket kellett
minősített törvénnyel elfogadni. Itt további értelmezésnek
kizárólag abban a kérdésben van helye, hogy az illető
alapjogra vonatkozó, későbbi, egyszerű többségű törvény nem
módosítja-e az alapjogról szóló kétharmados törvényt, azaz
nem kerüli-e meg az ahhoz szükséges eljárási feltételt.
Ennek eldöntéséhez azonban - hacsak nem nyilvánvaló a
módosítás - már a kétharmados illetve az egyszerű törvények
körét elválasztó tartalmi ismérv kell. Ugyanerre a tartalmi
ismérvre van szükség ahhoz, hogy a kétharmados törvény
megalkotása előtt is eldönthető legyen, az illető alapjogra
vonatkozó rendelkezés meghozható volt-e egyszerű törvényben.
Tekintettel arra, hogy a hatályos Alkotmány rendszerében a
kétharmados törvények köre nem vezethető vissza elvi alapra;
hogy ezek a törvények nem foglalnak el a jogforrási
hierarchiában megkülönböztetett helyet, hanem az Alkotmány
szerint minden - bármilyen szavazataránnyal meghozandó -
törvény egyenrangú; továbbá arra, hogy a kétharmados
szótöbbséggel alkotott törvények funkcióját a parlamentáris
rendszer egészébe helyezve kell értelmezni, az
Alkotmánybíróság értelmezése szerint a kétharmados
szótöbbséggel megalkotandó törvények alkotmányos célja
megvalósul akkor, ha ezekkel a törvényekkel kapcsolatban azt
a tartalmi követelményt támasztja, hogy azok az illető
alapjog szabályozásának irányát határozzák meg. Minden
egyes alapjog esetében külön kell megítélni, hogy valamely
törvény az alapjog érvényesítésének és védelmének irányát
állapítja-e meg, vagy olyan részletszabályokat tartalmaz,
amelyek azt nem határozzák meg.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
ott, ahol az Alkotmány valamely alapjogról szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő képviselők kétharmadának
szavazatát írja elő, a minősített többség követelménye nem
az illető alapjog bármely törvényi szabályozására
vonatkozik, hanem csakis az adott alkotmányi rendelkezés
közvetlen végrehajtásaként megalkotott törvényre. Ez a
törvény az illető alapjog érvényesítésének és védelmének
irányát határozza meg.
Valamely alapjogról szóló törvényhez minősített többség
előírása nem zárja ki, hogy az illető alapjog
érvényesítéséhez szükséges részletszabályokat egyszerű
többségű törvény határozzon meg. Az Alkotmány előírása
szerint minősített többséggel megalkotott törvényt egyszerű
többséggel hozott törvénnyel módosítani nem lehet.
Az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályok
közül - az Alkotmány 8.§ (2) bekezdése értelmében -
törvénynek kell megállapítania az alapjog tartalmának
meghatározását, lényeges garanciáit, illetőleg az alapjog
közvetlen és jelentős korlátozását.
3. Az Alkotmány 60.§ (4) bekezdésében meghatározott, a
lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényt az
Országgyűlés az előírt kétharmados többséggel megalkotta: ez
az 1990. évi IV. törvény. Az Etv. alkotmányos létrejöttéhez
elegendő volt az egyszerű többség is. Noha a szabályozás
csupán egyes egyházakra vonatkozik, egyrészt azért, mert a
vallásgyakorlás szabadságára vonatkozó lényeges
biztosítékokról rendelkezik, másrészt mert az önkormányzatok
tulajdonjogát érinti és kisajátításról is szól, törvényi
szintet igényel. Az Etv. rendelkezései a lelkiismereti és
vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvényben
lefektetett koncepcióval nem állnak ellentétben, hanem a
vallásszabadság megvalósításának további garanciáját hozzák
létre. A minősített többség hiánya miatt a törvény
alkotmányellenessége megállapítására irányuló indítványt
ezért az Alkotmánybíróság elutasította.
C)
III.
Az indítványok szerint az Etv. ellentétes az Alkotmány
70/A. §-ával, mert különböztet a kárpótolt egyházak és a
többi egyház, illetve más, hasonló tulajdoni károkat
szenvedett szervezetek között. Az Etv. az egyházak vagyonát
alkotmányellenesen reprivatizálja.
1. Az Etv. preambuluma szerint a törvénynek két célja van:
"az elkövetett súlyos jogsértések részbeni orvoslása",
illetve az egyházak "tevékenysége folytatásához szükséges
tárgyi, anyagi feltételek biztosítása". A törvény egésze
tehát mindkét célt szolgálja. A két cél aránya és
megvalósításuk módja azonban lényegesen eltér a törvényen
belül. Ezért az alkotmányellenes megkülönböztetés
elbírálásához különbséget kell tenni egyrészt az Etv. 1. és
2.§-a alá eső ingatlanátadás, másrészt az Etv. 15.§-a
szerinti részleges kárpótlás között.
2. Az Etv. 1. és 2.§-a szerint átadandó ingatlanok az
államosítások előtt is a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott
célokat szolgálták, s most is e célok megvalósításához
szükségesek; az ingatlanok az egyház tényleges tevékenysége
szerint szükséges mértékben és időben kerülnek egyházi
tulajdonba és használatba. Ezekben az esetekben a hangsúly a
"funkcionalitáson" van, azaz az egyházak feladatellátásához
szükséges tárgyi feltételek biztosításán; bár az ingatlanok
tulajdonba adása egyben az egyházak tulajdoni sérelmeinek
bizonyos mértékű orvoslását is jelenti.
Alkotmányellenes megkülönböztetés csak összehasonlítható
jogosultak vagy kötelezettek között vethető fel. Az Etv.
hatálya alá eső egyházak és más, korábban tulajdoni sérelmet
szenvedett szervezetek (pl. ügyvédi kamarák, pártok),
továbbá az egyházak és magánszemélyek közötti diszkrimináció
- mint azt az indítványok állítják - eleve hibás
kérdésfelvetés. A törvény célja és az ingatlan visszaadások
jellege gyökeresen különbözik "az állampolgárok tulajdonában
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásának"
koncepciójától. Természetszerűen következik ez egyrészt a
magánszemélyek és a gazdasági tevékenységet folytató jogi
személyek tulajdonának funkciója, másrészt az egyházi
tulajdon, s különösen az Etv. 2.§-ában meghatározott célú
ingatlanok funkciója közötti különbségből. Az egyház
tulajdona az alábbi célokra adható vissza: hitélet,
szerzetesközösség működése, oktatás, nevelés, egészségügyi,
szociális cél, ifjúság- és gyermekvédelem, kulturális cél.
Az Etv. elsősorban nem a tulajdonjogban, hanem a
vallásgyakorlás alkotmányos jogában az állam által okozott
sérelmeket egyenlíti ki.
Az Etv-ben kedvezményezett egyházak nem vethetők össze
bármely, nem gazdasági célú jogi személlyel, hanem csakis
összehasonlítható funkciójú, szerepű, nagyságrendű és
autonómiájú jogi személyekkel, amelyek tulajdona szintén
szorosan kötődik valamely alapvető jog ellátásához. Az
egyházak nem körülhatárolt résztevékenységre, vagy
meghatározott érdekek képviseletére szerveződnek, mint a
gazdasági társaságok, vagy az egyesületek, pártok,
szakszervezetek, hanem vallás gyakorlására. A vallás viszont
a hívő számára a teljes személyiséget és az élet minden
területét érinti és meghatározza. A vallásszabadság
garantálásától elválaszthatatlan az egyházak
működőképessége. Egészen más jellegű, de átfogó szabályozási
igényük, továbbá az állammal szembeni autonómiájuk alapján a
helyi önkormányzatok hasonlíthatók össze az egyházakkal.
Közös vonásuk az is, hogy az önkormányzat is
elválaszthatatlan egy alapvető jog, a választópolgárok
közösségét megillető önkormányzás joga gyakorlásától
(Alkotmány 42.§). Az összehasonlítható szervezetek köre
természetesen tágítható; de ekkor a szóba jövő közcélú
szervezetek céljai egyre részlegesebbek lesznek, s a további
szervezetek valamely alapjog megvalósításának nem egyedüli
vagy szükségszerű eszközei. (Lásd például:
társadalombiztosítási önkormányzat, vagy a Magyar Tudományos
Akadémia.) A kör tágításával egyre nagyobb eltérések
számíthatnak alkotmányosnak. Mivel az egyházak nem
gyakorolhatnak közhatalmat, összehasonlításuk a helyi
önkormányzattal csak a fenti szempontokra szorítkozhat, más
vonatkozásban viszont inkább az egyéb közcélú szervezetekkel
esnek egy tekintet alá.
Az állam az Alkotmányban meghatározott feladatainak
végrehajtása során nemcsak az állami tulajdon egy részét
privatizálja, hanem létrehoz, illetve támogat
köztestületeket is, és feladataik ellátásához illetve
autonómiájuk erősítéséhez vagyonnal látja el őket. Az
egyházak besorolását az ilyen támogatott szervezetek közé az
egyházak - s különösen az Etv-vel érintett "történelmi
egyházak" - történelmi és társadalmi szerepe, továbbá a
vallás és egyház, s ebből következően a vallásszabadsághoz
való jog és az egyház működésének elválaszthatatlansága
kielégítően indokolja. Az Alkotmánybíróság rámutat arra,
hogy a köztestületek vagyonnal való ellátása csak részben
érintkezik a kárpótlási törvényhozással, s az adott
szervezetek sajátosságainak megfelelően különböző
eszközökkel történik.
Az önkormányzatok tulajdonnal való felruházása az
önkormányzatok megválasztásával egyidejűleg megtörtént,
illetve folyamatban van, az egyházak vonatkozásában pedig -
tíz év alatt - végrehajtják az Etv-t. A tágabb értelemben
összehasonlítható szervezetek körében a tulajdonnal való
ellátás kisebb részben megtörtént (pártok), rendezés alatt
van (szakszervezetek), illetve előkészítése folyik
(társadalombiztosítás). Mivel tulajdon juttatására nem eleve
jogosultakról van szó, csupán önkényes megkülönböztetésük
alkotmányellenes (16/1991.(IV.20.)AB határozat). Az
önkényesség nem állapítható meg, ha a vagyonnal való ellátás
az illető szervezet funkcióihoz igazodik.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság nem állapított meg
alkotmányellenes megkülönböztetést az egyházak és más jogi
személyek között az Etv. 1. és 2.§-a tekintetében.
Mivel ez az átadás olyan ingatlanokat ölel fel, amelyeket a
jogosult egyházak korábban is a vallásgyakorláshoz való jog
megvalósítására használtak, és most is ugyanerre a célra, a
tényleges szükségletek mértéke szerint igényelhetik vissza
őket, ésszerű oka van annak is, hogy miért nem rendelkezik
ez a törvény ingatlanjuttatásokról olyan egyházak számára,
amelyek a tulajdonelvonások idején nem működtek, vagy ilyen
sérelmet nem szenvedtek. Az egyházak állami támogatásának
általános kérdése ugyanis különbözik az e törvényben
szabályozott sajátos problémától: itt elsősorban nem a
tulajdonjogban, hanem a vallásgyakorlás alkotmányos jogában
az állam által okozott károk helyreállításáról van szó.
