A döntés szövege:
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés
által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény
alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára benyújtott
indítványa alapján – dr. Kovács Péter és dr. Lévay Miklós
alkotmánybírók párhuzamos indokolásával, valamint dr. Kiss
László különvéleményével – meghozta a következő
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja: a Büntető Törvénykönyvről
szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló, az
Országgyűlés 2008. február 18-ai ülésnapján elfogadott törvény
alkotmányellenes.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
közzéteszi.
Indokolás
I.
1. Az Országgyűlés 2008. február 18-ai ülésnapján törvényt
fogadott el a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Btk.) módosításáról. Az elfogadott
törvény (a továbbiakban: Btkm.) egy új büntetőjogi tényállást
állapít meg gyalázkodás címmel. A Btk.-ba beiktatott új
tényállás alapján vétség miatt két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő az, aki nagy nyilvánosság előtt
a magyar nemzettel, vagy a lakosság egyes csoportjaival, így
különösen nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporttal
kapcsolatban olyan kifejezést használ, vagy híresztel, amely
alkalmas arra, hogy a csoport tagjainak becsületét csorbítsa,
avagy emberi méltóságát megsértse [181/A. § (1) bekezdés].
Ugyanígy büntetendő az, aki nagy nyilvánosság előtt olyan –
különösen önkényuralmi rendszerre vagy eszmére emlékeztető vagy
utaló – testmozdulatot tesz, amely alkalmas a magyar nemzet,
vagy lakosság egyes csoportjai, így különösen nemzeti, etnikai,
faji, vallási csoport tagjai becsületének csorbítására, avagy
emberi méltóságának megsértésére [181/A. § (2) bekezdés].
A 181/A. § (3) bekezdés alapján nem büntethető, aki politikai
párttal, vagy politikai közszereplést is folytató társadalmi
szervezettel kapcsolatban közszerepelésükkel összefüggésben az
(1) bekezdésben meghatározott kifejezést használ vagy
híresztel, illetve a (2) bekezdésben meghatározott magatartást
tanúsít.
2. A Btkm.-et a köztársasági elnök alkotmányellenesnek
tartotta, ezért a törvényt nem írta alá, hanem a 2008. február
29-én kelt indítványában – az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § a)
pontja, 21. § (1) bekezdés b) pontja és 35. §-a alapján a Btkm.
előzetes alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
2.1. A köztársasági elnök szerint a Btkm. – célját tekintve –
közel áll a 18/2004. (V. 25.) AB határozatban (a továbbiakban:
ABh3.) vizsgált és alkotmányellenesnek minősített becsmérlés
tényálláshoz. A Btkm. lényegében abban különbözik a
becsmérléstől, hogy a gyalázkodás immateriális bűncselekményi
tényállás, és a Btk. XII. fejezet III. címében, a szabadság és
emberi méltóság elleni bűncselekmények között kapott helyet. Az
elkövetési cselekmény akkor büntetendő, ha alkalmas arra, hogy
a tényállásban említett csoport tagjainak becsületét csorbítsa,
avagy emberi méltóságát megsértse. A tényállás megfogalmazása
és immateriális jellege hasonló a Btk. rágalmazás és
becsületsértés tényállásaihoz, de amíg e két utóbbi
tényállásnak van konkrét sértettje, az új, gyalázkodás
elnevezésű tényállás sértettjei egy csoport pontosan meg nem
határozható tagjai lehetnek.
A becsmérlés és a gyalázkodás tényállások közötti különbségek
ellenére az ABh3. alapján egyértelműen megítélhető a Btkm.
alkotmányossága.
Önmagában az, hogy a jogalkotó a gyalázkodás tényállását a
Btk. XII. fejezetének III. címében helyezi el, nem elegendő ok
arra, hogy az uszítás szintjét el nem érő, becsmérlő tartalmú
közlés vagy magatartás esetében a véleményszabadságot olyan
mértékben lehessen korlátozni, mintha egyéni jogsérelemről
volna szó. Ráadásul, a gyalázkodás esetében nem határozható meg
olyan konkrét személy, akinek a méltóságát a cselekmény sérteni
lenne alkalmas. A sértettek a lakosság egyes csoportjainak
tagjai, így különösen a nemzeti, etnikai, faji, vallási
csoportok tagjai lehetnek. Az indítvány szerint nem világos,
hogy a magyar nemzet tagjai mennyiben lehetnek sértettek, e
tekintetben az (1) és (2) bekezdés szövege eltér, és így
normavilágossági aggályokat vet fel. A sértésnek a csoporttal
kapcsolatosnak kell lennie, és a büntetőeljárás annak
megállapítására irányulna, hogy a sértés mennyiben alkalmas az
adott csoport pontosan be nem azonosítható tagja becsületének a
csorbítására, méltóságának a sérelmére.
A Btkm. tehát nem közvetlenül másik alanyi alapjog, konkrét
személyiségi jogsérelem érvényesítését és védelmét szolgálja.
Mivel léteznek a szólásszabadságot kevésbé korlátozó, mégis
hatékony eszközök a személyiségvédelemre, a Btkm., a súlyos
büntetőjogi szankció kilátásba helyezésével az Alkotmány 61. §
(1) bekezdésében biztosított szabad véleménynyilvánítás jogát
aránytalanul korlátozza.
2.2. A köztársasági elnök indítványa hangsúlyozza azt is,
hogy a Btkm. abban az esetben is súlyos alkotmányossági
aggályokat vet fel, ha elfogadjuk, hogy személyiségi jogokat
véd. A Btkm. alapján ugyanis a nyomozó hatóságok nem
magánindítványra indítanának eljárást, így az új tényállás
esetében nem érvényesül megfelelően az Alkotmány 54. § (1)
bekezdésének megfelelő sértetti önrendelkezési jog.
2.3. A 181/A. § (3) bekezdés alapján nem volna büntethető,
aki politikai párttal, vagy politikai közszereplést is folytató
társadalmi szervezettel kapcsolatban közszerepelésükkel
összefüggésben az (1) bekezdésben meghatározott kifejezést
használ vagy híresztel, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
magatartást tanúsít. A köztársasági elnök úgy véli, ez a
szabály nem szünteti meg a 181/A. § (1) és (2) bekezdésének
alkotmányellenességét. A (3) bekezdés nem fedi le a
kommunikációs alapjogok területét, így számos vonatkozásban az
alkotmányellenesség továbbra is fennáll. A véleményszabadság
ugyanis nemcsak a közügyek megvitatását biztosítja, hanem az
egyén önkifejezését, személyiségének szabad kibontakoztatását
is. A Btkm. alapján a büntetőjogi korlátozás ez utóbbira is
kiterjedne.
Ráadásul a 181/A. § (3) bekezdése a közügyek megvitatását
leszűkíti a politikai pártok és politikai közszereplést
folytató társadalmi szervezetek, valamint ezek tagjai
közszereplésére. A meghatározás továbbá kizárja az
Országgyűlés, a köztársasági elnök, a kormány, a bíróságok, a
rendőrség, tehát a közhatalmi szervek, valamint az egyesületek,
a média és az egyházak működése feletti nyilvános diskurzust is
a közügyek megvitatásából.
II.
1. Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásakor az
Alkotmány alábbi rendelkezéseit vette alapul:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus
jogállam.”
8. § „(1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben
tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
(2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és
kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg,
alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
„54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek
veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
„61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a
szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”
2. A köztársasági elnöki indítvánnyal támadott Btkm. a
következőképpen rendelkezik:
„A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 181/A.
§-ának beiktatása:
1. §
Gyalázkodás
181/A. § (1) Aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzettel,
vagy a lakosság egyes csoportjaival, így különösen nemzeti,
etnikai, faji, vallási csoporttal kapcsolatban olyan kifejezést
használ, vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a csoport
tagjainak becsületét csorbítsa, avagy emberi méltóságát
megsértse, vétséget követ el és két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki nagy nyilvánosság
előtt olyan – különösen önkényuralmi rendszerre vagy eszmére
emlékeztető vagy utaló – testmozdulatot tesz, amely alkalmas a
magyar nemzet, vagy lakosság egyes csoportjai, így különösen
nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport tagjai becsületének
csorbítására, avagy emberi méltóságának megsértésére.
(3) Nem büntethető, aki politikai párttal, vagy politikai
közszereplést is folytató társadalmi szervezettel kapcsolatban
közszerepelésükkel összefüggésben
a) olyan kifejezést használ, vagy híresztel, amely alkalmas
arra, hogy a lakosság e csoportjához tartozó tagok becsületét,
vagy emberi méltóságát megsértse,
b) a (2) bekezdésben meghatározott magatartást tanúsít.
2. § Ez a törvény 2007. június 1. napján lép hatályba.”
III.
1. A köztársasági elnök indítványa a Btkm.-et elsődlegesen az
Alkotmány 61. § (1) bekezdése alapján tartotta
alkotmányellenesnek. Az Alkotmánybíróság ezért mindenekelőtt
azt vizsgálta, hogy a gyalázkodó kifejezés használata,
híresztelése, illetve a gyalázkodó testmozdulat kriminalizálása
alkotmánysértő módon korlátozza-e a szabad
véleménynyilvánítást. Ennek során azonban különös tekintettel
volt arra, hogy büntetőjogi tényállás alkotmányosságáról
kellett döntenie. A büntetőjogi beavatkozás alkotmányossága
ugyanis az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből következő
alkotmányos büntetőjog elve, valamint a 8. § (2) bekezdéséből
származó alapjog-korlátozási feltételek alapján ítélhető meg.
Az alkotmányos büntetőjog szempontjából az Alkotmány 8. § (1)
és (2) bekezdése az az alaprendelkezés, amely a jogállamiság
általános normatív tartalmán túl védi az egyént a büntetőjogi
eszközöknek az állam általi önkényes felhasználása ellen.
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, továbbá a 8. § (1) és (2)
bekezdése alapján a törvényalkotó köteles az alkotmányos
büntetőjog formai és tartalmi követelményeit érvényesíteni,
amikor a társadalomra veszélyes magatartások köréből
kiválasztja azokat, amelyek ellen a legsúlyosabb felelősségi
rendszer, a büntetőjog eszközeivel kíván fellépni.
„Az alkotmányos büntetőjog követelményei szerint a
büntetőjogi szankció kilátásba helyezésével tilalmazott
magatartást leíró diszpozíciónak határozottnak,
körülhatároltnak, világosan megfogalmazottnak kell lennie.
Alkotmányossági követelmény a védett jogtárgyra és az
elkövetési magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat világos
kifejezésre juttatása. Egyértelmű üzenetet kell tartalmaznia,
hogy az egyén mikor követ el büntetőjogilag szankcionált
jogsértést. Ugyanakkor korlátoznia kell az önkényes
jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.” [először:
30/1992. (V. 26.) AB határozat (a továbbiakban: Abh1.), ABH
1992, 167, 176.; 12/1999. (V. 21.) AB határozat (a
továbbiakban: Abh2.), ABH 1999, 106, 110-111.]
Az Alkotmánybíróságnak tehát jelen ügyben is vizsgálnia kell,
hogy a Btkm. a büntetendő magatartások körét nem túl szélesen
jelölte-e ki, és a büntetőjogi tényállás elég határozott-e.
Különösen indokolt ez azért, mert a Btkm. a szabad
véleménynyilvánítás alapjogát korlátozó szabályt tartalmaz.
2.1. Az Alkotmánybíróság már több határozatában elismerte,
hogy a véleménynyilvánítás szabadsága a személyiség szabad
kibontakoztatása és a politikai közösség demokratikus működése
szempontjából is kulcsfontosságú. Az Alkotmány 61. §-a alapján
maga „a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, annak
tartalmára tekintet nélkül”, e rendelkezés „nem bizonyos
eszmék, tények és vélemények tekintetében biztosítja csupán a
szabad véleménynyilvánítást, hanem magát a véleménynyilvánítás
lehetőségét részesíti védelemben” [először: Abh1., ABH 1992,
167, 179., legutóbb 75/2008. (V. 29.) AB határozat, MK
2008/80., 4889, 4897.].
Ez arra vezethető vissza, hogy a politikai közösség tagjainak
alapjogi jogegyenlőségéből következően az Alkotmány alapján
minden személyt egyenlően megillet a szólás joga, a
demokratikus kommunikáció során tehát mindenki véleménye
megjelenhet [Abh3., ABH 2004, 303, 308.]. Az alapjogi védelem
ezért nem tagadható meg pusztán azon az alapon, hogy az
elhangzottak mások érdekét, szemléletét, érzékenységét sértik,
vagy azok egyes személyekre nézve bántóak, lealacsonyítóak. A
szólásszabadság korlátozását nem alapozhatja meg a szélsőséges
álláspont tartalma, kizárólag annak közvetlen, belátható
következménye. Az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben, a Abh2.-ben és
az Abh3.-ban ilyen megfontolások alapján tartotta
alkotmányosnak az erőszakcselekmény nyilvánvaló, közvetlen
veszélyével és az egyéni jogok sérelmével fenyegető
cselekmények (gyűlöletre uszítás) büntetőjogi szankcionálását.
2.2. A véleménynyilvánító nemcsak szavakkal, hanem például
képek, szimbólumok használatával, valamely ruhadarab
viselésével is megoszthatja gondolatait a környezetével. A
13/2000. (V 12.) AB határozat és a 14/2000. (V. 12.) AB
határozat alapján a jelképhasználat politikai
véleménynyilvánítás, amelyet az Alkotmány 61. § (1) bekezdése
védelemben részesít (ABH 2000, 56, 66.; ABH 2000, 83, 89.). E
döntések csupán a szimbolikus beszéd egy-egy speciális, jól
körülhatárolható formájától: a nemzeti jelképek megsértésétől
és az önkényuralmi jelképek nem ismeretterjesztő, oktatási,
tudományos, művészeti vagy tájékoztatási célú használatától
tagadták meg az alkotmányos védelmet.
Az önkényuralmi rendszerre, eszmére emlékeztető vagy utaló
testmozdulat szimbolikus beszéd. Ezért az arra vonatkozó
büntetőjogi tényállás alkotmányosságát az Alkotmánybíróság az
Alkotmány 61. § (1) bekezdés alapján ítéli meg.
3. Az Alkotmánybíróság a következőkben azt vizsgálta, hogy az
Alkotmány 61. § (1) bekezdését korlátozó Btkm. kellően
határozott és szűkre szabott-e.
3.1. Az Abh1.-ben vizsgált gyalázkodás esetében az elkövetési
magatartás a sértő vagy lealacsonyító kifejezések használata,
illetve ilyen cselekmény elkövetése volt. Az Abh2. a gyűlölet
keltésére alkalmas egyéb cselekmény elkövetése, az Abh3. pedig
a sértő, lealacsonyító kifejezések használata (becsmérlés),
illetve az ilyen cselekmény elkövetése, a megvetés kifejezésre
juttatása (megalázás) elkövetési magatartásokat vizsgálta. Az
Alkotmánybíróság mindhárom esetben az Alkotmány 61. § (1)
bekezdésével ellentétesnek nyilvánította a szólásszabadságba
tartozó cselekmények miatti büntetőjogi felelősségre vonást.
A Btk.-ba most beiktatott 181/A. § (1) bekezdés valamely
csoporttag becsületének csorbítására, emberi méltóságának
megsértésére alkalmas kifejezés használatát, híresztelését
büntetné. A (2) bekezdés pedig különösen az önkényuralmi
rendszerre, eszmére emlékeztető vagy utaló,
becsületcsorbításra, illetve az emberi méltóság megsértésére
alkalmas testmozdulatot szankcionálná. Vagyis a bűncselekmény
abban az esetben is megvalósulna, ha az elkövetési magatartások
alkalmatlanok volnának a köznyugalom megzavarására, és akkor
is, ha a kifejezés vagy testmozdulat a körülmények folytán nem
járna annak veszélyével sem, hogy az egyéni jogokon sérelem
esne.
Ráadásul, a „különösen önkényuralmi rendszerre vagy eszmére
emlékeztető vagy utaló testmozdulat” végzését mint elkövetési
magatartást a jogalkotó nem határozta meg kellően pontosan.
Annak megítélése, hogy valamely testmozdulat kit mire
emlékeztet, vagy mire utal, egyénenként változik. A 181/A. §
(2) bekezdés alkalmazását e rendkívül szubjektív tényállási
elem önkényessé teheti. Emellett a jogalanyok számára sem
világos, hogy pontosan melyek azok a magatartások, amelyek
miatt az elkövető büntetőjogi felelősségre vonása várható.
Az Alkotmánybíróság a korábbi határozataival összhangban
jelen határozatában is úgy ítéli meg, hogy a gyalázkodás
tényállásába foglalt magatartások alkotmányosan nem
büntethetők. Gyalázkodó kifejezések használata, híresztelése és
az ilyen testmozdulat végzése önmagában nem jár az erőszak
közvetlenül jelen lévő, világos veszélyével, és egyéni jogok
sérelmével sem fenyeget.
3.2. A gyalázkodás tényállás szövegéből világosan
kiolvasható, hogy a bűncselekmény sértettjei nem konkrét
személyek, hanem egy csoport pontosan meg nem határozható
tagjai.
A gyalázkodás immateriális veszélyeztető vétség, amely
esetében a jogsértő eredmény és a közvetlen veszélyhelyzet nem
tényállási elem. A bűncselekmény megállapításához nincs szükség
arra, hogy az elkövető magatartása eredményeképpen konkrét
személy becsülete, emberi méltósága sérüljön. Elegendő, ha a
használt kifejezés vagy testmozdulat elvileg alkalmas arra,
hogy az érintett csoport valamely általában vett tagjának
becsületét csorbítsa, emberi méltóságát megsértse.
Az Abh3.-ban vizsgált becsmérlés materiális bűncselekmény,
amely tényállási elemként követeli meg az emberi méltóság
sérelmét. „Önmagában azonban az emberi méltósághoz való jog
sérelme kitétel sem teszi elkerülhetetlenül szükségessé a
speciális büntetőjogi tényállást” (ABH 2004, 318.). Még kevésbé
áll tehát összhangban az Alkotmány 61. § (1) bekezdésével a
most vizsgált gyalázkodás, ahol a büntetőjogi tényállásba
foglalt ’sérelem’ csupán feltételezés, konkrét személy
meghatározott jogának ténylegesen bekövetkező sérelme vagy
annak közvetlen veszélye nem tényállási elem.
3.3. A Btkm. alapján nem világos, hogy a lakosság egyes
csoportjainak pontosan meg nem határozható tagjain kívül kik
tartoznak a sértetti körbe. A 181/A. § (1) bekezdés
büntetendővé teszi a magyar nemzettel kapcsolatos olyan
kifejezés használatát, híresztelését, amely alkalmas arra, hogy
valamely csoport vagy a magyar nemzet tagjainak becsületét
csorbítsa, avagy emberi méltóságát megsértse. Ezzel szemben a
181/A. § (2) bekezdésből az olvasható ki, hogy büntetendő volna
a magyar nemzet becsületének csorbítására, emberi méltóságának
megsértésére alkalmas testmozdulat. A becsület és a méltóság az
emberi minőséghez tapad. A 181/A. § (2) bekezdése
értelmezhetetlen, és az (1) bekezdésnek ellentmondóan
szabályoz, ezért nem felel meg az alkotmányos büntetőjog azon
követelményének, hogy a tilalmazott magatartást leíró
diszpozíciónak határozottnak, körülhatároltnak, világosan
megfogalmazottnak kell lennie.
3.4. A Btkm. védendő jogi tárgyként nem a köznyugalom, a
társadalmi béke fenntartását jelöli meg. Az Abh3.-ban vizsgált
becsmérléshez képest a gyalázkodás tényállás a Btk. személyek
elleni bűncselekmények fejezetében, a szabadság és emberi
méltóság elleni bűncselekmények cím alatt kapott helyet. Nem
csak ez a tény, a tényállás szövege is jelzi, hogy az
közvetlenül az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében garantált
emberi méltóság alapjoga, illetve az abból fakadó személyiségi
jogok, különösen a becsület védelmére irányul.
Az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében biztosított emberi
méltósághoz való jog csupán az emberi státusz
meghatározójaként, az emberi élettel együtt fennálló egységben
abszolút és korlátozhatatlan [22/2003. (IV. 28.) AB határozat,
ABH 2003, 235, 260.]. „[A]z abszolút jellegű lényeges tartalmat
a minden ember egyenlő méltósága testesíti meg” [35/1995. (VI.
2.) AB határozat, ABH 1995, 163, 166.]. Az emberi méltósághoz
való jog azonban más jogok forrásaként is megjelenik. Az
önrendelkezési jog, a magánszféra vagy a jó hírnév joga,
illetve a becsületvédelem az emberi méltósághoz való jogból
fakad, de azzal nem azonos.
A törvénymódosítás azt próbálja biztosítani, hogy a
gyalázkodó kijelentések és testmozdulatok abban az esetben is
szankcionálhatók legyenek, ha a sértettek személye nem
állapítható meg. A Btkm. ezáltal azonban nemcsak a konkrét
személyek becsületét, méltóságát sértő magatartásokat büntetné,
hanem a gyűlöletbeszéd minden formáját, az általánosításokat
tartalmazó rasszista kijelentéseket is, amelyek esetében az
„érintettek” vagy a magukat „érintettnek” vallók nincsenek
rákényszerítve arra, hogy bekapcsolódjanak a gyűlölködők
közötti kommunikációba, hogy azt végigkövessék, s hogy az egyes
sajtótermékekben szembesüljenek a gyűlölködő nézetekkel. Az
persze elkerülhetetlen, hogy az érintett csoporthoz tartozó
személy tudomást szerezzen arról, léteznek olyan személyek,
akik arról a csoportról, amelyhez ő tartozik, vagy amelyhez őt
a külvilág besorolja, megvetéssel, gyűlölettel viseltetnek, és
ennek hangot is adnak. Az alkotmányos demokrácia azonban nem
fojtja el a szélsőséges hangokat pusztán azok tartalma miatt.
Demokratikus társadalomban ugyanis az ilyen általánosító
rasszista beszéd nem tud változtatni azon a tényen, hogy az
állam szempontjából minden polgár egyenlően értékes és az
alapjogokkal egyenlően rendelkező személy.
A Btkm. jelen formájában az ilyen, általánosításokat
tartalmazó beszédet is büntetné. Nem tényállási elem ugyanis,
hogy a támadott csoporthoz tartozó személyek bármely módon
részesei legyenek e kommunikációnak: a rasszista kijelentéseket
meghallgassák, figyelemmel kövessék, azzal más módon
kapcsolatba kerüljenek.