3. Az Etv. 15.§-a értelmében a Kormány és az érdekelt egyház
megállapodhat abban, hogy az állam - abból a célból, hogy az
egyháznak a társadalom számára hasznos tevékenységéhez
megfelelő anyagi feltételeket teremtsen - részleges
kárpótlást ad az 1948. január 1-je után kártalanítás nélkül
állami tulajdonba került egyházi ingatlanokért (kivéve az
Etv. alapján visszajuttatott ingatlanokat). A kárpótlásra
fordítható összeget az Országgyűlés évente, a költségvetési
törvényben állapítja meg.
Ez a szabály tehát általánosságban támogatja az érintett
egyházak működését; nincs - mint az 1. és 2.§ alapján járó
juttatások - az egyház nevesített tevékenysége szerinti
igényekhez kötve. Jogcíme a "részleges kárpótlás" a
kártalanítás nélkül államosított ingatlanokért. E juttatás
két szempontja, továbbá szétosztásának módja más-más
diszkriminációs kérdést vet fel.
Ha a 15.§-nak azt az oldalát vizsgáljuk, hogy az egyházak
anyagi függetlenségéhez nyújtott állami támogatásra nyit
lehetőséget, nincs alkotmányos indoka annak, hogy ebben csak
az 1948 után vagyonukat vesztett egyházak részesülhetnek. A
vallásgyakorláshoz való alkotmányos jogon - a tényleges
vallásgyakorlás tárgyi feltételeinek elvonása miatt - esett
sérelmeket a funkcionális elv alapján az Etv. egyéb
rendelkezései orvosolják. Ennek megtörténte után a 15.§
szerinti pozitív diszkrimináció sem az egyházi élet
fejlődésével járó újabb meghatározott igények állami
támogatása, sem általában az egyház gazdasági függetlenségét
szolgáló állami juttatások vonatkozásában nem támasztható
alá az egykori tulajdoni helyzettel. A funkcionális
helyreállítás után a vallásszabadság érvényesüléséhez már
nem szükséges az egyházak közötti további különbségtétel.
Ha pedig a 15.§-t mint kárpótlási szabályt tekintjük,
ésszerű indokát kellene adni annak, hogy a hasonló tulajdoni
kárt szenvedett jogi személyek és más szervezetek közül
miért az egyházak részesülnek kárpótlásban. Az egyházak
sajátosságai - a fent, a 2. pontban kifejtettek szerint - az
Etv-vel érintett egyházak részére a funkcionalitás elvén
nyugvó tulajdonjuttatást kielégítően indokolják. Ez azonban
lényegét tekintve különbözik a pusztán a tulajdoni sérelmek
orvoslására szolgáló kárpótlástól. A kárpótoltak közötti
megkülönböztetés alkotmányosságát a tulajdoni sérelmet
szenvedettek teljes körét nézve, csakis a tulajdoni
sérelemre szorítkozva és az eddigi kárpótlási törvények
szabályozási koncepciójába illeszkedve lehet elbírálni. E
körben ez idő szerint hiányoznak a pozitív diszkriminációnak
az Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben a kárpótlásra külön
is meghatározott feltételei. (Lásd a 21/1990.(X.4.)AB
határozatot.)
Az Etv. 15.§-ában lehetővé tett vagyoni juttatás nem
feltétlenül, elvileg alkotmányellenes, hanem annak a
kárpótlás, illetve a közcélú szervezetek támogatása és
vagyonnal való ellátása mai helyzetében hiányoznak az
alkotmányos indokai. Az egyházak a vizsgált szempontból
azokkal a közcélt szolgáló szervezetekkel esnek egy tekintet
alá, amelyek működése közérdekből, de az államtól
függetlenül lenne megoldható. (lásd fenn a 2. pontot).
Mindezek vagyoni hátterük helyreállítása nélkül nem
választhatók el az államtól, jóllehet alkotmányos jogok
gyakorlása a különválasztást a vagyoni alapok egyidejű
biztosítása mellett kívánatossá teszi. A vallásszabadság
kiemelt fontosságára, valamint az egyház és az állam
szétválasztásának kötelességére tekintettel az egyházak
javára szóló pozitív diszkrimináció és a helyreállítás
sorrendi elsőbbsége az Etv. 1. és 2.§-ának keretei között, a
funkcionalitás alapján alkotmányosan indokolható. Ám további
vagyon a működés zavartalanságának biztosítására
kárpótlásként csak akkor nyújtható, ha már kialakult az
egyházak és más autonóm köztestületek vagyonnal való
ellátásának és támogatásának rendszere, s a kárpótlás ebbe
úgy illeszkedik, hogy az legalább az egyéb közcélú
intézmények önállósítása során nyújtott juttatásokhoz képest
nem jelent indokolatlan megkülönböztetést.
IV.
Több indítvány szerint az Etv. 1.§ (4) bekezdésében és 12.§-
ában meghatározott elidegenítési és terhelési tilalom,
valamint a 16.§ (5) bekezdése szerint az állami tulajdon
önkormányzati tulajdonba adásának korlátozása sérti az
Alkotmány 44/A.§-át, 44/C.§-át és a 12.§ (2) bekezdését az
önkormányzati tulajdon korlátozása, illetve az ahhoz
megkívánt 2/3-os szótöbbség hiánya miatt. Az egyik indítvány
szerint az önkormányzati "tulajdonjog elvonásának
lehetősége" a kétharmados szavazatarány hiánya miatt
alkotmánysértő.
1. Az indítványok az önkormányzatok tulajdonjogának tartalmi
sérelmét az elidegenítési és terhelési tilalomban látják.
Az Etv. hatálya olyan ingatlanokra terjed ki, amelyek a
törvény hatálybalépésekor állami tulajdonban vagy a helyi
önkormányzat tulajdonában vannak (Etv. 1. §, más
tulajdonosok ingatlanára csak a kisajátítást lehetővé tévő
17.§ (1) bekezdése vonatkozik). A törvény szerint egyházi
tulajdonba adandó ingatlanok elidegenítésének és
megterhelésének korlátozása elkerülhetetlen ahhoz, hogy a
törvényt végrehajtsák. Az állami és az önkormányzati
tulajdonnak ez a korlátozása az első jegyzék előterjesztése
évétől számítva legfeljebb tíz évig tart, és ezt a később
előterjesztett igények sem hosszabbítják meg. A 12.§ (4)
bekezdése kötelezővé teszi az elidegenítési és terhelési
tilalom törlését olyan esetekben, ha az - akár az egyház
mulasztása miatt - már nem szolgálja az ingatlannak az
egyház részére való megőrzését; az (5) bekezdés ezt más
esetekben is lehetővé teszi.
A 7/1991.(II.18.)AB határozattól kezdődő alkotmánybírósági
gyakorlat szerint a tulajdonos rendelkezési jogának időleges
korlátozása addig az ideig, amíg azt a törvény
célkitűzésének elérése elkerülhetetlenné teszi, alkotmányos.
Tekintettel az Etv-ben meghatározott elidegenítési és
terhelési tilalom meghosszabbíthatatlan határidejére,
valamint a törvény céljához kötöttségére, amelyet a kötelező
törlés is szankcionál, az indítványozók által sérelmezett
terhelési és elidegenítési tilalom tartalmilag nem ütközik
az Alkotmánynak a tulajdonjogot védő és biztosító
rendelkezéseibe, így az önkormányzatok tulajdonának az állam
általi tiszteletben tartását kimondó 12.§ (2) bekezdésébe
sem.
2. Az önkormányzatok tulajdonjoga korlátozásának tartalmi
alkotmányosságától különálló kérdés az, hogy a korlátozás
formai okból alkotmányellenes-e. Az indítványok szerint az
elidegenítési és terhelési tilalom alapítását és az
önkormányzati tulajdon elvonását lehetővé tévő Etv.
alkotmányellenes a kétharmados többség hiánya miatt.
Az Alkotmány 44/C.§-a értelmében a helyi önkormányzatok
alapjogai a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával elfogadott törvényben korlátozhatók. Az
önkormányzatok alapjogait a 44/A.§ határozza meg. A 44/A.§
(1) bekezdés b) pontja szerint a helyi képviselőtestület
gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a
tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételével
önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat. A
12.§ (2) bekezdése kimondja, hogy az állam tiszteletben
tartja az önkormányzatok tulajdonjogát. A 9.§ (1) bekezdése
szerint a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
egyenlő védelemben részesül.
a) A minősített többség követelménye ugyanúgy értelmezendő
"a helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadására" és az
önkormányzatok alapjogainak korlátozására, mint az Alkotmány
szerint kétharmados szavazattal meghozandó többi, alapjogról
vagy intézményről szóló törvényre.
Az "alapjog korlátozása" nem külön minősített többséget
kívánó törvényhozási tárgy az önkormányzati alapjogok
vonatkozásában sem, vagyis nem hasonlítható az Alkotmányban
külön megnevezett, egy alapjog szabályozásán belül
kétharmados törvényt igénylő törvényhozási tárgyakhoz. Mind
az "alapjogról szóló", mind a külön megnevezett tárgyakat
szabályozó, minősített többséget kívánó törvényekre
vonatkozik ugyanis a szabály, hogy az alapjogok korlátozása
csakis kétharmados többséggel történhet, ha az alapjogot is
kétharmados többségű törvény szabályozza. Ez abból
következik, hogy kétharmados törvényt egyszerű többségű
törvény nem módosíthat azáltal, hogy azzal ellentétesen
rendelkezik. E tekintetben tehát az Alkotmány 44/C.§ második
mondata értelmező szabály: a helyi önkormányzatokról szóló
törvénnyel ellentétes, az alapjogokat ahhoz képest korlátozó
törvényt kell minősített többséggel elfogadni.
Az az értelmezés, amely szerint az önkormányzati alapjogok
bárminő korlátozásához kétharmados törvény szükséges, csak
akkor lenne helytálló, ha ezekre az alapjogokra vonatkozó
minden szabályt szintén csak minősített többséggel lehetne
megalkotni. Az Alkotmánybíróság azonban nem követi azt az
értelmezést, hogy az adott alapjog maga a minősített
törvényhozás tárgya, azaz minden vonatkozása csakis így
szabályozható. Ellenkezőleg: éppen az önkormányzati jogokról
szóló határozatokban bontotta ki az Alkotmánybíróság azt az
álláspontját, hogy az önkormányzatok nem minden joga
tartozik az önkormányzatokról szóló kétharmados törvényre, s
még az alapjogoknak sem minden korlátozása igényel
minősített többséget. (Lásd alább a b) és c) pontot.)
Értelemszerűen kizárt annak a lehetősége, hogy önkormányzati
alapjogról rendelkező egyszerű törvény korlátozó értelemben
csak minősített többséggel módosítható.