Pedig ezek azok az esetek, amikor a véleménynyilvánítás
nemcsak egyes személyek érzékenységét, méltóságérzetét, hanem
alkotmányos jogát is sérti. Például, ha az elkövető oly módon
nyilvánítja ki szélsőséges politikai meggyőződését, hogy a
sértett csoporthoz tartozó személy kénytelen azt megfélemlítve
végighallgatni, és nincs módja kitérni a közlés elől [„foglyul
ejtett közönség” 14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83,
108.; 75/2008. (V. 29.) AB határozat, MK 2008/80., 4889,
4901.]. Ebben az esetben konkrét személy arra vonatkozó joga
érdemes a védelemre, hogy a neki nem tetsző, adott esetben az
őt sértő véleményt meghallgassa, vagy más módon vegyen róla
tudomást.
Az Abh1.-ben az Alkotmánybíróság nyitva hagyta annak
lehetőségét, hogy a törvényhozó a közösségek méltóságának
védelméről a gyűlöletre uszítás tényállásán túlmenő büntetőjogi
eszközökkel gondoskodjék (ABH 1992, 167, 181.). Az Abh1.
azonban arra is utalt, hogy a csoporthoz tartozók becsülete,
méltósága érdemes a védelemre (ABH 1992, 167, 179.). A jog
alanya tehát az egyén, ő léphet fel becsületének, méltóságának
védelmében. Nem magának a közösségnek, mint meghatározatlan
személyek összességének vagy a tagoktól elváló szervezetnek van
méltósága, hanem a közösséget alkotó egyének emberi méltósághoz
való alanyi joga érdemes a védelemre. Ezt az értelmezést
támogatja az Alkotmány 54. § (1) bekezdésének szövege, amely
szerint minden embernek veleszületett joga van az élethez és az
emberi méltósághoz.
A személyek nemcsak az állampolgárok közösségéhez, hanem e
körnél szűkebb csoporthoz, közösséghez is tartoznak. Az egyént
e csoporthoz tartozására tekintettel is érheti olyan súlyú és
intenzitású jogsérelem, amelynek orvoslására indokolt lehet
akár a büntetőjog eszközeit is igénybe venni.
A Btkm. viszont nem korlátozza a büntetőjogi szankció
alkalmazását azokra a súlyos esetekre, amikor a véleményközlés
mások alkotmányos jogát sérti. Bár a Btkm. a becsület és az
emberi méltóság fogalmakat használja, a szabad
véleménynyilvánításhoz való joggal szemben nem áll olyan
alkotmányos jog, amelynek védelmét a bevezetendő tényállás el
tudná látni.
4. Az Alkotmány 8. § (1) bekezdésének megfelelően az állam
elsőrendű kötelessége az ember sérthetetlen és
elidegeníthetetlen alapvető jogainak tiszteletben tartása és
védelme. Ez az alkotmányos parancs a gyűlöletbeszédet érintően
különböző kötelezettséget ró a jogalkotókra, a jogalkalmazókra,
a közhatalmat gyakorlókra és a politikai élet alakítóira.
4.1. Az Alkotmány 8. § (1) bekezdéséből következően a
törvényhozónak meg kell alkotnia azokat a jogszabályokat,
amelyek lehetővé teszik a társadalmi együttélést megnehezítő és
egyúttal jogsérelemmel járó gyalázkodó, becsmérlő közlésekkel
szembeni fellépést. Eközben azonban figyelemmel kell lennie a
szabad véleménynyilvánítás jogára.
A gyűlöletbeszéd fogalma igen sokrétű. Magába foglalja többek
között a Btk. által a közösség elleni izgatásnak nevezett
cselekményeket, az önkényuralmi jelképek használatát, a konkrét
személyekkel szembeni gyűlölködő rágalmazást, becsületsértést
és a „mindenkihez” szóló, általánosító, rasszista kijelentések
közlését.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is különbséget
tesz a gyűlöletbeszéd fogalmába tartozó cselekmények között. A
Bíróság elfogadja, hogy egyes tagállamok szankcionálják a
történelmi tények, elsősorban a népirtás tényének tagadását,
megkérdőjelezését, jelentőségének kisebbítését. Ezért az Emberi
jogok európai egyezményének 10. cikke alapján nem marasztalta
el az Egyezményben részes államokat a holokauszt megtörténtét
tagadó könyv [Garaudy v. France], a megsemmisítő táborok létét
kétségbe vonó kötet [Remer v. Germany] vagy a haláltáborok
létezését szisztematikusan tagadó folyóirat [Walendy v.
Germany] elleni fellépés miatt.
A Bíróság szerint azonban az Egyezmény 10. cikkének védelme
kiterjed a háborús bűnösök kedvező színben való feltüntetésére
[Lehideux and Isorni v. France] és a gyűlölködő kijelentésekre
mindaddig, amíg azok nem alkalmasak erőszak szítására [Sürek
and Özdemir v. Turkey, Karatas v. Turkey].
Egyes európai országok az Egyezmény gyakorlatához igazodva
szankcionálják, ha valaki tudatosan tagadja, kisebbíti,
igazolni próbálja vagy helyesli a II. világháborúban történt
népirtást. Ilyen például a belga „Moreaux-törvény”, a svájci
Btk. 261bis. §, a francia Loi Gayssot és a német § 130 (3) StGB
. A gyűlöletbeszéd egyéb formáinak büntetendővé nyilvánításához
a brit jogszabály a gyűlölet szításának szándékát követeli meg,
és azt szankcionálja, ha a közlés, körülményei miatt nagy
valószínűséggel gyűlöletet gerjeszt (Public Order Act 1986, s.
17.). A német büntető törvénykönyv a gyűlöletre izgatást, az
erőszakra, hatalmaskodásra való felhívást, az emberi méltóságot
sértő inzultálást, megvetést, gyalázást bünteti. (§ 130 StGB).
Az általánosítások, a „mindenkihez” szóló gyűlölködő
kijelentések azonban még a német alkotmánybírósági gyakorlat
alapján is a szabad véleménynyilvánítás jogába tartozó közlések
[BverfGE 93, 266 (1995)].
Európában ma sem ismeretlen jelenség az idegengyűlölet, és
néhol terjed a bevándorlókkal szembeni ellenségeskedés, sok
esetben erőszak. Ezt felismerve az Európai Unió a tagállami
jogi előírások harmonizálását szolgáló kerethatározat
elfogadását tervezi, amely a rasszista és az idegengyűlölettel
kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítását célozza. A
kerethatározat-tervezet büntetőjogilag szankcionálandónak
tekinti a népirtás, az emberiség elleni vagy háborús
bűncselekmény nyilvánosság előtti védelmezését, tagadását,
annak erőszakra vagy gyűlöletre uszító módon történő
banalizálását. Ezen túl, az 1. cikk alapján a tagállamok arra
vállalnának kötelezettséget, hogy büntetendővé nyilvánítják a
faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti, nemzeti
vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek
csoportjával vagy a csoporthoz tartozó személyekkel szembeni
nyilvánosság előtti erőszakra vagy gyűlöletre uszítást. A
kerethatározat-tervezet 7. cikk második bekezdése szerint
azonban a kerethatározat nem kötelezi a tagállamokat olyan
intézkedések meghozatalára, melyek ellentétesek a tagállamoknak
a véleménynyilvánítási és az egyesülési szabadságra vonatkozó
alkotmányos elveivel. E nemzetközi dokumentum sem kötelezné
tehát a törvényhozót az alkotmányos lehetőségeken túlmenő
intézkedésekre.
Az Alkotmánybíróság ismételten hangsúlyozza, hogy a jogalkotó
a Magyarországot kötelező minden nemzetközi szerződés, így
például az Egyezmény 10. cikkéből, a Polgári és politikai jogok
nemzetközi egyezségokmányának 20. cikk 2. pontjából és a faji
megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New
York-ban, 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény
4. pontjából következő kötelezettségeinek is az Alkotmány
rendelkezéseinek megfelelően köteles eleget tenni [Abh3., 2004,
303, 304.].
A büntetőjog jelenleg biztosít eszközöket arra az esetre, ha
a rasszista kijelentés az elhangzás körülményei folytán erőszak
közvetlenül jelen lévő, világos veszélyével, és egyéni jogok
sérelmével fenyeget. Az uszító beszéd és az erőszakos tett ma
sem maradhat büntetlenül.
Ha konkrét személy becsületét valamely csoporthoz vagy
közösséghez tartozása miatt éri sérelem, becsülete védelmében a
Btk. 179. §-a és 180. §-a alapján magánindítvánnyal
kezdeményezhet eljárást. Abban az esetben pedig, ha a rasszista
beszéd az elhangzás körülményei folytán erőszakcselekmény
veszélyével, egyéni jogok sérelmével fenyeget, és a jogsérelem
a személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját
érinti, az elkövető a Btk. 269. §-a alapján, közösség elleni
izgatás miatt felelősségre vonható. Emellett, a Btk. 174/B. §-a
büntetni rendeli a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport
tagjának bántalmazását és arra kényszerítését, hogy valamit
tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön. A törvényhozó, ha úgy ítéli
meg, hogy biztosítania kell a jog védelmét abban az esetben is,
ha jogsérelem az egyént valamely csoporthoz tartozására
tekintettel éri, az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében
biztosított szabad véleménynyilvánítást tiszteletben tartva
fogalmazhat meg az alkotmányos büntetőjog követelményeinek
megfelelő büntető tényállást.
Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy a büntetőjog eszközei
mellett a személyiségi jogaiban sértett személy a Ptk. alapján
polgári jogi igénnyel léphet fel, az egyenlő bánásmód
követelményének a megsértése (hátrányos megkülönböztetés,
zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás) pedig
megalapozhatja az egyéni és közérdekű jogérvényesítést (az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény).
4.2. A jogalkotás mellett fontos szerep jut a
jogalkalmazásnak. Az Alkotmány 8. § (1) bekezdéséből
következően a jogalkalmazók kötelessége a jogrendszer meglévő
normáinak, így például a Btk. 269. §-ának és 269/B. §-ának az
alkalmazása. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem
elégséges indok a jogalkotásra, hogy a Btk. alapján egyébként
büntetendő cselekmények elkövetőinek felelősségre vonása
bizonyos esetekben elmarad.
4.3. Végül az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: a közélet
állapotától is függ, hogy a lakosság egyes csoportjaival
szembeni véleménynyilvánítás milyen hatást gyakorol a
megsértett közösséghez tartozókra. A közhatalom gyakorlóinak az
Alkotmány 8. § (1) bekezdéséből származó kötelessége, hogy az
egyenlő emberi méltóságot tiszteletben tartva és védelmezve
folytassák tevékenységüket. Ez a kötelezettség nemcsak az egyes
hatáskörök gyakorlására vonatkozik, hanem irányadó minden
közéleti megnyilatkozásra.
Ha a politikai élet alakítói elkötelezettek az Alkotmány
alapértékei mellett, és következetesen megnyilvánulnak a
kirekesztő nézetekkel szemben, akkor kifejezésre juttatják,
hogy a megsértett csoportokhoz tartozók megfelelő támogatást és
védelmet kapnak a politikai közösségtől. Ilyen környezetben a
gyűlölet, a megvetés és az ellenérzés hangjai elszigetelődnek,
jelentéktelenné válnak és nem képesek jogsérelmet okozni.
5. Az Alkotmánybíróság szerint a Btk. 181/A. § (1) és (2)
bekezdésének alkotmányellenességét nem szünteti meg a (3)
bekezdésbe foglalt büntethetőséget kizáró ok.
A 181/A. § (3) bekezdés alapján nem büntethető, ha valaki a
gyalázkodó kijelentést vagy testmozdulatot politikai párttal
vagy politikai közszereplést is folytató társadalmi
szervezettel kapcsolatban közszereplésükkel összefüggésben
valósítja meg.