Ezzel összhangban az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata az
adott jog törvényi szabályozásának illetve korlátozásának
eljárási követelményeit összhangba hozza. Egyszerű
törvényben szabályozott hatásköri és más önkormányzati
jogokat egyszerű többségű törvénnyel lehet korlátozni is;
kétharmados többség az alapjog Alkotmányban vagy kétharmados
törvényben meghatározott tartalmának korlátozásához kell.
Az Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozott az
önkormányzatok alapjogai és az önkormányzati tulajdon egyes
kérdéseivel. Miközben az Alkotmánybíróság mindig az adott
ügy szemszögéből és összefüggésében tárgyalta az adott
önkormányzati alapjogot, álláspontja egyre összetettebbé
vált. E határozat összefüggései szükségessé teszik, hogy az
indokolás a kétharmados törvények problémáját az
önkormányzati alapjogok szempontjából is áttekintse. Az
önkormányzati tulajdon korlátozhatóságát is egyrészt a
minősített többség, másrészt a tulajdon egyenjogúsága és
egyenlő védelme összefüggésébe kell helyezni.
b) A "helyi önkormányzatokról szóló törvény" elfogadásához
szükséges minősített többséget az Alkotmánybíróság mindig
úgy értelmezte, hogy az csakis az Alkotmány 44/C.§-ának
közvetlen végrehajtásaként megalkotott, ilyen című törvényre
vonatkozik. Ez a hatályos jogban a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.).
Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alkotmány 43.§ (2)
bekezdése az önkormányzati jogokat és kötelességeket
egyszerű többségű törvényhozási tárggyá teszi; sőt, ha nem
alapjogról van szó, a kétharmados többség kérdése fel sem
merül. (Lásd. például a 37/1991.(VII.27.)AB, a
47/1991.(IX.24.)AB, az 1274/B/1991. és az 1792/B/1991.
határozatot.) Az Alkotmánybíróság az 1586/B/1990/5
határozatban mondta ki először, hogy az Alkotmány 44/C.§-a
nem zárja ki, hogy az Ötv-ben szereplő intézményre
vonatkozóan további részletes szabályokat egyszerű
szavazattöbbségű törvény tartalmazzon. Az önkormányzatokról
- azok egyes jogairól és kötelességeiről - "szólhat" tehát
egyszerű többséggel hozott törvény is.
Az Alkotmánybíróság döntései sorra megkülönböztették az
önkormányzat alapjogát az illető alapjogot a különböző
részterületeken megvalósító, végrehajtó egyes jogoktól. Az
utóbbiakról megállapította, hogy nem önkormányzati
alapjogok; ezért ezek egyszerű törvénnyel szabályozhatók.
(Lásd a fent hivatkozott határozatokat.)
c) Az "önkormányzatok alapjogainak korlátozásához" előírt
kétharmados szavazatarány értelemszerűen nem vonatkozhat
minden törvényre, amelynek alkalmazása arra vezet, hogy az
önkormányzatok alapjogai valamely vonatkozásban korlátozást
szenvednek. A jogok egymást kölcsönösen korlátozva
érvényesülnek. Az önkormányzatoknak és alapjogaiknak az
Alkotmány e tekintetben nem biztosít kivételezett helyzetet.
Az önkormányzati alapjogok csupán annyiban privilegizáltak,
hogy maga az Alkotmány határozza meg őket, s módosításuk
vagy körük szűkítése alkotmánymódosítást igényelne. Ezzel
együtt azonban az önkormányzatok a jogrendbe illeszkednek,
kötik és korlátozzák őket az általános, mindenkire érvényes
törvények.
Ezt az Alkotmány többféleképpen is kifejezi. A 44/A.§ (2)
bekezdés szerint például az önkormányzati rendelet nem lehet
ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. Az önkormányzati
alapjogok felsorolásánál az Alkotmány több alapjognál
kifejezetten előírja, hogy azt "törvény keretei között"
gyakorolja a helyi képviselőtestület. (44/A.§ (1) bekezdés
d) és e) pont.) "Törvényben meghatározott feladatokhoz" van
kötve a c) pont szerinti alapjog a saját bevételre és az
állami támogatásra. Az a) pont szerinti önálló szabályozás
és igazgatás keretében hozott döntés kizárólag törvényességi
okból vizsgálható felül, azaz ez a jog is csak "a törvény
keretei között" gyakorolható.
Függetlenül attól, utal-e rá az Alkotmány, bármely
önkormányzati alapjog gyakorlása elképzelhetetlen e
megszorítás nélkül. Például a tulajdonosi jogokat vagy az
önálló vállalkozást (44/A.§ (1) bekezdés b) pont)
nyilvánvalóan a Ptk, illetve a vállalkozásokra irányadó
jogszabályok keretei között gyakorolhatja az önkormányzat
is. Az Ötv. 1.§-a egyértelművé is teszi, hogy az alapjogok
csak a "törvény keretei között" gyakorolhatók, amikor az
Alkotmányban szereplő alapjogok megismétlése és kifejtése
során ezt a feltételt mindegyikükre nézve tartalmazza. Az
Alkotmánybíróság szerint ez a feltétel egyben garancia is
arra, hogy a törvényen kívül más jogszabály a helyi
autonómiát nem korlátozhatja.
A mindenkire vonatkozó, általános törvények szabta korlátok
vonatkozásában fel sem merülhet, hogy ezeket ne
tartalmazhatnák egyszerű törvények; noha adott esetben az
önkormányzatok alapjogát korlátozzák. Ezt úgy is ki lehet
fejezni, hogy az önkormányzatok alapjogai eleve az általános
törvények keretei között értendők.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint nem vonatkozik a
kétharmadosság feltétele a kifejezetten önkormányzati
alapjogokra vonatkozó törvényekre sem, ha olyan alapjogot
érintenek, amelyről az Alkotmány 44/A.§-a tartalmazza, hogy
"törvény keretei között" gyakorolhatók. Nem kell kétharmados
többség azokhoz a törvényekhez sem, amelyeket az
önkormányzatokról szóló kétharmados törvény felhatalmazása
alapján, annak további kifejtéseként alkotnak. (Például a
helyi adókról, a helyi önkormányzatok hatásköreiről, vagy a
belkereskedelemről szóló törvényekkel, illetve a hatósági
árakkal, továbbá az önkormányzatok szervezetének önálló
kialakításával kapcsolatban lásd a 67/1991.(XII.21.)AB, és a
63/1991.(XI.30.)AB, illetve a 324/B/1991, továbbá az
58/B/1992. határozatokat.)
d) Az Alkotmánybíróság ismertetett gyakorlata úgy értelmezte
az önkormányzati alapjogok tartalmát, hogy abba azok a
törvényi rendelkezések értendők, amelyek az alapjogok
érvényre juttatása és védelme irányát (koncepcióját)
határozzák meg. Az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy az
Alkotmány 44/A.§-ában meghatározott alapjogok valójában azok
a hatáskör-csoportok, amelyek az önkormányzatok - elsősorban
a kormánnyal szembeni - önállóságához elengedhetetlenek. Az
Alkotmánybíróság az egyes ügyek sajátosságai szerint
döntötte el, hogy az illető önkormányzati alapjog szenved-e
koncepcionális sérelmet a különféle törvények tényleges
korlátozó hatása miatt.
Eszerint értelmezendő az önkormányzati tulajdonnal
kapcsolatos alapjog is. Az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés b)
pontja szerint a helyi képviselőtestület gyakorolja az
önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető
jogokat, az önkormányzat bevételével önállóan gazdálkodik,
saját felelősségére vállalkozhat. Ez az alapjog az
önkormányzatok tulajdonosi jogállását s így autonómiáját
biztosítja, különös tekintettel arra, hogy az önkormányzatok
tulajdonát az önkormányzatok megalakulásával egy időben az
Alkotmány, illetve az Ötv. hozta létre, a tanácsok korábbi
(állami tulajdont) kezelői joga helyett. Az Ötv.
megfogalmazása az Alkotmánynál is világosabban kifejezi
ennek az alapjognak a lényegét: "A helyi önkormányzat a
törvény keretei között ... önkormányzati tulajdonával
önállóan rendelkezik." (1.§ (6) bekezdés b) pont.) Az
Alkotmány 12.§ (2) bekezdésének is - "az állam tiszteletben
tartja az önkormányzatok tulajdonát" - ez az új helyzet ad
értelmet. Az alapjog tehát a tulajdonosi jogállás
teljességére irányul, de nem az önkormányzati tulajdonnak ad
kiemelt védelmet. Nem is adhat, mert az az Alkotmány 9.§ (1)
bekezdésével ellenkezne, amely szerint minden tulajdoni
forma egyenjogú és egyenlő védelmet élvez. Helyes
értelmezéssel tehát az alapjog korlátozása akkor valósul
meg, ha az önkormányzat tulajdonosi jogállására irányul. A
többi tulajdonost is érintő, vagy az önkormányzat
tulajdonára vonatkozó, de az önkormányzat tulajdonosi
autonómiáját magát nem csorbító részleges törvényi
korlátozáshoz ezért nem kell kétharmados többség.
Az Alkotmánybíróság ítélkezése az önkormányzati tulajdonról
összhangban van azzal, hogy az Alkotmánybíróság más
alapjogok tekintetében nem vette alapjog-sérelemnek az
alapjogot kitöltő egyes rendelkezések korlátozó voltát,
illetve nem is tekintette e részjogosítványokat az alapjog
részének. Az Alkotmánybíróság sorozatosan kizárta az
önkormányzati tulajdon alapjoga védőköréből az azzal
kapcsolatos igényeket, hogy az önkormányzat milyen módon és
körben jut tulajdonhoz az állami tulajdonból
(28/1991. (VI. 3.) AB, 1582/B/1990, 2100/B/1991. határozatok).
A 1582/B/1990. határozat indokolása szerint az Alkotmány a
már megszerzett tulajdon tekintetében biztosítja az
önkormányzatoknak a tulajdonosi jogokat. Hasonló értelmű az
önkormányzati tulajdonra vonatkozó első határozat, a
28/1991. (VI. 3.) AB határozat erre vonatkozó része. Ugyanakkor
ez a határozat anélkül követelte meg a kétharmados többséget
a már megszerzett önkormányzati tulajdon korlátozásához,
hogy az önkormányzati alapjogok természetét, illetve a
tulajdon bármely formájára az Alkotmány 9.§-ában kimondott
diszkrimináció-tilalmat elemezte volna. A 324/B/1991.
határozat már - az önkormányzati alapjogokról időközben
kialakított alkotmánybírósági értelmezéssel összhangban - az
Alkotmány 44/A, 12. és 9.§-át összefüggésükben tekinti, s
kimondja, hogy az Alkotmány "a helyi önkormányzat számára
tulajdonjoga gyakorlása tekintetében ugyanolyan mértékű
autonómiát biztosít, és ugyanolyan alkotmányos védelemben
részesíti, mint ami minden más tulajdonost és gazdálkodó
szervezetet megillet." A határozat a víz- és csatornadíjak
legmagasabb mértéke megállapításához - a fenti gyakorlattal
összhangban - nem követelt meg kétharmados törvényt.