Ahogyan azt az Alkotmánybíróság jelen határozat III.2.
pontjában is hangsúlyozta, az Alkotmány 61. § (1) bekezdése a
véleménykifejezés folyamatát részesíti védelemben. A 181/A. §
(3) bekezdés önmagában nem teszi alkotmányossá a 181/A. § (1)
és (2) bekezdését, mert az csupán szűk körben, a politikai
pártot és a politikai közszereplést folytató társadalmi
szervezetet érintő gyalázkodó kijelentések esetében biztosít
büntetlenséget a megszólalók számára. A Btkm. akkor volna
összhangban az Alkotmány 61. § (1) bekezdésével, ha a (3)
bekezdés a véleményszabadságba tartozó minden cselekmény
esetében kizárná a büntethetőséget. Ez viszont azzal járna,
hogy a Btkm. egésze értelmét vesztené.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság – az Abtv. 35. § (1) és
(2) bekezdéseinek megfelelően eljárva – megállapította, hogy a
Btkm. tág szabályozása aránytalanul korlátozza az Alkotmány 61.
§ (1) bekezdésében biztosított szabad véleménynyilvánítás
jogát, és a Btkm. szövegezése nem felel meg az Alkotmány 2. §
(1) bekezdésből és a 8. § (1) és (2) bekezdésből következő
alkotmányos büntetőjog határozottságot, egyértelműséget és az
önkényes jogalkalmazás lehetőségét kizáró követelményének.
6. A köztársasági elnök indítványa alapján a 181/A. § akkor
is súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, ha elfogadjuk,
hogy – bizonyos körben – személyiségi jogokat védhet. Ebben az
esetben ugyanis ellentétes az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével,
mert nem biztosítja a sértett önrendelkezési jogát.
Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján az emberi méltósághoz
való alapjog magában foglalja az önrendelkezés szabadságát,
amelynek „fontos tartalmi eleme – egyebek között – az egyén
joga arra, hogy az igény állapotába került alanyi jogait a
különböző állami szervek, így a bíróság előtt is érvényesítse.
Az önrendelkezési jog azonban, mint az általános cselekvési
szabadsághoz való jog, a jogérvényesítéstől való tartózkodás, a
nem cselekvés jogát is magában foglalja.” [1/1994. (I. 7.) AB
határozat, ABH 1994, 29, 35-36.; 20/1997. (III. 12.) AB
határozat, ABH 1997, 85, 91.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat,
ABH 2001, 123, 146.; 928/B/2000. AB határozat, ABH 2006, 1337,
1339.]
Az Alkotmánybíróság a perbeli önrendelkezés érvényesülését
többnyire a polgári jogérvényesítés körében vizsgálta, s a
polgári eljárások lényege, hogy az egyenrangú és mellérendelt
pozícióban lévő felek az ügy urai, ezért ezekben az
eljárásokban a rendelkezési jog széles körben érvényesül.
A büntetőeljárásokban ezzel szemben, főszabály szerint, nem
érvényesül a sértett rendelkezési joga. A magánindítványra
üldözendő bűncselekmények kivételével a sértett akarata
ellenére is megindítható az eljárás.
A bűncselekmény sértettjének az elkövető megbüntetésével
kapcsolatos kívánsága a büntető igény érvényesítésében csak
korlátozott mértékben játszik szerepet, mert a bűncselekmények
a jogrend sérelmét jelentik, ezért büntető igénnyel az állam
lép fel. Kivételes esetben, elsősorban a sértett kímélete miatt
törvény a sértettet feljogosítja annak eldöntésére, kívánja-e
az elkövető megbüntetését. Ilyenkor a sértett erre irányuló
szándéka nélkül a büntetőeljárást nem lehet megindítani, a már
megindult büntetőeljárást pedig meg kell szüntetni. A
törvényalkotó további döntése, hogy a magánindítványra
büntetendő bűncselekmények esetében, büntetőpolitikai
megfontolásokból a vád képviseletét is rábízza-e a sértettre
magánvádas eljárásban, vagy pedig a magánindítvány
előterjesztése után az eljárás hivatalból, közvádra
folytatódik. [40/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 288,
290.; 13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 187.;
1042/B/2005. AB határozat, ABH 2006, 1819, 1821-1822.]
A perbeli önrendelkezést büntetőügy kapcsán vizsgáló 37/2002.
(IX. 4.) AB határozat és a 42/2005. (XI. 14.) AB határozat is
megerősítette azt a 40/1993. (VI. 30.) AB határozatban
megjelenő álláspontot, hogy az Alkotmány 57. § (1) bekezdése és
a 70/K. §-a nem biztosít alkotmányos jogot a sértett számára a
büntetőjogi felelősség bíróság általi elbírálására.
Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése pedig jelen esetben azért
nem volt alkalmazható, mert a Btkm. nem követeli meg a
sértettek felismerhetőségét, ugyanis nem konkrét személyek
emberi méltósághoz való jogát és becsületét védi. A sértett
kíméletére vonatkozó érv ezért ebben az esetben nem
értelmezhető, mert nincs olyan személy, aki eldönthetné, sérült-
e a becsülete, és ha igen, kívánja-e az elkövető megbüntetését.
Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenesség megállapítására
tekintettel rendelte el a határozat Magyar Közlönyben való
közzétételét.
Dr. Bihari Mihály
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Balogh Elemér Dr. Bragyova András
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Holló András Dr. Kiss László
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Kovács Péter Dr. Kukorelli István
alkotmánybíró előadó alkotmánybíró
Dr. Lenkovics Barnabás Dr. Lévay Miklós
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Paczolay Péter Dr. Trócsányi László
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása
Egyetértek a rendelkező résszel, de a magam a részéről az
indokoláshoz az alábbi elemeket fűzöm hozzá.
I.
Alapvető fontosságúnak tartom mindenek előtt annak
hangsúlyozását, hogy:
1) az Alkotmánybíróság a határozatban hivatkozott Abh1., Abh2.
és Abh3. mellett több olyan határozatot hozott, amelyekben
megfogalmazott tételek enyhítik azt a merevséget, ahogyan az
Alkotmánybíróság e határozatainak üzenete nolens, volens
rögzült a magyar joggyakorlatban és a jogirodalom egy részében;
2) hatályos nemzetközi jogi (és európajogi) kötelezettségeink
valóban előírják olyan jellegű cselekmények pönalizálását, mint
amelyre az indítványt tárgyát képező Btkm. irányul; és
3) a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság az alkotmányos
értékrendre figyelemmel értelmezendő.
II.
Tény, mint ahogyan azt maga a határozat is idézi, hogy már az
Abh1. sem zárta ki a gyűlöletre uszítás alatti intenzitású
cselekmény esetleges büntetőjogi szankcionálhatóságát. „Az
Alkotmánybíróság határozata szerint a közösségek méltósága a
véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos korlátja lehet. Nem
zárja ki tehát a határozat azt, hogy erről a törvényhozó akár a
gyűlöletre uszítás tényállásán túlmenő büntetőjogi védelemmel
is gondoskodjék” (ABH 1992, 167, 181.).
Emellett azonban az Alkotmánybíróság — mindenek előtt az
önkényuralmi jelképek használatát érintő Btk. módosításról
szóló határozatában — arra is rámutatott, „[j]óllehet, hogy a
törvény által védett értékek — mint a köznyugalom és a
demokrácia értékei mellett elkötelezett közösségek méltósága —
megsértésének büntetőjogi szankcionálása külön-külön esetleg
más alkotmányossági elbírálás, illetve értékelés alá eshetne;
mivel azonban az önkényuralmi jelképek használata e két értéket
együttesen, egyszerre sérti, egymást felerősítő, kumulatív
hatásuk jelentkezik, és ehhez kapcsolódik a közvetlen
történelmi előzményeknek még ma is érvényesülő hatása”
[14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83, 99.]. Arra is
utalt, hogy „az alkotmányos értékekben megfogalmazódó célok
védelme érdekében — a jelen történelmi helyzetben a büntetőjogi
eszközrendszeren és szankciókon kívül más jogi eszköz a
hatékony védelemre nem biztosított (ultima ratio)” (ABH 2000,
83, 99.).
Bizonyos jelentőséget tulajdonított az Alkotmánybíróság a
kollektív emlékezetnek és a totalitárius rendszerek áldozatai
személyes érzékenységének is: „A szóban lévő jelképeknek minden
korlátozás nélküli, nyilvános, szabad használata a jelen
történelmi helyzetben az emberi személy méltóságát tisztelő,
ezért a gyűlölet és agresszió eszméit elítélő, a demokrácia
értékei mellett elkötelezett minden személyt súlyosan sért, és
különösen sérti a nácizmus és a kommunizmus üldözötteiét.
Magyarországon elevenen él a köztudatban és az üldözéseket
túlélők közösségeiben a tiltott jelképekben sűrűsödő mindkét
eszme emléke és a jelképek használata mellett elkövetett minden
bűn; ezek nem merültek feledésbe. Közöttünk élnek a súlyos
sérelmet szenvedett személyek és hozzátartozóik. A jelképek
használata felidézi a még közeli múltat az akkori
fenyegetésekkel, az embertelen szenvedéseket, deportálásokat és
halált hozó ideológiákat” (ABH 2000, 83, 97-98.).
A méltóság mellett a demokratikus társadalom védelmét is a
szólásszabadság legitim korlátjaként fogta fel: „Az
Alkotmánybíróság álláspontja szerint a demokratikus társadalom
védelmét jelenti az, s ezért nem alkotmányellenes, ha az állam
a jelen történelmi helyzetben a demokráciával ellentétes,
vagyis önkényuralmi hatalmi rendszerek adott jelképeivel
kapcsolatos egyes konkrét magatartásokat tilt meg: a
terjesztést, a nagy nyilvánosság előtti használatot,
közszemlére tételt [Btk. 269/B. § (1) bekezdés a)—c) pontjai]”
(ABH 2000, 83, 98.).
A jelen ügy szempontjából is van jelentősége annak, hogy az
ún. kitüntetés adományozási határozatában az Alkotmánybíróság
részletesebben foglalkozott a köztársaság alkotmányos
értékrendjével, mint ami az Alkotmányban normatív módon
meghatározott elsődleges (alapvető) értékekből, az Alkotmány
normatív rendelkezéseiből megállapított alkotmányos elvekből és
értékekből valamint az egyes jogági kódexekben megállapított
értékekből áll. Ezek az „Alkotmányban foglalt elsődleges és
leszármaztatott értékek egy hierarchikus értékrendet alkotnak,
a normatív formában megjelenő elsődleges értékekből — az
Alkotmánybíróság irányadó gyakorlatának megfelelően — többféle
leszármaztatott alkotmányos érték (elv) vezethető le” [47/2007.
(VII. 3.) AB határozat, ABH 2007, 620, 636.). E határozatában
az Alkotmánybíróság az Alkotmányban foglalt hierarchikus
értékrend „csúcsán” az emberi élethez és méltósághoz való
alapjogot helyezte el, s ez alá sorolta be a
véleménynyilvánítás szabadságát. (ABH 2007, 620, 637.)
Az alkotmányos értékrend figyelembe vétele ugyanakkor
egybeesik azzal a megközelítéssel is, amelyre az Emberi Jogok
Európai Egyezménye épül és ahogyan az Emberi Jogok Európai
Bíróságának a joggyakorlatában érvényesül, értve ezalatt, hogy
nem vonatkozik azokra a megnyilatkozásokra, ideológiákra,
amelyek tagadják magának az Emberi Jogok Európai Egyezményének
is az értékrendjét. Ahogyan azt az Egyezmény 17. cikke
megfogalmazza „az Egyezmény egyetlen rendelkezését sem lehet
úgy értelmezni, hogy az bármely állam, csoport vagy személy
számára jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására vagy
olyan cselekedet végrehajtására, amely az Egyezményben foglalt
jogok és szabadságok megsértésére vagy pedig az Egyezményben
meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul.” Az
Egyezmény 17. cikkének értékrendi fontosságát egyébként az
Alkotmánybíróság maga is külön hangsúlyozta például az 57/2001.
(XII. 5.) AB határozatban. A határozat beidéz számosat az
Emberi Jogok Európai Bíróságának azon ítéletei közül, amelyek
mutatják azt a joggyakorlati irányvonalat, amely megtagadja a
jogvédelmet az Emberi Jogok Európai Egyezményének
értékrendjével összeegyeztethetetlen nézetektől, amikor tehát a
szükségesség/arányosság tesztjének alkalmazása ab ovo fel sem
merül (ABH 2001, 484, 491.).
Nézetem szerint tehát ma már önmagában nem, hanem csak a
fentiek tükrében és a fentiek összefüggésében lehet idézni és
értelmezni az Abh1-nek sokszor hivatkozott mondatát. „A szabad
véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és
igazságtartalmára tekintet nélkül védi” (ABH 1992, 167, 179.).
Megjegyzem, hogy az Abh1-ben az ezt a mondatot követő másik
mondatból is többnyire csak annak második fele kerül
hangsúlyozásra: „A véleménynyilvánítás szabadságának külső
korlátai vannak csak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott
külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás
lehetősége és ténye védett, annak tartalmára tekintet nélkül”
(ABH 1992, 167, 179.).
Úgy vélem, hogy a Magyarország által elfogadott, a hazai
jogrendbe beépített nemzetközi szerződések [az Alkotmány 7. §
(1) bekezdésére figyelemmel], illetve az európajognak azok a
normái, amelyek kötelezőek és tartalmilag e tekintetben
relevánsak (az Alkotmány 2/A. §-ának közvetítésével) adott
esetben „ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátnak”
tekinthetők.
E problémakört már az Abh3-ban is megközelítette az
Alkotmánybíróság. Itt azt mondta ki, hogy a „Magyarország által
vállalt nemzetközi szerződéses kötelezettségek nem jelentik
azt, hogy a jogalkotó a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő
alapjogot figyelmen kívül hagyhatná a szélsőséges
megnyilvánulások elleni állami fellépés szabályozásakor. A
nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését
célzó jogalkotás esetében is irányadó az Alkotmány által
felállított jogvédelmi mérce, valamint a magyar
Alkotmánybíróság által kialakított szükségességi/arányossági
teszt” (ABH 2004, 303, 307.).
Nézetem szerint azonban ez a tétel bár elismeri a jogalkotó
mozgásszabadságát, de ez is csak a nemzetközi jogi
kötelezettségek teljesítésének parancsa, a pacta sunt servanda
elv függvényében értelmezhető. A szükségességi/arányossági
teszt a pacta sunt servanda teljesítését nem akadályozhatja,
hanem a lehetséges megoldások közül az alkotmányos
kiválasztását segítheti.
Amennyiben alkotmányosan nem lehetséges egy vállalt
nemzetközi kötelezettség végrehajtása, úgy — amennyiben az
allam nem kíván, vagy nem tud szabadulni az adott nemzetközi
jogi kötelezettségtől — az alkotmányozó hatalomnak kell
megtennie a megfelelő lépést. [Lásd ebben az értelemben:
4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 41.]
III.
Amikor az Abh1. a gyűlöletre uszítás büntetendőségét
alkotmányosnak találta, ebben figyelembe vette a faji
megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló
1965. évi ENSZ-egyezményből (kihirdette az 1969. évi 8.
törvényerejű rendelet) Magyarországra, mint részes államra
háramló kötelezettségeket is (ABH 1992, 167, 175.). Hivatkozott
erre az Abh3. is (ABH 2004, 303, 305.). Ennek a 4. cikke
foglalkozik az államokat terhelő pönalizálási
kötelezettségekkel:
„A részes államok elítélnek minden olyan propagandát és
minden olyan szervezetet, amely egy bizonyos fajnak vagy egy
bizonyos színű vagy etnikai származású személyek csoportjának
felsőbbrendűségét hirdető eszméken vagy elméleteken alapszik
vagy a faji gyűlöletet és megkülönböztetést valamilyen formában
igazolni vagy előmozdítani igyekszik, és vállalják, hogy az
ilyen megkülönböztetésre irányuló minden izgatás vagy eljárás
gyökeres kiirtására haladéktalanul pozitív intézkedéseket
hoznak és ebből a célból, kellő figyelemmel az Emberi Jogok
Egyetemes Deklarációjában foglalt elvekre és a jelen Egyezmény
5. cikkében világosan kifejtett jogokra, egyebek között:
a) Törvény által büntetendő cselekménnyé nyilvánítják a faji
felsőbbrendűségre vagy gyűlöletre alapozott eszmék
terjesztését, a faji megkülönböztetésre való izgatást, valamint
bármely faj, illetve más színű vagy más etnikai származású
személyek csoportja ellen irányuló minden erőszakos
cselekedetet vagy arra való izgatást, továbbá fajgyűlölő
tevékenység mindenféle támogatását, annak pénzelését is
beleértve;
b) Törvényellenessé nyilvánítanak és betiltanak minden olyan
szervezetet, valamint szervezett és minden egyéb
propagandatevékenységet, amely a faji megkülönböztetést
előmozdítja vagy arra izgat, az ilyen szervezetekben vagy
tevékenységben való részvételt pedig törvény által büntetendő
cselekménynek tekintik;
c) Nem engedik meg, hogy országos, vagy helyi hatóságok vagy
közintézmények a faji megkülönböztetést előmozdítsák vagy arra
izgassanak.”
Mint látható, ahogyan arra az 1965. évi ENSZ-egyezmény 4.
cikke egyes fordulatainak kurziválásával is érzékeltetem, nem
pusztán az erőszakos cselekményekre vonatkozik a büntetendővé
nyilvánítás kötelezettsége.
Az ENSZ-egyezménynek nem pusztán a nyelvtani olvasata utal
arra, hogy vannak tennivalók.
Ott, ahol van egy egyezmény, amelynek van egy olyan
monitoring testülete, amelyet a részes államok felhatalmaztak
az egyezmény végrehajtásának ellenőrzésére, ott az ezáltal
adott értelmezést nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ilyen ebben
az esetben a CERD, a faji megkülönbözetés minden fajtájának
tilalmára felügyelő bizottság is. Ennek hatáskörébe tartozik
többek között az ENSZ-egyezmény 9. cikke szerint „általános
ajánlások” (recommendations ordre général/general
recommendations) kibocsátása is, amelyeket hosszú évek óta
observations générales/general comments cím alatt bocsátanak
ki, amelyek a nemzeti jelentések feldolgozása és ellenőrzése
alapján készített kommentárok. (Megjegyzem, 1989. szeptember 13-
a óta Magyarország elismerte a CERD illetékességét arra is,
hogy Magyarországról benyújtott, egyénektől származó panaszokat
vizsgáljon ki.)
Az ENSZ-egyezmény 4. cikkének értelmezéséről készített XV.
általános ajánlás 3. §-a (1993. március 23.) a cikk
struktúráját követve elsőként a faji felsőbbrendűség vagy
gyűlölet terjesztését, a gyűlöletre izgatást, majd az erőszakot
és negyedikként az erőszakra való izgatás büntetendőségét
hangsúlyozza. Az Abh1-ben is idézett Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmányának 20. cikkére emlékeztetve, hívja
fel a 4. §-ban a figyelmet arra, hogy a nemzeti, faji vallási
gyűlölet védelmezését, mint ami diszkriminációra,
ellenségeskedésre vagy erőszakra vezet, törvény által is
tiltani kell. A XV. általános ajánlás 5. §-a úgy értelmezi a
rasszista tevékenység pénzügyi támogatásának büntetését, hogy
az tulajdonképpen az „etnikai és faji különbségekre alapító”
tevékenységre értendő. A 6. § pedig emlékezteti az államokat
arra, hogy nem tudja elfogadni a CERD azt, a több állam
részéről felvetett érvet, hogy a rasszizmusnak tényleges
rasszista tevékenységben kell materializálódnia ahhoz, hogy
ilyen természetű szervezeteket be lehessen tiltani.
(Mindezeket a 2000. augusztus 16-án elfogadott, a cigányokat
sújtó diszkriminációról készített XXVII. általános ajánlás
szintén érintette.)
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának
végrehajtására felügyelő bizottság (HCR) által 1983. július 29-
én elfogadott 11. sz. általános értelmező megjegyzés szerint
nemcsak a nyílt hirdetést, hanem az igazolására törekvést
(propaganda and advocacy) is szankcionálni kell.
A közösség elleni izgatásnak a hatályos, az Abh1-re
visszamutató rövidített formája (Btk. 269. §) a gyűlöletre
uszítást bünteti, így azonban az ENSZ-egyezményből fakadó
kötelezettség — nézetem szerint — csak részben teljesül. Azért
csak részben, mivel ott nemcsak az erőszak és nemcsak az
izgatás (incitation /incitement), hanem például a terjesztés is
büntetendő.
Nem csak arról van tehát szó, megállapítható: helyesen tette
az Abh1., hogy a gyűlöletre uszítás szintje alatti
tevékenységek pönalizálását nem zárta ki, hanem azt is látni
kell, hogy van egy aktív, hatályos nemzetközi kötelezettség,
amelynek eleget kell tenni, amely azonban csak részben történt
meg. (E vonatkozásban ugyanis nem tettünk fenntartást az 1965-
ös ENSZ-egyezményhez.)
Az, hogy a választott megoldás alkotmányosan helyes-e, egy
ettől független kérdés.
Nézetem szerint a jogalkotó saját munkáját könnyítené meg
azzal, ha ezen a területen minél szorosabban kapcsolódna az
ENSZ-egyezmény szóhasználatához, azt és csak azt pönalizálná,
amiről ott szó van.
Van tehát még teendő lépés, és megtehetőségét pedig számos
egyéb nemzetközi okmány is alátámasztja.
A Nemzeti Kisebbségek Védelmének Európai Keretegyezménye,
amelynek Magyarország is részes állama, és amelyet az 1999. évi
XXXIV. törvénnyel hirdetett ki, szintén idevágó kötelezettséget
hordoz, ha nem is utal egyértelműen büntetőjogi vagy polgári
jogi megközelítésekre. A megoldás megtalálásában az államnak
szabad kezet ad. A 6. cikk (2) bekezdése szerint „A felek
kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő intézkedéseket
hoznak olyan személyek védelmében, akik hátrányosan
megkülönböztető, ellenséges vagy erőszakos fenyegetések és
cselekedetek áldozatai lehetnek, etnikai-, kulturális-, nyelvi-
vagy vallási identitásuk miatt.”
Van az Európa Tanácson belül egy, javarészt tagállami
ombudsmanokból álló, a rasszizmus és az intolerancia ellen
létrehozott testület (European Commission against Racism and
Intolerance – ECRI), amely ajánlásokat kibocsátva és azok
végrehajtásáról az államokat beszámoltatva részben szintén
kisebbségvédelmi tevékenységet folytat. Ajánlásaiban az ECRI
többek között azt is hangsúlyozta, hogy a futball-
huliganizmussal, a gyűlölet-beszéddel, az interneten
terjesztett rasszista anyagokkal vagy a magánszférában
rasszista szempontokra utaló megkülönböztetésekkel szemben az
állam nem maradhat tétlen, fel kell lépnie, és szükség esetén
jogszabályi reformok révén is.