3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Etv. nem az
önkormányzatok tulajdonosi jogállására irányuló korlátozást
tartalmaz. Az Etv. hatálya az ott meghatározott ismérveknek
megfelelő ingatlanok között azokra is kiterjed, amelyek
önkormányzatok tulajdonában állnak. Az Etv. tehát nem
általában az önkormányzati tulajdonra, sem általában a
képviselőtestület rendelkezési jogának korlátozására
vonatkozik, hanem olyan korlátozásokkal él, amelyek a
törvény céljából elkerülhetetlenül következnek, és mindenkit
érintenek, aki az egykori államosított egyházi tulajdonnak
jelenleg tulajdonosa.
Az Etv. valójában meghatározott, önkormányzati és
magántulajdonban álló ingatlanok kisajátítását lehetővé tévő
törvény. A kisajátítás alkotmányos garanciákkal szigorúan
körülbástyázott eljárás, amelyről - akár a tulajdont
korlátozó egyéb általános szabályokról - rendelkezhet
egyszerű többséggel hozott törvény. Az Alkotmánybíróság
16/1991.(IV.20.)AB határozata a kisajátításról megállapítja,
hogy " a[z Alkotmány] "13.§ (2) bekezdésének hatálya alá
tartozó tulajdonelvonással a tulajdon általában
köztulajdonba kerül, csak kivételesen magántulajdonba, és
ekkor is kizárólag közérdekű felhasználásra".
Az Etv. 9. és 10. §-ai tartalmazzák azokat a szabályokat,
amelyek értelmében a kisajátítási kártalanítás szabályait
kell alkalmazni. A kártalanítás a helyi önkormányzat
tulajdonából elvont ingatlanért így az alkotmányos
követelményeknek megfelel. A kisajátítást törvény rendeli
el. A közérdeket az egyházak működőképességének
helyreállítása jelenti, amely a vallásszabadság
garantálásától a határozat A) pontjában kifejtettek szerint
elválaszthatatlan. Az Etv. tehát tartalmilag nem sérti az
Alkotmánynak az önkormányzatok tulajdonának tiszteletben
tartását kimondó 12.§-át. Formai szempontból pedig nem
ellentétes az Etv. az Alkotmány 44/C.§-ával, mert nem a
44/A.§ (1) bekezdése b) pontjában meghatározott alapjogot
korlátozza, hanem általános kisajátítási törvénynek minősül.
V.
Az indítvány kifogásolja, hogy az Etv. 13. §-a a
jogorvoslatra csak törvénysértés esetén biztosít bírói utat.
Ha a határozat formálisan megfelel a törvényi előírásoknak,
de az önkormányzat jogos érdekét sérti, nincs lehetőség
jogorvoslatra. Továbbá az Etv. kifejezetten kizárja a
jogorvoslat lehetőségét az ingatlanigények
jegyzékbevételével kapcsolatban. Mindez az Alkotmány 57.§
(5) bekezdésébe ütközik.
1. Az Etv. 13.§ (1)-(3) bekezdései a művelődési és
közoktatási miniszternek az Etv. alapján hozott határozata
bírósági felülvizsgálatáról rendelkeznek. A miniszter ilyen
határozatot a 9.§ illetve a 12.§ alapján hoz. A 9.§ szerinti
határozat az ingatlan tulajdonjoga megvonásáról és egyházi
tulajdonba adásáról, illetve a korábbi tulajdonos
kártalanításáról rendelkezik, míg a 12.§ szerinti határozat
intézkedik az elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzéséről, illetve arról dönt, hogy az igényelt ingatlan
nem esik az Etv. hatálya alá.
Az Alkotmány 57.§ (5) bekezdése kimondja, hogy
jogorvoslattal mindenki a törvényekben meghatározottak
szerint élhet az olyan bírói, államigazgatási vagy más
hatósági döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.
Az Alkotmány 50.§ (2) bekezdése szerint a közigazgatási
határozatok törvényességét a bíróság ellenőrzi.
Az államigazgatási (hatósági) döntés ellen a bírósághoz való
fordulás joga kielégíti az Alkotmány 57.§ (5) bekezdéséből
és 50.§ (2) bekezdéséből eredő alkotmányossági
követelményeket (66/1991.(XII.21.)AB határozat).
Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe) 64.§ értelmében
nincs helye fellebbezésnek, ha első fokon a Kormány tagja
járt el. Ha a fellebbezés kizárt, jogorvoslatként bírósági
felülvizsgálatra kerülhet sor (Áe 72.§ (1) és (2) bekezdés).
Az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata mint
jogorvoslat azonban az Alkotmány 50.§ (2) bekezdése
értelmében a döntés törvényességének - és nem
célszerűségének - vizsgálatára terjed ki. Ezért nem
alkotmányellenes, hogy az Etv. 13.§-a - összhangban az Áe
72.§ (1) bekezdésével is - a miniszter határozatának
bírósági felülvizsgálatát törvénysértésre hivatkozással
teszi lehetővé. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha az
önkormányzat jogos érdekének sérelme törvénysértés
következménye, az Etv. szabályozása az alkotmányossági
követelményeket (Alkotmány 57.§ (5) bekezdés) kielégítő
jogorvoslatot biztosít.
2. Az Etv. 13.§ (4) bekezdése az államigazgatáson belüli
jogorvoslatot ad arra az esetre, ha a miniszter határozata
eltér a Kormány döntésétől, vagy határidőre nem születik
meg.
3. A jogorvoslathoz való jog viszont nem is vonatkoztatható
az egyeztető bizottságok döntéseire. A bizottságok az
átadásra javasolt ingatlanok jegyzékét állítják össze, a
közvetlenül érintettek (Kormány, egyház, önkormányzat)
részvételével és a többi érdekeltek véleményének
figyelembevételével. Ez az eljárás nem hatósági eljárás,
hanem sajátos egyeztetés, amelynek szabályait az Etv. maga
tartalmazza.
Az Alkotmány csak a bírói, államigazgatási vagy más hatósági
döntés ellen követeli meg a jogorvoslati lehetőséget. Az
egyeztető bizottságok nem hatóságok. Döntésük alanyi
oldalról tekintve nem az Alkotmány 57.§-ában megjelölt
hatósági döntés. Az ellenük való jogorvoslat hiánya nem
alkotmányellenes.
Nem lehet az alkotmányellenességet abból a szempontból sem
megállapítani, hogy a bizottság döntései tárgyilag -
hatásukat tekintve - hatósági döntés következményeivel
járnak, illetve hogy a korábbi tulajdonosok tulajdonjogát
érintő vitát zárna ki a jogorvoslat (bírói út) hiánya. Az
Alkotmánybíróság 5/1992.(I.30.)AB határozata úgy értelmezte
a jogorvoslathoz való jog alkotmányos tartalmát, hogy azt az
Alkotmány csak érdemi határozatok tekintetében követeli meg
feltétlenül. A bizottságok határozatot hoznak az ingatlannak
a jegyzékbe való felvételéről (6.§), de ez csak javaslat,
amelytől a jegyzéket jóváhagyásával véglegesítő Kormány
eltérhet (7.§). A bizottság határozata tehát nem érdemi, nem
ügydöntő, ellene a jogorvoslat lehetősége alkotmányosan nem
kötelező. A tulajdonjog sérelme pedig csak akkor merülhet
fel a bizottság döntésével kapcsolatban, ha az a törvény
hatálya alá nem tartozó ingatlanra vonatkozó igény
teljesítését javasolja. Ez ellen azonban az Etv. az eljárás
későbbi szakaszában kifejezetten is bírói utat ad.
VI.
Az egyik indítványozó kifogásolja, hogy a törvény 1.§ (2)
bekezdése szerint "egyházi tulajdonnak kell tekinteni az
egyház javára létesített alapítvány tulajdonát és az
egyháznak az egykori kegyúri jogviszonyon alapuló
ingatlanhasználati jogát is". Az indítványozó szerint ezek a
tulajdoni tárgyak sohasem képezték az egyház tulajdonát, így
nem is tekinthetők egyházi tulajdonnak. Az Etv. ezért az
Alkotmány 13.§ (1) bekezdését sérti.
A megtámadott rendelkezés nem ütközik az Alkotmány 13.§-ába.
Emellett megjegyezhető, hogy az egyházi tulajdon fogalmának
kiterjesztése a törvény logikáján belül egyébként is
indokolt (bár ennek alkotmányos jelentősége nincs), mert a
kegyuraság által adott ingatlanon álló épületek (elsősorban
templom és plébánia) hitéleti célzata vitathatatlan. Ezekben
az esetekben az önkormányzati tulajdon fenntartása egy már
rég meghaladott és ma értelmetlenné vált történeti gyakorlat
fenntartását jelentené. Éppenséggel a hitéleti célzatú
épületek önkormányzati tulajdonban tartása eredményezne
alkotmányellenes helyzetet, mert az állam és egyház
elválasztásának alkotmányos elvét sértené.
VII.
Az indítvány az Etv. 2.§ (2) bekezdés a) és e) pontját
támadja, mert a törvény nem ad taxatív felsorolást az
egyháznak átadandó ingatlanok rendeltetési céljáról, hanem
azt általánosan a hitéletben és a kulturális célban jelöli
meg, példálózó felsorolással. Ez az Alkotmány 2.§ (1)
bekezdése által garantált jogbiztonságot sérti.
A vitatott esetekben a törvényi szabályozás normatív
igénnyel csak a hitéletet és a kulturális célt határozza
meg, az ezeket zárójelben követő felsorolás pusztán a
tájékozódást szolgálja, és nem törekszik a teljességre, mely
ezekben az esetekben nem is lehetséges. A kifogásolt
jogtechnikai megoldás tehát nem jogbizonytalansághoz vezet,
hanem a törvény értelmezését segíti elő.
VIII.
Az Alkotmány 13.§ (2) bekezdésére hivatkozva kifogásolták az
Etv. 17.§ (2) bekezdését és 22.§-át, mert azok az egyházi
érdeknek a közérdekkel egyenlővé tételével lehetővé teszik
az egyháznak való átadás céljából az ingatlan kisajátítását.
A kifogásolt rendelkezés, az indítványozó felfogásával
ellentétben, kivételes szabályt tartalmaz. Méltányossági
alapon, különleges indok fennállása esetén lehetőséget
biztosít az egyház számára mással nem pótolható jelentőségű
ingatlan tulajdonjogának kisajátítás útján történő
visszaszerzésére, amennyiben az már kikerült az állam vagy
az önkormányzat tulajdonából. Az egyházak sajátos, a
fentiekben részletezett funkciója indokolja, hogy érdekük
kivételes esetekben a közérdekkel egy tekintet alá essék.
Annál is inkább, mert a valóban pótolhatatlan ingatlan
visszaszerzése nyilvánvalóan az egyház működőképességének
feltétele. A közérdek érvényesülésének biztosítéka az is,
hogy a kisajátítás érdekében az egyház csak kérelmet
terjeszthet elő, s arról bizottsági előkészítés után a
Kormány dönt. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt
elutasította.
Dr. Sólyom László
előadó alkotmánybíró
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Ádám Antal Dr. Herczegh Géza
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Kilényi Géza Dr. Lábady Tamás
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Schmidt Péter Dr. Szabó András
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Tersztyánszky Ödön Dr. Vörös Imre
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Zlinszky János
alkotmánybíró
Dr. Herczegh Géza alkotmánybíró párhuzamos véleménye
Egyetértve a 1651/B/1991 sz. határozat rendelkező részében
foglaltakkal, indokolásának A/2.b pontjával kapcsolatban
szükségesnek tartom megállapítani a következőket:
Az "állami" és az "egyházi" iskola egyaránt az ismeretek
objektív, toleráns és a tanulók lelkiismereti szabadságát
tiszteletben tartó átadására köteles. Az általuk oktatott
ismeretanyag túlnyomó részének nincs vallásos tartalma, sőt
vallásos vonatkozása sincs. Az egyházi iskola épp ezért
egészében nem azonosulhat valamely vallás tanításaival.
Vallási tanítások igazságáról a hitoktatás keretében lehet
és kell állást foglalni, aminek fakultatív jelleggel az
állami iskola is helyt adhat. Az egyházi iskolát az állami
iskolától nem a tanított ismeretanyag, nem is a tanítás
módja különbözteti meg, hanem az, hogy nevelő tevékenységét
az illető egyház valláserkölcsi értékrendjére építi és annak
megfelelően gyakorolja úgy, hogy az ne legyen teher
illetőleg lelkiismereti konfliktus forrása sem a más vallású
tanulók számára, sem pedig azok számára, akik egyetlen
vallásnak sem hívei. A valláserkölcsi nevelés az illető
vallás tanaiból következő értékrend és az annak megfelelő
emberi magatartás közvetítése - ezért és ennyiben
"elkötelezett" az iskola. A két iskolatípus egymással való
éles szembeállítását történeti tapasztalatok nem támasztják
alá. Ugyanakkor a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés
szabadságának joga, valamint a művelődéshez való jog mint
alkotmányos alapjogok, önmagukban is kellőképpen
megalapozzák plurális - állami, egyházi és más iskolákat
egyaránt felölelő - iskolarendszer létesítésének
szükségességét, mely az oktatás mellett a nevelési
feladatoknak az érintettek kívánsága és választása szerint
eleget tehet.
Budapest, 1993. február 8.
Dr. Herczegh Géza
Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről szóló 1991.
évi XXXII. törvény utólagos alkotmányossági vizsgálata
tárgyában meghozott alkotmánybírósági határozat alapvető
megállapításaival egyetértek.
Egyetértek - többek között - azokkal a rendelkező részben és
az indokolásban foglalt megállapításokkal, amelyek
kimondják, hogy ahol az Alkotmány valamely törvény
elfogadásához a jelenlévő képviselők kétharmadának
szavazatát követeli meg, az nem az alapjoggal összefüggő
bármely társadalmi viszony szabályozására vonatkozik. Ennek
megfelelően egyetértek azzal is, hogy a minősített törvény
mellett az érintett életviszonyt közönséges, egyszerű
szótöbbséggel elfogadott törvények is szabályozhatják.
A határozathoz képest eltérő véleményem kizárólagosan abban
van, hogy a kétharmados, illetőleg az egyszerű szótöbbséget
igénylő törvények szabályozási határa alkotmányosan hol
húzható meg.
1. Az un. kétharmados törvények igényét Magyarországon a
politikai átmenet sajátosságai hozták létre. Lényege a békés
átmenet feltételei között annak garantálása volt, hogy a
politikai ellenzék parlamenti súlyához képest meghatározóbb
közjogi szerepet kapjon. A kerekasztal tárgyalások során ezt
a politikai kompromisszumot az akkor uralkodó politikai erők
is elfogadták. Az Alkotmány mintegy 30 törvényhozási
tárgykörben kívánja meg a kétharmados többséget.
2. Az így kialakított kétharmados törvényhozás azonban -
függetlenül attól, hogy ez a kétharmad a képviselők egészére
vagy csak a jelenlévőkre vonatkozott - jelentős közjogi
zsákutcához vezetett. Ennek a közjogi megoldásnak lényege
ma ugyanis abban áll, hogy a kétharmados vagy efölötti
többséggel nem rendelkező kormánykoalíció a legjelentősebb
törvényhozási tárgyak esetében az ellenzékkel állandó
kompromisszumra kényszerül, e nélkül nem tud kormányozni.
Amennyiben tehát kiéleződik a politikai harc a kormányerők
és az ellenzék között, azaz nem tudnak kompromisszumra jutni
(lásd pl.: a médiatörvényt ) úgy ez a közjogi konstrukció
forrása lehet az ország kormányozhatatlanságának.
Egyik oldalról tehát történetileg érthető, magyarázható a
kétharmados törvények létrejötte, más oldalról ez ma már
stabil kormányzást sem jogilag, sem politikailag nem tesz
lehetővé. Az ebből a helyzetből való kiút nem egyszerű.
Ilyen feltételek között ugyanis a kormányzó politikai erők a
kétharmados többséget kívánó törvényhozási tárgyakat
korlátozni, vagy az Alkotmány értelmezésével szűkíteni
akarják, az ellenzék viszont pozícióinak védelme érdekében
megtartani, sőt szélesíteni kívánja. Ez a kétharmados
törvények eredményeként létrejött politikai zsákutca az
eljövendő alkotmányozást is veszélyeztetheti. A kivezető
közjogi megoldást valószínűleg az új Alkotmány lesz képes
létrehozni azzal, hogy megszünteti a kétharmados
törvényeket, s ezzel egy időben az Alkotmányba emeli be - s
ezzel kétharmadossá teszi - a legfontosabb garanciális
szabályokat. Az alapjogok tekintetében ez azt jelentené,
hogy az Alkotmány nemcsak deklarálni fogja a jogokat, miként
teszi azt jórészt ma, hanem a legfontosabb garanciákat maga
az Alkotmány tartalmazza majd.
3. Az Alkotmánybíróság - amely a mindenkori Alkotmány
védelmére jött létre - ilyen politikai és közjogi viták
során nehéz helyzetbe jut, egyik oldalról az alkotmányos
berendezkedés stabilitását kell biztosítania, másoldalról
nem teheti túl magát az Alkotmány rendelkezésein, azaz a
kétharmados többséggel meghozandó döntéseket védelmeznie
kell.
4. Az Alkotmánynak "Alapvető jogok és kötelességek" című
XII. fejezete 11 helyen követeli meg a kétharmad arányú
szavazást. Ezek szinte mindegyike - mint ezt az indokolás is
bizonyítja - az un. politikai szabadságjogok területére
esik. Ezek közül egyetlen esetben, a közszolgálati médiákkal
kapcsolatosan hoz az Alkotmány a kétharmados többséggel
elfogadandó törvény tartalmára nézve rendelkezéseket. Minden
más helyen megelégszik annak kimondásával, hogy a vonatkozó
állampolgári politikai szabadságjogot szabályozó törvényt a
jelenlévő képviselők kétharmados többségével kell elfogadni.
5. A szabályozás arra mutat, hogy az Országgyűlés az
Alkotmányban széles diszkrecionális jogkört kapott annak
megállapítására, hogy a vonatkozó törvényhozási tárgyat
milyen széles körben szabályozza kétharmados törvény útján,
s milyen körben egyszerű szótöbbséggel. Ezért ma
alkotmányosnak kellene tekinteni azt is, ha a kétharmados
arányban elfogadott vallásszabadságról szóló törvény csak
egyetlen paragrafust tartalmazna, és azt is ha a
vallásszabadsággal összefüggő valamennyi társadalmi viszonyt
kétharmad arányban elfogadott törvény szabályozná.
6. Ha az Alkotmánybíróság ezt a szabad belátást korlátozza,
tehát megállapítja, hogy mely kérdésekben kell kétharmados
arány és mely kérdésekben nem, úgy alkotmányozásba kezd,
túllépi hatáskörét. Ez még akkor is így van, ha általános
elvekben ("közvetlen végrehajtás", "a szabályozás irányát
meghatározó", "az alapjog érvényesítésének és védelmének
koncepciója", stb.) fogalmazza meg a kétharmados törvények
tartalmát. Az Alkotmány ugyanis - a sajtószabadságra
vonatkozó rendelkezéseinek a médiatörvényre vonatkozó
szabályain túl - ilyen szabályokat nem tartalmaz, az
Alkotmányból alkotmányértelmezéssel ilyen szabályok nem
vezethetők le. Legfeljebb logikai úton lehet ilyen általános
elveket megfogalmazni, s erre véleményem szerint az
Alkotmánybíróság felhatalmazást nem kapott.
7. Az értelmezés ilyen kiterjesztésével a parlamenten belüli
közjogi köntösben megjelenő politikai viták eldöntése
áttevődik az Alkotmánybíróságra. Igaza van az indoklásnak
abban, hogy egy ilyen értelmezéssel, minden a kétharmadot
érintő, az ellenzék és a kormány koalíció közötti, vita
szükségszerűen az Alkotmánybíróság elé kerül, hiszen ezzel a
határozattal a politikai viták az Alkotmánybíróság
értelmezésével közjogi vitákká alakulnak át.
8. Egyetértek a határozatnak az Etv.-t érintő azon
álláspontjával, hogy a törvény elfogadásához nem volt
szükség a jelenlevő képviselők kétharmadának szavazatára,
minthogy az nem ellentétes a vallásszabadságra vonatkozó
alapvető kódex-szel. Véleményem szerint az indítványokra
ezzel az Alkotmánybíróság megadta volna a választ és nem
lett volna feltétlenül szükség az indítványok olyan
kiterjesztésére, amely már a kétharmados törvényhozásra
vonatkozó alkotmányi előírások egészét értelmezi.
9. Tudomásul véve, hogy a határozat az indítványokat a fenti
módon kiterjesztően bírálta el, az un. kétharmados
törvényekről szóló határozati részben további követelmény
megfogalmazását tartottam volna szükségesnek.
Az Alkotmányban kétharmados szavazatarányt kívánó
törvényhozási tárgyban egyszerű szótöbbséggel törvényt csak
akkor lehet elfogadni, ha a kétharmados törvény
elfogadásával a kompromisszum már megszületett, ha tehát a
vonatkozó alapvető jogokról szóló törvényt az Országgyűlés
már kétharmados arányban elfogadta. Mivel az Alkotmányozó
diszkrecionális jogkört ad a kétharmados törvények
tartalmára nézve, e nélkül a szabály nélkül egyszerű
többséggel a kétharmados többségre vonatkozó alkotmányi
előírást gyakorlatilag meg lehet szüntetni. Ez már
alkotmányellenes lenne.
Budapest, 1993. február 8.