Az ECRI jogilag kötelező határozatokat nem hoz ugyan, de az
államok elfogadják az általa végzett monitoring tevékenységet.
Különösen a 2002. december 13-án elfogadott 7. számú
ajánlásban beszélt részletesen az ECRI azokról a lépésekről,
amelyek megtétele kívánatos lenne. Ezekben érintette az
alkotmányjogot (szólásszabadság korlátozhatósága: II/3.),
polgári jogot és közigazgatási jogot („faji alapon” történő
zaklatás (harcčlement/harrassment) szankcionálása III/15.,
közfinanszírozásból kizárás, feloszlatás rasszizmus támogatása
miatt III/16. és III/17.), büntetőjogot (erőszakra, gyűlöletre,
megkülönböztetésre felhívás, sértések, nyilvános
megszégyenítés, rasszista irodalom terjesztése, terjesztési
célú raktározása, a népirtás, háborús bűncselekmények,
emberiség elleni bűncselekmények tagadása, banalizálása,
apológiája, IV/18.).
A fent említett ECRI-nek Magyarországról készített 2. és 3.
jelentése is érintette ezt a problémát. A harmadik jelentés
(CRI (2004) 25, 2003. december 5-én készült, de csak az AB
határozat után hozták nyilvánoságra, 2004. június 8-án). E
dokumentum 14. §-ában üdvözölte a Btk. akkori módosítását, de
röviden utalt arra is, hogy bizonyos alkotmányossági aggályok
merültek fel. Bízva abban, hogy ezek megnyugtatóan megoldhatók,
címezte Magyarországhoz a 15. §-ban azt az ajánlást, hogy „a
jognak büntetnie kell a rasszista aktusokat, ideértve a
népirtás rasszista célzatú tagadását, rasszista anyagok
rasszista célú terjesztését és osztogatását, rasszista
csoportok életre hívását és tevékenységét.”
Ugyanezeken a területeken a Miniszteri Bizottság hasonló
tartalommal több ajánlást is elfogadott. Ilyen a Nyilatkozat az
intolerancia ellen (1981) vagy a gyűlöletbeszédről szóló (97)
20 sz. ajánlás, amelyet az Abh3. is érintett (ABH 2004, 303,
306-307.).
Az EU rasszizmussal és az idegengyűlölettel szembeni
fellépésről szóló kerethatározat tervezetére az
Alkotmánybíróság jelen határozata is hivatkozik, akárcsak tette
azt már az Abh3. is. Ez azonban még mindig nem vált a közösségi
jog részévé és mai formájában az erőszakra illetve a gyűlöletre
uszítással kapcsolja össze a cselekmények büntetendőségét, azaz
nem ugyanazokat az intenzitású cselekményeket veszi célba, mint
a Btkm. „gyalázkodás” bűncselekménye.
Hatályossága miatt is ennél fontosabbnak tartom a 2000/43/EK
irányelvet, amely szerint „2. cikk (3): (…) a zaklatás
megkülönböztetésnek minősül, amikor faji vagy etnikai
származáshoz kapcsolódó nem kívánt magatartás történik azzal a
céllal vagy hatással, hogy egy személy magatartását megsértse,
és megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy
támadó környezetet alakítson ki. Ebben az összefüggésben a
zaklatás fogalma a tagállamok nemzeti jogszabályaival és
gyakorlatával összhangban határozható meg.”
IV.
Az ún. önrendelkezési jog és a magánindítvány hiányában
történő eljárás összefüggéseit illetően magam sem látok
alkotmányos akadályt. A Btk. 183. §-a maga is megtöri az előző
cikkekben felsorolt bűncselekmények lineáris jellegét, hiszen
amikor úgy rendelkezik, hogy a 176-177. és a 178-181. §-okban
meghatározott bűncselekmények elkövetői magánindítványra
büntethetők, akkor ezzel a 177/A. (visszaélés személyes
adattal) és 177/B. (visszaélés közérdekű adattal) §-ok szerinti
cselekményeket ez alól kiveszi. Önmagában a 181/A. §-ként való
beiktatás — a jelenlegi 183. § módosítása nélkül is — tehát nem
okoz koherencia zavart.
Az Alkotmányból, illetve annak 54. §-ából, (az emberi
méltósághoz való jogból levezett önrendelkezési jogból) az már
nem vezethető le, hogy a bűncselekmény sértettjének (a fortiori
összes sértettjének) akaratnyilatkozata szükségképpeni
alkotmányos előfeltétele a büntetendőségnek. (Kegyeletsértés
esetében — ahol a hozzátartozó, illetve az örökös jogosult
magánindítvány előterjesztésére —, is elképzelhető, hogy a
hozzátartozók illetve az örökösök magánindítványai nem
egyhangúságot tükröznek, illetve benyújtásuk nem egyeztetve
történt.)
Nézetem szerint egyébként vélelmezhető, hogy az 1965. évi
ENSZ-egyezmény idézett 4. cikkében foglalt cselekmények
esetében a közösség tagjai maguk is sérelmesnek tekintik az
abban foglalt cselekményeket. A nemzetközi büntetőbírósági
gyakorlat egyebekben irrelevánsnak tekinti az érintett
beleegyezését az ilyen természetű jogsértésekbe, többek között
arra is tekintettel, hogy erga omnes/jus cogens normákról van
szó. A kérdés dogmatikai élű fontosságára tekintettel
megjegyzem, hogy az ENSZ Nemzetközi Büntetőbírósága a fegyveres
összeütközések során elkövetett személyi méltóság elleni
támadások bűncselekményt illetően a Bűncselekmények tényállási
elemei c. dokumentumban hangsúlyozza, hogy „egyértelmű, hogy az
áldozatoknak nem kell személyesen tudatában lenniük a bánásmód
megalázó vagy lealacsonyító jellegének.” [Eléments des crimes
(ICC-ASP/1/3 (partie II-B) ) 8/2/b/xxi cikk magyarázata (49.
jegyzet), 30. o és 8/2/c/ii cikk magyarázata (57. jegyzet),
37.o]
Megjegyzem, hogy ugyanezek a szabályok (ti. e cselekményekben
a büntetőjogi üldözhetőség elválasztása a sértett akaratától,
pontosabban akaratnyilatkozata hiányától) kiemelkedő
fontosságúnak szánt jogtechnikai elemként kerültek be a
határozatban is érintett rasszizmus és idegengyűlölet elleni
büntetőjogi fellépések részleges harmonizálását célzó, a
határozatban is hivatkozott EU-kerethatározat tervezetébe.
V.
Maradéktalanul egyetértek a határozat indoklásának azokkal az
elemeivel, amelyek szerint a „gyalázkodás” bűncselekménye
tekintetében a törvényhozó által választott megoldás úgy a
sértetti kör és elkövetési magatartás túlzottan bizonytalan
körvonalazásakor, mint a büntethetőséget kizáró ok
megfogalmazásakor, nem vette kellően figyelembe a
normavilágosság alkotmányos kritériumait. Megítélésem szerint
jelentősen túlment így azokon a kereteken is, amelyek az 1965.
évi ENSZ-egyezményből még okszerűen következtek volna.
Budapest, 2008. június 30.
Dr. Kovács Péter
alkotmánybíró
Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró párhuzamos indokolása
Egyetértek a határozat rendelkező részével. Ugyanakkor
álláspontom szerint a Btkm. alkotmányellenességét kizárólag a
szövegezésnek az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközése (a
jogbiztonság, mint a jogállamiság egyik összetevőjének sérelme)
miatt kellett volna megállapítani. Az alábbiakban kifejtettek
szerint aggályosnak tartom ugyanis a Btkm. alkotmányosságának
az Alkotmány 61. § (1) bekezdésére alapított, lényegében
kizárólag az Abh1., az Abh2. és az Abh3. idézett tételeire
hivatkozó vizsgálatát.
I.
1. Az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánítási szabadság
büntetőjogi eszközökkel való korlátozhatóságának alkotmányos
határaival több határozatában foglalkozott. A jelen
határozatban szereplő és a köztársasági elnöki indítványban is
felhívott döntések egyik közös alapja a szólás szabadságának
tartalomtól független biztosítása. Az Abh1. szerint — amint ezt
a határozat is idézi — az Alkotmány 61. §-a alapján maga „a
véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, annak
tartalmára tekintet nélkül”. (ABH 1992, 167, 179.)
Álláspontom szerint az Abh1-ben szereplő következtés azonban
módszertani szempontból kifogásolható, s ez a körülmény — már
ott, majd az Alkotmánybíróság későbbi döntéseiben méginkább —
tartalmi torzulást eredményezett. A véleménynyilvánításhoz való
jog érték- és igazságtartalom nélküli védelmének, csupán külső
korlátai elismerésének, az ún. tartalomsemleges korlátozásnak
az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (a
továbbiakban: Legfelsőbb Bíróság) által kidolgozott doktrínáját
ugyanis anélkül vette át az Abh1., hogy figyelemmel lett volna
az ennek hátterében lévő sajátosságokra. Nem vette tekintbe azt
a tényt, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata nyomán
vannak olyan közlések, szólások, amelyek egyáltalán nem, vagy
nem teljes egészében élvezik a véleménynyilvánítási szabadságot
garantáló első alkotmány-kiegészítés védelmét. [Ezek közé
tartoznak például az ún. „támadó szavak”. (Lásd erről
részletesen a hazai szakirodalomban: Gáll Edit:
Véleménynyilvánítási szabadság az Amerikai Egyesült Államok
jogrendszerében. Jogtudományi Közlöny, 2007. 9. 395-406.)]
A jelzett módszertani hiányosságból fakad továbbá az
ugyancsak a Legfelsőbb Bíróság által kidolgozott „clear and
present danger” („bizonyos mértéket meghaladó veszélyeztetés”)
tesztjének említése az Abh1-ben, majd ennek kellő
differenciálás nélküli alkalmazása az ún. gyűlöletbeszéd
büntethetőségével kapcsolatos felhívott alkotmánybírósági
határozatokban. (Lásd erről: Sajó András: Rasszista nézetek
büntetésének alkotmányosságáról. In: Györgyi Kálmán ünnepi
kötet. Szerk.: Gellér Balázs. Budapest: KJK-Kerszöv, 2004. 479-
509., különösen: 480., 488-491. és 494-496.) A „clear and
present danger” teszt általános érvényű, eltérő jogi
környezetben való alkalmazása a véleménynyilvánítás korlátaival
kapcsolatos hivatkozott alkotmánybírósági határozatokban
további okokból is aggályos. Egyrészt nem veszi kellően
figyelembe hazánk és az Amerikai Egyesült Államok történelme,
kultúrája közötti különbségeket, másrészt azt, hogy a
gyűlöletbeszéd korlátozhatósága tekintetében az európai
megközelítés megengedőbb, mint az amerikai. (Az utóbbi állítást
alátámasztja Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos
indokolásának vonatkozó része is.)
2. Utalok arra is, hogy az Alkotmánybíróság vonatkozó
gyakorlatában a tartalomsemleges korlátozás elvét megtestesítő
Abh1., Abh2. és Abh3. mellett léteznek a tartalomorientált
korlátozás elvét követő döntések is. A 13/2000. (V. 12.) AB
határozat és a 14/2000. (V. 12.) AB határozat, az ún.
jelképhatározatok elismerik, hogy vannak olyan vélemények,
amelyek tartalmukra tekintettel, még bűncselekménnyé
nyilvánítás révén is korlátozhatók. A jelen határozat azonban
az itt levont következtetések vizsgálatát, s így az azokkal
való összhang megteremtését elmulasztotta.