Dr. Schmidt Péter
Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye
Dr. Herczegh Géza alkotmánybíró párhuzamos véleményével
egyetértve különvéleményemet az alábbiakban terjesztem elő.
1. A kétharmados törvények intézménye a nemzetközi
tapasztalatok szerint kivételes, különleges körülmények
által indokolt jelensége az alkotmányjognak. A
rendszerváltozás sajátos - nem dogmatikai, hanem gyakorlati
politikai szempontokon alapuló - körülményei indokolták a
kétharmados törvényeknek az Alkotmányban való megjelenését.
A dogmatikai alap hiánya azonban nem teszi az
Alkotmánybíróság számára lehetővé - amint azt a határozat
tartalmazza is - a kétharmadosság által felvetett
alkotmányossági problémák dogmatikai alapra helyezett
tisztázásának mellőzését - a jelen ügy alapjogi tárgyára
tekintettel az alapjogok törvényi szabályozására korlátozva.
Önmagában ugyanis az a körülmény, hogy a kétharmadosság
kérdésében politikai szempontok voltak meghatározóak, nem
értékeli le az adott alkotmányos rendelkezések kötelező
erejét: azok az Alkotmánybíróságot ugyanúgy kötik, mint az
Alkotmány egyéb szabályai. A kétharmados szavazat többség
igénye nem állapít meg alapjogok közötti hierarchiát,
pusztán a törvényhozási tárgy politológiai értelemben vett
"konszenzus-érzékenységére" utal, ugyanakkor eljárási
konzekvenciát fűz a kiemelt törvényhozási tárgyak politikai
fontosságához.
Az a kérdés tehát, hogy az Országgyűlés mit szabályoz (mint
amely törvényhozási tárgy), anyagi jogi kategória; az
azonban, hogy ezt a tárgyat hogyan szabályozza (pl.
kétharmados szavazataránnyal), eljárási jogi kategória. Ezt
a különbséget élesen meg kell húzni annak érdekében, hogy
világossá váljék: a tulajdonhoz való jog szabályozása
éppen úgy történhet egyszerű, mint minősített többséggel. A
tulajdonhoz való jog szabályozása ugyanis nem eleve
egyszerű, vagy eleve minősített többséget kíván, minthogy
nem anyagi jogi, hanem törvényhozási eljárási jogi
kategóriáról van szó. A tulajdonhoz való jog szabályozásával
kapcsolatban pl. anyagi jogi szempontból - alapjogról lévén
szó - azt a követelményt lehet támasztani, hogy a
szabályozás törvényi szinten történjen. Eljárási jogi
szempontból attól függően kell egyszerű vagy minősített
többséggel történő szabályozást, mint alkotmányossági
feltételt támasztani, hogy az Alkotmány az adott esetre: a
"hogyan"-ra milyen törvényhozási eljárást ír elő. A
kétharmados törvényekkel kapcsolatban két szélsőséges,
egyben dogmatikailag értékelhetetlenül formális megközelítés
lehetséges.
1.1. Megközelíthető e jelenség úgy, hogy csak egyszeri
alkalomra - az első ilyen törvény meghozatalára - vonatkozó
jogalkotói alkotmányos kötelezettségről van szó: ha
megalkották az adott tárgyról rendelkező törvényt, a
továbbiakban az adott törvényhozási tárgyról másik
törvényben már egyszerű többséggel is lehet rendelkezni.
Ennek figyelembevételével az Alkotmány rendelkezését
könnyedén ki lehetne játszani egy későbbi, az első törvényt
ugyan nem módosító, azzal akár nem is ellentétes, de az
adott törvényhozási tárgy lényeges kérdéseiről további
szabályokat tartalmazó törvény meghozatalával.
Megközelíthető a jelenség úgy is, hogy az adott
törvényhozási tárggyal akár a legtávolabbi összefüggésbe
hozható törvényi szabályozás, vagy annak adott része,
törvényhelye csak kétharmados szavazataránnyal fogadható
el alkotmányosan.
Eszerint azonban a törvényhozás gyakorlatilag megbénulna,
hiszen a jogrend olyan összefüggő rendszert alkot, amelyben
a törvények túlnyomó többsége - a kétharmados törvényhozási
tárgyak nagy számára tekintettel - ezekkel összefüggésbe
hozható, így a törvények túlnyomó többsége, vagy legalábbis
valamely részük közvetetten kétharmados szavazataránnyal
lenne csak elfogadható.
1.2. A kérdés tehát az, hogy a kétharmados szavazatarány
megkövetelésében kifejeződő eljárási konzekvenciának mi a
jogpolitikai célja, valamint az, hogy e cél a kétharmadosság
milyen terjedelemben történő értelmezésével érhető el,
más szóval tartalmilag mire vonatkozik az eljárási
konzekvencia.
a) A szabály jogpolitikai célja egyértelműen az, hogy a
rendszerváltozással összefüggő alapvető fontosságú - vagy az
Alkotmány erre vonatkozó módosításában megállapodó politikai
erők által konszenzus-érzékenységük folytán annak tekintett
- kérdések csak az Országgyűlés nagy - minősített -
többségének egyetértésével legyenek szabályozhatóak. Más
kérdés az, hogy dogmatikailag is alapvető jelentőségű
kérdésekről van-e szó, azonban ennek megítélése azután, hogy
az Országgyűlés alkotmányos szabállyá emelte az adott
törvényhozási tárgy minősített többséggel történő
rendezését, továbbá mert eleve nem anyagi, hanem formai-
eljárási jogi követelményről van szó, az alkotmányossági
vizsgálat szempontjából irreleváns; az Országgyűlés e
döntése az Alkotmánybíróság által felül nem bírálható. Ennek
megfelelően tényként kell elfogadni, hogy bár az Alkotmány
az alapjogok között nem állít fel hierarchikus sorrendet, a
hierarchia a szabályozásukhoz fűzött törvényhozási
eljárásjogi konzekvenciák között kétséget kizáróan pozitív
jogilag fennáll. A törvényhozási eljárásjogi előírás
figyelmen kívül hagyása ugyanis formai alkotmányellenességet
eredményez, amelynek - az Alkotmánybíróság jogszabály-
megsemmisítési hatáskörére tekintettel - a törvényhozási
eljárásra vonatkozó alkotmányjogi szankciója van.
b) Az a kérdés, hogy a kétharmados szavazatarány
megkövetelése tartalmilag mire terjed ki, az előzőekben
kifejtettekből következően bizonyosan nem válaszolható meg
úgy, hogy csak az első, az adott törvényhozási tárgyra
utaló címet viselő törvényre. Több jogágban elfogadott jogi
alapelv, hogy a jognyilatkozatokat nem elnevezésük, hanem
tartalmuk szerint kell jogilag minősíteni, értékelni. Az
alkotmányjogban ez az elv úgy fogalmazható meg, hogy egy
törvényt az alkotmányossági vizsgálat során nem címe,
hanem tartalma szerint kell elbírálni. Egy törvény tehát
címe szerint szólhat fogyasztási adóról; ha rendelkezései az
emberöléssel kapcsolatos büntetőjogi szabályokat
tartalmaznak, alkotmányossága sem az adójogra vonatkozó
alkotmányi rendelkezések, hanem a törvény büntetőjogi
tartalma szerint bírálandó el.
A kétharmados szavazatarány megkövetelése tehát nem merül ki
abban, ha az Országgyűlés megalkotott egy, az adott tárgyba
tartozó törvényt. Ez az eljárási követelmény mindig
érvényesül, ha az adott tárgykörbe tartozó, - a fentiek
értelmében azonban nem a tárgykör minden részletkérdésére
kiterjedő - további törvényalkotásra kerül sor, függetlenül
attól, hogy az utóbb hozott törvény milyen címet visel, vagy
túlnyomórészt egyébként milyen tárgykört szabályoz.
c) A kétharmados szavazatarány, mint törvényhozási
eljárásjogi követelmény tehát egyfelől általánosan
értelmezendő. Túlmenne azonban dogmatikailag az említett
jogpolitikai célon és gyakorlatilag is a törvényhozási
folyamat megbénulásához vezetne, ha nem eszközölnénk a
jogpolitikai cél által indokolt szűkítést is. A szűkítés
abban áll, hogy a kétharmadosság megkövetelésének nem kell
kiterjednie az adott törvényhozási tárgy minden
részletkérdésére, hanem csak az említett jogpolitikai cél
megvalósulása által igényelt terjedelemben. E cél pedig
megvalósul akkor, ha az adott törvényhozási tárgy
leglényegesebb kérdéseiben a szabályozás irányát illetően
születik meg a törvény minősített többséggel. A szabályozás
iránya megítélésem szerint az Alkotmánybíróság 64/1991
(XII.17.) AB határozatának alapulvételével tölthető meg
tartalommal.
Eszerint a szóban forgó minősített többséget igénylő
törvényhozási tárgynak különösen azon kérdései igényelnek
kétharmados többséget, melyek az adott intézmény tartalmát,
működése, érvényesülése garanciáit testesítik meg. Az
intézmény tartalma, működésének és érvényesülésének
garanciái közvetlenül és jelentősen értelemszerűen csak
ugyanilyen szavazataránnyal korlátozhatók.
Fenti kritériumok megítélésem szerint eléggé konkrétak
ahhoz, hogy megakadályozzák akár azt, hogy a kétharmadosság
alkotmányos törvényalkotási eljárási követelményét más
címmel meghozott, de tartalmilag az adott törvényhozási
tárgy körébe tartozó törvény alkotásával kijátsszák, akár
azt, hogy a kétharmadosság igénye a megfelelő tartalmi
szűkítés híján parttalanná váljon. Ez utóbbi ugyanis az
Alkotmányban megfogalmazott parlamentáris demokráciának a
többségi képviseleti rendszeren alapuló koncepciójával sem
lenne összeegyeztethető. Biztosítja ez a kritériumrendszer
azt is, hogy az Alkotmányban amúgy is kivételként
megfogalmazott törvényhozási eljáráson belül is, tartalmilag
is "kivételessé" váljon az, amikor a többségi törvényhozás
helyébe a "konszenzusos" törvényhozás lép.
d) Fentiekből következően az a kérdés, hogy a
kétharmadosság törvényhozási eljárási szabálya egyáltalán
vonatkozik-e adott kérdésre, és ha igen, azt betartották-e,
csak esetről esetre dönthető el.
2. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a
tulajdonhoz való jog (13.§ (1) bek.) alkotmányos alapjog,
amely azonban nem korlátozhatatlan (21/1990. (X.4.) AB hat.;
(7/1991. (II.28.) AB hat.; 16/1991. (IV.20.) AB hat.;
28/1991. (VI.3.) AB hat.). Az Alkotmánybíróság
gyakorlatában ugyanakkor mindeddig nem volt kényszerítően
szükséges a tulajdonhoz való alkotmányos jog és a polgári
jogi tulajdonjog egymáshoz való viszonyának átfogó és
részletekbe menő tisztázása. A volt egyházi ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991.évi XXXII. tv.