3. A véleménynyilvánítás és ezen belül a gyűlöletbeszéd
korlátozhatóságával szorosan összefügg az is, hogy a közbeszéd,
közállapotaink, a társadalmi nyilvánosság és a tolerancia szint
nem az Abh1., Abh2. és az Abh3. szerinti megközelítésnek
megfelelően alakult. Az 1992-ben elfogadott határozat ebben a
vonatkozásban a következőképpen fogalmazott: „Ahol sokféle
véleménnyel találkozhatnak az emberek, a közvélemény toleráns
lesz; (…) Politikai kultúra és egészségesen reflektáló
közvélemény csakis öntisztulással alakulhat ki. Aki tehát
gyalázkodik, magát bélyegzi meg, s lesz a közvélemény szemében
„gyalázkodó”. A gyalázkodásra bírálat kell, hogy feleljen. E
folyamatba tartozik az is, hogy számolni kelljen magas
kártérítésekkel. Büntetőjogi büntetésekkel azonban nem a
közvéleményt és a politikai stílust kell formálni — ez
paternalista hozzáállás —, hanem más jogok védelmében az
elkerülhetetlenül szükséges esetekben szankcionálni.” (ABH,
1992, 167, 180.) Jelen határozat lényegében megismétli ezt a
bizakodást (III. 4.3.), annak vizsgálata nélkül, hogy az 1992-
es döntésben megfogalmazott remény megvalósult-e, illetve, hogy
helytálló-e kizárólag a szabad kommunikáció nyomán kialakuló
toleráns társadalom elve alapján megítélni az egyes
véleményeket, illetve korlátozhatóságukat. Elmaradt annak az
(újra)értékelése is, hogy vajon tényleg paternalizmus-e, ha az
állam az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével összefüggő
intézményvédelmi kötelezettségének az uszítás szintjét el nem
érő bizonyos jellegű becsmérlés/gyalázkodás esetén az adott
magatartás arányossági követelményeket érvényesítő
kriminalizálásával tesz eleget.
4. Az előzőekben kifejtettek szerint elmulasztott vizsgálatok
következtében a jogalkotó számára kódolhatatlan az
Alkotmánybíróságnak a tárgykörben hiányzó büntetőjogi tényállás
megalkotására vonatkozó korábbi (Abh1.) és a jelen határozatban
következőképpen megfogalmazott üzenete: „A törvényhozó, ha úgy
ítéli meg, hogy biztosítania kell a jog védelmét abban az
esetben is, ha jogsérelem az egyént valamely csoporthoz
tartozására tekintettel éri, az Alkotmány 61. § (1)
bekezdésében biztosított szabad véleménynyilvánítást
tiszteletben tartva fogalmazhat meg az alkotmányos büntetőjog
követelményeinek megfelelő büntető tényállást.”
Az elmulasztott vizsgálatok nyomán valószínűleg kiderülhetett
volna, hogy a konkrét személlyel szembeni rasszista beszéd
büntetőjogi korlátozásának létezhet alkotmányosnak minősülő
megoldása. Egy ilyen megoldás megtalálásához pedig véleményem
szerint nem alkotmánymódosításra, hanem a jelen határozat és az
indítvány által irányadónak tekintett precedensek előzőekben
említett megközelítés módjának, tételeinek felülvizsgálatára
lenne/lett volna szükség.
II.
A határozat indokolásának III. 6. pontjában foglaltakhoz az
alábbi kiegészítést fűzöm.
Ahogyan azt az Alkotmánybíróság számos határozata leszögezi:
„demokratikus jogállamban a büntető hatalom az állam —
alkotmányosan korlátozott — közhatalmi jogosítványa a
bűncselekmény elkövetőinek büntetőjogi felelősségre vonására.
Ebben a büntetőjogi rendszerben a bűncselekmények a társadalom
jogi rendjének sérelmeként szerepelnek és a büntetés jogát az
állam gyakorolja.” [40/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH, 1993,
288, 289.] Bár az állam elismeri, hogy a bűncselekmények
magánsérelmet is okozhatnak, főszabályként a büntető igény
érvényesítése során a hivatalból való eljárás elve érvényesül.
Kivételesen biztosítja csak a büntetőeljárás egyik
magánszemélyének a sértettnek azt a jogot, hogy kizárólagosan
és véglegesen rendelkezzen a büntető igény érvényesítése felől.
(34/B/996 AB határozat, ABH 2001, 849, 853-854.) Büntető igénye
azonban akkor is csak államnak van, ha az eljárás
magánindítványhoz kötöttsége, illetve egyes esetekben a váddal
való rendelkezési jog sértettnek történő átengedése (magánvádas
eljárás) révén a sérelmet szenvedett jogalany a büntető eljárás
során a büntető igény érvényesítésére közvetlenül kiható módon
eljárásjogi értelemben is kiemelt szerephez jut. Annak
eldöntése, hogy a sértetti pozíció mikor váljék hangsúlyossá a
jogalkotó feladata. Ennek során a jogalkotó — alkotmányos
keretek között — számos körülményt mérlegelhet. Így tekintetbe
veheti, hogy a magánszférába történő büntetőjogi beavatkozás
nem minden esetben a leghatékonyabb módja a konfliktushelyzet
végleges rendezésének; figyelemmel lehet a bűncselekmények
differenciált tárgyi súlyára, társadalomra veszélyességére;
[vö. 40/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH, 1993, 288, 289.;
34/B/996 AB határozat, ABH 2001, 849, 853-854.]; a sértetti
oldalon meglévő igényérvényesítési eszköztár korlátozott
voltára, stb. Szem előtt kell tartania továbbá azt is, hogy a
büntető igény — közvád vagy magánvád kereti között történő —
érvényesítésének módja a büntetőjogi garanciákra kihatóan nem
eredményezhet különbségeket a terheltek helyzetében. A
jogalkotó mérlegelési szabadságának határait azonban
semmiképpen nem az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből levezetett
sértetti önrendelkezési jog szabja meg. Ahogyan arra a
határozat is utal, a sértettnek az Alkotmány arra nem biztosít
jogot, hogy a büntetőjogi felelősség kérdésében a
büntetőeljárásban részt vevő hatóságok közül mindenkor a
bíróság döntsön. Ugyanígy nincs azonban az Alkotmányból
levezethető joga a sértettnek arra sem, hogy az állami büntető
igény érvényesítése mindig, vagy akár egyes bűncselekmény-
típusok esetén az ő akaratától függjön. Nem vezethető le
továbbá ilyen jogosultság a büntetőjognak az Alkotmánybíróság
gyakorlatában is elismert saját dogmatikájából sem. A
jogalkotót az alkotmányos büntetőjog szabályai a sértetti
„önrendelkezés” szűkebb vagy tágabb érvényesülését meghatározó
rendelkezések megalkotásakor csak arra kötelezik, hogy az
Alkotmányban foglalt vagy abból levezetett büntetőjogi és
büntető eljárásjogi garanciák ne sérüljenek. E körben azonban a
büntetőeljárás szükségképpeni korlátozó jellegéből következően
nem az indítvány szerint felhívott alkotmányi rendelkezés a
meghatározó.
Budapest, 2008. június 30.
Dr. Lévay Miklós
alkotmánybíró
Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
I.
Álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak azt megelőzően,
hogy a köztársasági elnöki indítványt elbírálta, át kellett
volna tekintenie a véleménynyilvánítás szabadságával
kapcsolatban kialakult gyakorlatát, s a szükségesnek mutatkozó
esetekben meg kellett volna erősítenie, más – alkotmányjogi
érvekkel alátámasztható – esetekben pedig a precedens-jogát
tovább kellett volna fejlesztenie. Erre két körülmény miatt is
célszerű lett volna sort kerítenie:
a) A véleménynyilvánítás szabadságának vizsgálatához alapul
szolgáló határozatok [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,
167.; 36/1994. (IV. 24.) AB határozat, ABH 1994, 219.]
meghozatala óta hosszú idő telt el. Ez önmagában is felveti egy
átfogó vizsgálat szükségességét. Valójában egy
„hatásvizsgálatról” lenne szó, amely választ adhatott volna
arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának joga és annak
gyakorlatban történő alkalmazása miként hatott a jogalkotásra
és a jogalkalmazásra, s ezeken keresztül – s részben tőlük
függetlenül is – a szakmai és társadalmi közvéleményre.
b) A testület összetételének megváltozása a dolog természetes
rendje szerint újabb szempontok, nézőpontok megjelenését is
magával hozta. Az esetleg egymással is divergáló nézeteket elvi-
elméleti vitában kellett volna tisztázni, melynek végén a
szóródó álláspontok is áttekinthetőbb csomópontokká
sűrűsödhettek volna.
Ennek komoly beszámítási pontja a magyar jogállam
(jogállamiság) mai „állapota”, valamint fejlesztésének
lehetséges útjai és távlatai.
II.
Úgy ítélem meg tehát, hogy lett volna hozadéka egy átfogó-
szisztematikus vizsgálatnak. Ennek irányait (területeit)
tézisszerűen az alábbiakban foglalom össze:
1. A jogállam (jogállamiság) megteremtése, fokozatos
fejlesztése egy folyamat, amely a jogalkotó számára
kötelezettségként rója az ezt biztosító intézmény- és jogi
eszközrendszer folyamatos alakítását, igazítását is.
„Magyarország jogállammá minősítése ténymegállapítás és program
egyszerre (…) A jogállam megvalósítása folyamat. Az állami
szervek számára alkotmányos kötelesség ezen munkálkodni.”
[11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 80.] A
jogállammá válás, mint célkitűzés zsinórmértéket ad a jogi
(törvényi) szabályozás számára, amelynek reagálnia kell azokra
a jelenségekre is, amelyek időlegesen éppenhogy nem a kívánt és
remélt jogállam (jogállamiság) megteremtése felé mutatnak. „Az
adott történelmi helyzetet a jogállam keretein belül és annak
kiépítése érdekében figyelembe lehet venni.” (ABH 1992, 77,
82.) Ennek mindössze egy komoly gátja van, az nevezetesen, hogy
„[n]em lehet a történelmi helyzetre és a jogállam megkövetelte
igazságra hivatkozva a jogállam alapvető biztosítékait
félretenni.” (ABH 1992, 77, 82.)
Az Alkotmánybíróság ennek megfelelően már korábbi
határozataiban alkotmányossági vizsgálata körébe vonta,
relevánsnak tekintette a történelmi körülményeket [28/1991.
(VI. 3.) AB határozat, ABH 1991, 88.; 11/1992. (III. 5.) AB
határozat, ABH 1992, 77.]. Már maga a 11/1992. (III. 5.) AB
határozat is nyomatékosan kiemelte: „A rendszerváltozás (…)
feszültségekkel jár. E feszültségeket kétségkívül fokozhatja,
ha egyesek büntetlenül adhatnak kifejezést nagy nyilvánosság
előtt bizonyos csoportokkal szembeni gyűlöletüknek,
megvetésüknek, ellenérzésüknek” (ABH 1992, 167, 180.).
Az önkényuralmi jelképekről hozott határozatában az
Alkotmánybíróság nyíltan vállalta ezt a „történelmi
meghatározottságot”: „A múltban sérelmet elszenvedett
emberekben és ezek különféle közösségeiben a jelképeknek a Btk.