- továbbiakban: Etv - alkotmányossági vizsgálata -
figyelemmel az indítványok tárgyává tett tulajdonjog-
korlátozási és tulajdonjog-elvonási problematikára -
szükségessé teszi e viszonynak az Alkotmánybíróság korábbi
határozatain túlmenő tisztázását.
2.1. A tulajdonhoz való alkotmányos jog hármas tartalommal
bír, ennek az alapjognak három aspektusa van: a tulajdonosi
jogállás védelme, a polgári jogi tulajdonjog elvonása elleni
védelem, végül a polgári jogi tulajdonjog korlátozása elleni
védelem. Mindezek együtt teszik ki a tulajdonhoz való
alkotmányos alapjog alkotmányjogi védelmének tartalmát.
a) A tulajdonosi jogállás azt jelenti, hogy a tulajdonhoz
való jog alkotmányos védelme alapján kizárt, hogy egy
természetes, vagy jogi személyt jogszabály a
tulajdonszerzési képességtől megfosszon. A tulajdonosi
jogállás tehát az általános jogképességnek a tulajdonjogra
vonatkoztatott megfogalmazása, annak egyik aspektusa. A
tulajdonszerzési képességnek flagráns megsértése volt az az
1970-es évektől a 80-as évek végéig hatályos jogszabályi
korlátozás, amely csak egy lakás- és egy üdülőingatlan
megszerzését tette lehetővé magánszemélyek részére (a
jogszabály - ha hatályban lenne - ma alkotmányellenesnek
minősülne). A tulajdonhoz való jog sérelmét látta az
Alkotmánybíróság abban, hogy jogszabály kizárta természetes
személyek számára nagyteljesítményű másológépek
tulajdonjogának megszerzését (19/1991. (IV.23.) AB hat.).
A tulajdonosi jogállás védelme, mint a jogképesség egyik
aspektusának védelme feltétlen és abszolút; nem képzelhető
el olyan alkotmányos alapjog, amelynek érvényre juttatása
indokolhatná a tulajdonszerzési képesség korlátozását. A
jogképesség e szeletének csak a megszerezni kívánt tulajdoni
tárgyban rejlő sajátosságok (pl. robbanószer) képezhetik
korlátját, azonban ilyen korlátozás nem minősül a
tulajdonszerzési képesség, mint a jogképesség egyik oldala
korlátozásának: nem a személyre, hanem a tárgyra - annak
polgári jogi forgalomképességére - vonatkozik.
b) A tulajdonhoz való alkotmányos jog másik tartalmi
összetevője a polgári jogi tulajdonjog elvonásával szembeni
védelem. Az Alkotmány a polgári jogi tulajdonjog elvonását -
tekintettel annak a polgári demokratikus társadalom és a
szociális piacgazdaság alapintézményekénti funkcionálására -
kizárja.
A tulajdon érinthetetlensége, "szentsége" ugyanis e
társadalom és gazdaság fogalomalkotó, jellegadó kategóriája,
conditio sine qua non-ja. A polgári demokratikus társadalom
és a szociális piacgazdaság a tulajdon érinthetetlenségétől
az, ami. A polgári jogi tulajdon elvonásának kizártságától
függetlenül azonban a tulajdon közjogi természetű elvonását
ismeri az Alkotmány a kisajátítás, másfelől a tulajdonjogtól
való megfosztás eseteként az elkobzás, mint a törvény
szerinti büntetés (57.§ (4) bek.) formájában. A kisajátítás
azonban a közjog (a közigazgatási jog), míg az elkobzás a
büntetőjog intézménye, így nem tartoznak az Alkotmány 13.§
(1) bek.-ének hatálya alá, minthogy tulajdonvédelmi
összefüggésük nincs. Ez az értelme annak, hogy az Alkotmány
külön szakaszt szentel e két - a tulajdonhoz való jogtól
lényege, természete és tartalma szerint eltérő -
jogintézménynek.
A polgári jogi tulajdonjog elvonása ellen tehát az Alkotmány
13.§ (1) bek.-e feltétlen és abszolút védelmet biztosít.
Az Alkotmánybíróság csak egyetlen esetben fogadta el - a
rendszerváltás egyszeri, sajátos történelmi körülményeire
tekintettel - a társadalmi tulajdon lebontásának alkotmányos
feladatával összefüggésben azt, hogy a tulajdoni rendszert
átalakító törvények a társadalmi tulajdon egykori
létrehozásából származó terheket elosszák azok között, akik
a társadalmi tulajdont ingyenesen megszerzik (16/1991.
(IV.20.) AB hat.; 28/1991. (VI.3.) AB hat.). "Amint azonban
az átalakulás folyamata megtörtént, az új tulajdon védelme
teljes, azaz e vonatkozásban nincs alkotmányos lehetőség a
társadalmi átalakulás terhének utólagos vagy visszamenőleges
szétosztására." (16/1991. (IV.20.) AB hat.).
Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság 28/1991 (VI.3.) AB
sz. határozatában alkotmányellenesnek minősítette az
Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett első
kárpótlási törvény előzetes normakontrollja során azt, hogy
a már önkormányzati tulajdonba került volt állami lakások
tekintetében az önkormányzatok vételár helyett kárpótlási
jegyet legyenek kötelesek elfogadni. Az Alkotmánybíróság
hangsúlyozta, hogy az állami tulajdon egykori létrehozásából
származó terheket az önkormányzati tulajdonba adás során -
tehát a tulajdonszerzés előtt - lehet csak elosztani; a
majdan ingyenesen szerző önkormányzatnak a volt állami
tulajdon tehermentes megszerzésére nincsen joga, azonban a
kárpótlási törvény hatályba lépése előtt már az önkormányzat
tulajdonába került volt állami lakások tekintetében az
önkormányzati tulajdonnak az ingyenes megszerzés címén
történő megterhelése alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság
rámutatott arra, hogy az alkotmányellenesség értelemszerűen
csak a már megszerzett tulajdonjog tekintetében merül fel,
hiszen a még meg nem szerzett (át nem adott) dolgok
tulajdonjoga az, amely az ingyenes szerzés okán még
megterhelhető - a megszerzők nem tehermentesen fogják
megszerezni a korábban már az állami tulajdon létrehozásából
származóan kártalanítási stb. kötelezettségekkel terhelt
tulajdonjogot. Az Alkotmánybíróságnak ezen álláspontja
okszerűen következett abból a 16/1991 (IV.30.) AB sz.
határozatában leszögezett elvből, mely szerint az új
tulajdon védelme már teljes.
Ezen alapelvek alapján fogadta el alkotmányosnak az
Alkotmánybíróság a mezőgazdasági termelőszövetkezetek
termőföldtulajdonára vonatkozó vételi jogot. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy
- a vételi jog intézményesítésére csak a rendszerváltással
összefüggő egyszeri, sajátos történelmi körülmények folytán
és csak a társadalmi tulajdon lebontása kapcsán van
lehetőség;
- csak a társadalmi tulajdon egykori létrehozásából
származó terheket lehet szétosztani és csak azok között,
akik majdan a társadalmi tulajdont megszerzik.
Fentieket összefoglalva leszögezhető, hogy a tulajdonhoz
való alkotmányos jog második tartalmi összetevőjével: a
polgári jogi tulajdonjog elvonásával szembeni alkotmányos
védelem feltétlenségét és abszolút voltát nem gyengíti a
tulajdonjog elvonásával kapcsolatban megfogalmazott,
egyszeri alkalomra szóló és szigorú feltételekhez kötött
kivétel. Az ingyenesen szerzők közötti terhek elosztására
tehát az új tulajdon megszerzése után már nem lehet
hivatkozni. E tételt csak erősíti az, hogy az
Alkotmánybíróság a vételi jogot is és az önkormányzatoknak a
kárpótlási jegy elfogadására való elkötelezettségét is nem a
polgári jogi tulajdon elvonásaként, hanem csupán annak
megterheléseként, korlátozásaként minősítette. A fenti elvek
következésképpen még inkább érvényesek a már megszerzett új
tulajdon esetleges elvonására. Az Alkotmánybíróság szigorúan
megszabott követelményei kizárják azt, hogy a tulajdoni
átalakulás befejezésével, az új tulajdonosok létrejöttével
azok terhére bármilyen, a tulajdoni rendszerváltozással
összefüggő tulajdonjog-elvonás történhessen.
Az Alkotmány 13.§ (1) bek.-e tehát a polgári jogi
tulajdonjog - akár egyetlen gombostű tulajdonjogának -
jogszabállyal történő elvonását kizárja.
c) A tulajdonhoz való alkotmányos jog harmadik összetevője a
polgári jogi tulajdonjog korlátozásával szembeni védelem. Ez
a védelem az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
feltételes és relatív. A feltételeket az alapjogok lényeges
tartalmának korlátozása alkotmányosságára vonatkozó
határozatok ismételten kifejtették (elsőként: 7/1991.
(II.28.) AB hat. VI. rész). Eszerint a korlátozásnak az
érvényre juttatni kívánt másik alkotmányos alapjoghoz képest
szükségesnek és arányosnak kell lennie.
2.2 A tulajdonosi jogállás a tulajdonhoz való alkotmányos
jognak a másik két összetevőt megalapozó aspektusa: az az
összetevő, amely nélkül a másik kettő sincs. A tulajdonhoz
való jog ugyanakkor ebben nem merül ki, hiszen ha kimerülne,
akkor a tulajdonhoz való alkotmányos jogból nem maradna más,
mint az a követelmény, hogy a tulajdonszerzési képesség elvi
deklarálásán ne essék csorba. Ezen túlmenően azonban az
egyes tulajdoni tárgyakra - dolgokra - vonatkozó konkrét
polgári jogi tulajdonjogok korlátozás nélkül jogszabállyal
elvonhatók lennének: egy új általános jellegű - törvénnyel
szabályozott - államosításnak pl. a lakások polgári jogi
tulajdona tekintetében nem lenne alkotmányos akadálya,
hiszen egy ilyen államosítás nem a tulajdonosi jogállást
tagadja: az államosítás után újra vásárolhatnak a károsultak
lakást (ha van miből, és főleg ha van mit).
A tulajdonhoz való alkotmányos jog ezért csak a
tulajdonszerzési képesség védelme, valamint a polgári jogi
tulajdonjog elvonása és korlátozása elleni védelem
triászában teljes. Bármelyiknek a tulajdonhoz való jog
tartalmából való kivonása nemcsak ezen alkotmányos alapjogot
fosztja meg tulajdonképpeni értelmétől, de a polgári
demokráciára felépülő politikai, és a szociális
piacgazdaságra felépülő gazdasági rend egyik jellegadó
alapintézményétől tagadja meg az alkotmányos védelmet. A
triász szerinti védelem nélkül ezért nincs polgári
demokrácia és nincs szociális piacgazdaság sem.
2.3 Az Etv részben az önkormányzati tulajdonjognak a
törvényben meghatározott kedvezményezett egyházak részére
való átadásáról, részben pedig az önkormányzatok
tulajdonjogának elidegenítési és terhelési tilalommal való
megterheléséről, vagyis a tulajdonjog korlátozásáról
rendelkezik. A második eset minősítése nem kétséges: a
korlátozás feltételesen alkotmányos lehet. Az első esetben a
minősítéstől függően a tulajdonmozgás éppúgy minősülhet az
eset konkrét körülményei szerint a polgári jogi
tulajdonjognak a tulajdonhoz való alkotmányos jogot érintő
elvonásának (ez az Alkotmány 13.§ (1) bek.-ére, és az
Alkotmánybíróságnak a kárpótlással - az ingyenes szerzés
megterhelésével - kapcsolatos állásfoglalásaira figyelemmel
kizárt), mint a polgári jogi tulajdonjog közjogi természetű
kisajátítás révén történő elvonásának (az elkobzás
értelemszerűen nem jön szóba).
2.3.1 Bár a polgári jogi tulajdonjog elvonása általában
kizárt, utalni kell arra, hogy az önkormányzat nem
magánjogi, hanem közjogi jogalany. Törvény ugyanis állami
feladattá minősíthet át önkormányzat által ellátott
feladatot; az önkormányzat ekkor nem hivatkozhat a
tulajdonhoz való alkotmányos jog sérelmére, mivel az
önkormányzat tulajdoni tárgyainak azon köre kerül állami
tulajdonba, amely kizárólag az átminősített feladat
ellátását szolgálja. Az önkormányzati tulajdon elvonásánál -
de korlátozásánál is - a tulajdonhoz való jog védelmét a
magánjogi jogalanyokhoz képest differenciálja, adott esetben
gyengíti, relatívvá teszi a közjogi jogalanyiság ténye. Az
elvonás (korlátozás) viszonylagosabbá válásának határát az
jelenti, hogy az elvonás vagy korlátozás az önkormányzati
autonómia kiüresedéséhez vezet-e.
Az önkormányzati vagyon tehát az ellátott funkcióhoz kötődő
tulajdoni tárgyaktól függően nem homogén. Saját bevételeiből
származó vagyona tekintetében az önkormányzat az Alkotmány
ezen kifejezett rendelkezése (44/A. § (1) bek.) alapján
magánjogi jogalany, ezért az őt megillető tulajdonhoz való
jogra vonatkozó alkotmányos védelem feltétlen és abszolút.
Az önkormányzat legalapvetőbb feladataihoz kapcsolódó
törzsvagyon tekintetében - ld. a helyi önkormányzatokról
szóló 1990.évi LXV.tv.79.§-át - az önkormányzat közjogi
jogalany, ám e feladataihoz kötődő vagyontárgyainak elvonása
egyértelműen az önkormányzati autonómia kiüresedéséhez
vezetne, ezért őt közjogi jogalanyként is a magánjogi
jogalanyoknak kijáró feltétlen és abszolút védelem illeti
meg. A védelem a harmadik csoport: az önkormányzatok
hatáskörébe utalt közszolgáltatásokhoz kapcsolódó
vagyontárgyak esetén relatív, tekintettel arra, hogy a
tulajdonjog ezek tekintetében történő elvonása az
önkormányzati tulajdoni mivoltukat indokolttá tévő hatáskör
sorsában osztozik. Mivel rendeltetésük az, hogy az adott
hatáskör ellátásának vagyoni (tárgyi) feltételeit
biztosítsák, az előző két esethez hasonló feltétlen és
abszolút védelem nem indokolt: adott esetben nem az
önkormányzat (polgári jogi) tulajdonhoz való jogának
sérelméről, hanem arról van csupán szó, hogy a tulajdonjog
együtt mozog a hatáskörrel (funkcióval).
2.3.2 Az Etv által kodifikált tulajdonjog-mozgás
(tulajdonjog-átadás) esetében azonban nem az Alkotmány 13.§
(1) bek.-e által megfogalmazott polgári jogi tulajdonhoz
való jog védelméről, hanem a 13.§ (2) bek.-e körébe tartozó
közjogi természetű kisajátításról van szó. Ezt nyilvánvalóvá
teszik az Etv-nek mind anyagi jogi (17.§ (2) bek., 22.§),
mind eljárási jogi rendelkezései (9.§ (2) bek., 10.§ (1)
bek.). A kisajátítás - melyre egyedi hatósági aktussal
éppúgy sor kerülhet, mint a törvény rendelkezésével
(16/1991. (IV.20.) AB hat. III.3.pont) - hatálya alá tartozó
tulajdonelvonással "a tulajdon általában köztulajdonba
kerül, csak kivételesen kerülhet magántulajdonba és ekkor is
kizárólag közérdekű felhasználásra." (16/1991. (IV.20. AB
hat. III.3.pont). Az Etv közhatalmi-közjogi jellegű
tulajdonelvonással kapcsolatos rendelkezéseinek
alkotmányosságát tehát az Alkotmány 13.§ (2) bek.-ével kell
anyagi jogilag összevetni. Ez a körülmény pedig - lévén,
hogy nem a tulajdonhoz való alkotmányos alapjog magánjogi
természetű védelmének alkotmányjogi aspektusáról, hanem a
kisajátítás közjogi intézményéről van szó - a törvényhozási
eljárási követelmények kérdését (kétharmados szavazatarány)
irrelevánssá teszi. Az Alkotmány 44/C. §-ának alkalmazása
fel sem merül, mivel az Alkotmány a kisajátításhoz nem kíván
meg kétharmados szavazatarányt.
2.3.3 Az Etv által kodifikált kisajátítás kivételes, mivel
egyszeri aktussal bocsátja az egyházak rendelkezésére a
működésükhöz szükséges vagyontárgyakat, biztosítva ezzel a
vallásszabadság alapjogának gyakorlásához nélkülözhetetlen
dologi feltételeket. Az állam ezzel kapcsolatban alkotmányos
kötelességének tesz eleget. Ebből azonban az is következik,
hogy a dologi feltételek eme általános megteremtése
megtörtént, és a jövőben a vallásszabadság biztosításával
kapcsolatos esetleges újabb általános - törvény
rendelkezésén alapuló - kisajátítás alkotmányosan már nem
fogadható el, legfeljebb egyes esetekben, egyedi hatósági
aktus alapján.
A vallásszabadság biztosításával függ össze a kisajátítás
közérdekű volta, azzal a megszorítással, hogy ennek
alkotmányos kereteit is az egyszeri jelleg adja meg.
2.4 Az önkormányzati tulajdonjognak az elidegenítési és
terhelési tilalommal való megterhelése egyértelműen a
polgári jogi tulajdonjog korlátozása, ezért erre nézve az
anyagi jogi alkotmányosság vizsgálata során alkalmazandó az
Alkotmány 13.§ (1) bek.-ében megfogalmazott (feltételes és
relatív) védelem. A korlátozás kétséget kizáróan
elkerülhetetlen és szükséges, mivel másik alapjog másként
nem biztosítható érvényre juttatásáról van szó, ugyanakkor
az adott eset körülményeire tekintettel arányos is.
Nem kétséges ugyanakkor, hogy a tulajdonhoz való jog
korlátozása - minthogy egyértelműen a 13.§ (1) bek.-ében
megfogalmazott tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme
körében mozog -, nemcsak az említett anyagi jogi
(szükségesség, arányosság), hanem törvényhozási eljárási
jogi szempontból is alkotmányossági vizsgálat alá vetendő.
Az Etv-nek az elidegenítési és terhelési tilalmat kimondó
rendelkezése az Alkotmány 44/C. §-a alapján kétséget
kizáróan a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatát kívánta volna meg. Ez indokolt, mivel a
szabályozás irányát megszabó, a törvényhozási tárgy
lényegéhez tartozó olyan szabályról van szó, amely nélkül az
adott intézmény - jelen esetben az önkormányzatok
tulajdonhoz való joga - érvényesülése nem garantálható.
Utalni kell ezzel összefüggésben arra, hogy az
Alkotmánybíróság a tulajdonjog, mint alkotmányos alapjog
lényeges tartalma - a rendelkezési jog - korlátozásának
tekintette az ingatlanforgalom bizonyos körbeni engedélyhez
kötését, és hangsúlyozta, hogy ehhez képest az elidegenítési
tilalom a lényeges tartalmat nyilvánvalóan jelentősebben
korlátozza (7/1991. (III.28.) AB hat IV.3.).
Az Etv 12.§-a ezért alkotmányellenes és indokoltnak tűnik
annak formai alkotmányellenesség: a kétharmados
szavazatarány hiánya címén ex nunc hatállyal történő
megsemmisítése, az Alkotmánybíróságról szóló 1989.évi XXXII.
tv. (ABtv) 43.§ (1) és (2) bek.-e alapján. Az ABtv 43.§ (4)
bek.-e által kivételes eszközként rendelkezésre álló
visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítés az ott írt
feltételek hiánya miatt nem indokolt. Figyelemmel kell lenni
továbbá arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalmat
kimondó közigazgatási határozat ellen bírósági
felülvizsgálatnak volt helye. Minthogy e határozatokat 1992
tavaszán meghozták, a szóban forgó jogviszonyok tekintetében
az érintettek "különösen fontos érdeke" (ABtv 43.§ (4) bek.)
a bírósági felülvizsgálat során kifejezésre jutott.
Lezárt jogviszonyok megbolygatása a jogbiztonság
szempontjából aggályos, ezért az ABtv 43.§ (4) bek.-ének
erre az esetre történő alkalmazása kifejezetten
ellenjavallt.
3. A kárpótlási törvényhozás az első kárpótlási törvény
(1991. évi XXV. tv.) meghozatala óta nagy utat járt be. Mind
az általa újabb törvényekkel átfogott személyi kör, mind a
megtéríteni kívánt károk köre (előbb vagyoni, majd nem
vagyoni károk) szélesedett. A nem vitásan "kárpótlási"
elemeket is magában foglaló Etv a személyi kör tekintetében
lépett túl az 1991.évi XXV. törvényen: az önkormányzatoknak
az 1991. évi XXXIII. tv-nyel történő vagyoni kárpótlását
követően másodízben került sor jogi személy tulajdonában
okozott kár megtérítésére.
Az Alkotmánybíróság 28/1991. (VI. 3.) AB határozatában
(C/ pont) alkotmányosnak fogadta el a tulajdonukban kárt
szenvedettek "kárpótlásának" szakaszoltságát. Az ezen
határozathoz fűzött különvéleményemben szükségesnek ítéltem
a jogi személyek tulajdonában okozott károk megtérítésének
törvényhozási úton történő rendezését is.
Az Etv ismét tesz egy lépést ezen az úton. A jogi
személyek tulajdonában okozott károk megtérítésére vonatkozó
szakaszos törvényhozás alkotmányossága azonban csak e
törvényhozási folyamatnak a 28/1991. (VI. 3.) AB határozat
C/2. pontjában foglaltak figyelembevételével történő
lezárása után ítélhető meg.
Budapest, 1993. február 8.
Dr. Vörös Imre
. |