269/B. §-ban tiltott használata méltán fenyegetettség-érzetet,
konkrét tapasztalatokon alapuló félelmet ébreszthet, hiszen a
jelképek a totalitárius eszmékhez kapcsolódó embertelenségek
megismétlődésének rémét keltik fel. Az Alkotmánybíróság
szerint, ha a büntetőjog által így megfogalmazott védett tárgy
mellett más, alkotmányos értékek védelme más módon nem érhető
el, a büntetőjogi korlátozás önmagában nem aránytalan; feltéve,
hogy szükséges e jelképek használata ellen védekezni. Az, hogy
ez a védekezés demokratikus társadalomban szükséges-e, függ a
korlátozás jellegétől, személyekre gyakorolt hatásától.”
[14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83, 92-96.]
Szükségét láttam volna annak, hogy a köztársasági elnöki
indítvány tárgyát képező elfogadott, de még ki nem hirdetett
törvény támadott rendelkezéseinek tartalma is egy hasonló
alkotmányossági vizsgálaton átessen. Vajon a tervezett
szabályozás hátterében meghúzódó egyenruhák, mozdulatok nem
idéznek (idézhetnek)-e fel konkrét tapasztalatokon alapuló
félelem- és fenyegetettség-érzetet, a külsőségek és a verbális
megnyilvánulások egy része nem vetítheti-e előre a valahai
totalitárius eszmékhez kapcsolódó embertelenségek
megismétlődésének a rémét? A büntetőjogon kívüli egyéb
eszközökben vajon elegendő garanciát lát-e az a zsidó
származású öregasszony, akinek a szüleit, nagyszüleit hasonló
egyenruhák viselői terelték a valahai embervágóhidak
valamelyikére? Vajon ő is úgy érzi-e, hogy a külsőségekben
(ruházatban) és magatartási formákban (kifejezésekben,
szóhasználatban, testmozdulatokban) megjelenő „vélemény” ma is
„igazság és értéktartalmára tekintet nélkül” védendő? Az
Alkotmánybíróság már egy korai határozatában kimondta, hogy „Az
Alkotmány 61. § (1) bekezdésében megállapított szabad
véleménynyilvánítás joga azt jelenti, hogy bárki gondolatát,
meggyőződését szabadon formálhatja és azt megfelelő keretek
között kinyilváníthatja.” (978/B/1990/3. AB határozat, ABH
1991, 527, 529.) A „megfelelő keret” vizsgálata feltehetően nem
irreleváns az Alkotmánybíróság számára sem. Mindenesetre azt –
éppen az elmúlt 4-5 esztendő tapasztalatai alapján –
alkotmányjogi szempontból is vizsgálatra érdemes elemnek
tartom. Valójában tehát itt nem általában a véleménynyilvánítás
szabadságáról van szó, hanem az „alkotmányos”
véleménynyilvánítás szabadságáról.
Hasonló elvi bázison mondta ki az Alkotmánybíróság azt a
tételt is, hogy el kell különíteni egymástól a szabad
véleménynyilvánítás jogát e jog megjelenésének formájától és
módjától [33/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 256, 260-
261.]. Ugyanakkor e kettő között esetenként szoros kapcsolat is
lehet. Etekintetben is szükségesnek láttam volna egy
mélyrehatóbb alkotmányjogi vizsgálatot, tekintettel arra, hogy
a támadott törvényi rendelkezések mögött is nem elhanyagolható
részben a véleménynyilvánítás egészen durva, agresszív módjai
álltak, amelyek önállóan is alkalmasak lehetnek a félelem- és
fenyegetettség-érzés keltésére.
Hangsúlyozandó ugyanakkor: egyes cselekmények mikénti
minősítése „korfüggő” és „politikai kultúra” függő lehet. Ez
olyan körülmény, amely külön is indokolhatná a szabad
véleménynyilvánításnak történelmi tükörben való elemzését. Jó
példát szolgáltat ehhez az Egyesült Államokban a keresztégetés
sorsának alakulása. Lássuk közelebbről:
Az Egyesült Államok jogfejlődésének iránya arra mutat, hogy a
faji alapú gyűlöletbeszéd büntethetőségét szigorúbban kell
kezelni. Bár egy korábbi esetben a Legfelső Bíróság
alkotmányellenesnek ítélte a keresztégetést bizonyos
körülmények között tiltó állami jogszabályt [R.A.V. v. City of
St. Paul, 505 U.S. 377 (1992)], legutóbb ilyen tárgyban hozott
döntése más megfontolások alapján viszont már eltérő eredményre
jutott. A Virginia v. Black ügyben [528 U.S. 343 (2003)] a
virginiai Legfelső Bíróság alkotmányellenesnek ítélte azt a
virginiai jogszabályt, ami büntette az olyan keresztégető
magatartást, amelynek célja személyek vagy személyek
csoportjának a megfélemlítése. Indokolása szerint ez a szabály
tartalom szerint különböztet közvetített vélemények között, s
emiatt sérti a véleménynyilvánítás szabadságát. A Szövetségi
Legfelső Bíróság alapos vizsgálatot végzett a keresztégetés
történetének speciális amerikai gyökerei kapcsán és
megállapította: a keresztégetés a Ku Klux Klán közös
identitásának szimbólumává vált. A keresztégetés közvetlen
üzenete a fenyegetett személyben a testi sérülés félelmének
keltése, ez pedig valós fenyegetésnek (true threat) minősül, és
a Klán erőszakos története alátámasztja, hogy a sérüléstől vagy
haláltól való félelem nem pusztán hipotetikus [538 U.S. 354,
357 (2003)]. A Legfelső Bíróság véleménye szerint a
törvényalkotó megtilthatja a megfélemlítő célú keresztégetést,
mivel az a megfélemlítés különösen virulens formája. Az állam
ezáltal a megfélemlítő üzenetek azon formáját tilthatja,
amelyek a legvalószínűbben keltenek félelmet a testi
sérülésektől [538 U.S. 360 (2003)].
A Legfelső Bíróság ugyanakkor alkotmányellenesnek találta azt
a rendelkezést, amely önmagában bizonyítottnak látta (prima
facie evidence) a megfélemlítési szándékot pusztán a
keresztégetés tényénél fogva. A Legfelső Bíróság ezt nem
fogadta el alkotmányosnak, mivel ez tiltaná az olyan
magatartásokat is, amelyek a megfélemlítés szándéka nélkül,
pusztán politikai üzeneteket közvetítenek [538. U.S. 361-365
(2003)]. Ebből is látható, hogy a nézetek és a felfogások még
meglehetősen képlékenyek, s feltehetően ezek szigorúbb vagy
kevésbé szigorúbb volta függ a társadalom adott állapotától,
konszolidáltságától. Mindenesetre azt a példa is világosan
mutatja, hogy a való élet tényei és a történelmi fejlődés
körülményei nem indifferensek az amerikai Legfelső Bíróság
számára sem.
Határozott álláspontom az, hogy a magyar Alkotmánybíróság
gyakorlatában a véleménynyilvánítás szabadságának egy olyan
erőteljes védettsége alakult ki, amely a jövőre nézve is
ténylegesen ellehetetleníti majd az emberi méltóságra,
becsületre, jóhírnévre alapozott büntetőjogi szankcionálást. Az
Alkotmánybíróság precedensjoga (amely a jelenlegi többségi
határozattal most tovább izmosodott) egyre távolodik így a
nemzetközi tendenciáktól is. Idézzük fel a német és a finn Btk.
megfelelő tényállásait:
„130. § Izgatás
(1) Aki a köznyugalom megzavarására alkalmas módon
1. a népesség egy része ellen gyűlöletet szít, vagy ellene
erőszak alkalmazását vagy önkényes rendszabályokat követel,
vagy
2. azt szidalmazza, gyalázza vagy rágalmazza és ezáltal
emberi méltóságát sérti,
három hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.”
[Fassung aufgrund des Gesetzes zur Anderung des
Versammlungsgesetzes und des Strafgesetzbuches vom 24.3.2005
(BGB. I S. 969) m.W.v. I.4.2005.]
A finn Btk. (578/1995) 8. cikke az Etnikai (faji) izgatás
(Ethnic agitation) tényállása ugyancsak fennakadna a mostani
többségi határozat rostáján: „Aki a közönség körében olyan
nyilatkozatokat vagy más információt terjeszt, amelyben
bizonyos faji, nemzeti, etnikai, vagy vallási csoport van
fenyegetve, rágalmazva vagy sértegetve, faji izgatásért
pénzbüntetéssel, vagy legfeljebb két év szabadságvesztéssel
büntetendő.”
Ezek a büntetőrendelkezések konszolidált polgári demokráciák
(jogállamok) büntető törvénykönyveiből valók. Nem vagyok benne
bizonyos, hogy ezek kiállnák a magyar Alkotmánybíróság
alkotmányossági próbáját. Minden bizonnyal olyanokként
akadnának fenn, amelyek sértik a véleménynyilvánítás
szabadságához való jogot. Egyedül csak ez következhet ugyanis
abból a tényből, hogy ténylegesen és érdemét tekintve a
véleménynyilvánítás szabadsága nálunk abszolút
(korlátozhatatlan) jogként funkcionál. Ilyenként pedig az – ad
abszurdum – e joggal való visszaélésig is elvezethet. (E
nézetem alátámasztását látom a Legfelsőbb Bíróság Br. I.
1062/1996. számú, valamint Fővárosi Ítélőtábla 3. Bf. 111/2003.
számú határozatában.) Nem látok már én sem elegendő garanciát
arra, hogy kellő védelemben részesülhessenek azok, akiket a
véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozva meghurcolnak.
Osztom tehát Strausz János alkotmánybíró 18/2000. (VI. 6.) AB
határozathoz fűzött különvéleményében írtakat: „Az alapjogként
definiált véleménynyilvánítási- és sajtószabadság nem foglalja
magába a tudatos valótlanságok, ferdítések, torzítások,
manipulációk közlésének és hirdetésének szabadságát, sőt, az
utóbbi alkalmas az előbbi kiüresítésére, kioltására. Történelmi
tények igazolják a tudatosan hazug propaganda, a politikai és
társadalmi botránykeltés, a sajtó lealacsonyításának és
eszközként történő felhasználásának káros hatásait. Korunkban
az írott és az elektronikus média olyan tekintéllyel
rendelkezik, hogy a közvélemény hajlamos a közölt információkat
kellő ismeretek vagy kellő kritika nélkül valóságként
elfogadni. Ezért jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy az ilyen
nyilvános közlések, közlemények, információk a valóságnak
megfeleljenek. A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága nem
korlátlan, és e szabadságjogok határai csak addig terjednek,
amíg mások jogait vagy a jogrendet nem sértik, vagy nem
veszélyeztetik.” (ABH 2000, 132, 133.)
2. Behatóbb – elvi-elméleti összefüggésekre is kiterjedő –
alkotmányjogi vizsgálatot igényelt volna az is, vajon van-e a
közösségeknek méltósága? Ezt egy olyan alapkérdésnek tartom,
amelynek tisztázása nélkül nem lehet választ adni arra sem,
sérthető-e a „nemzet” egésze, illetőleg valamely „csoport”
méltósága.
Etekintetben az Alkotmánybíróság precedensjogában csak
bizonyos torzók találhatók. Eszerint: „Az Alkotmánybíróság
határozata szerint a közösségek méltósága a véleménynyilvánítás
szabadságának alkotmányos korlátja lehet. Nem zárja ki tehát a
határozat azt, hogy erről a törvényhozó akár a gyűlöletre
uszítás tényállásán túlmenő büntetőjogi védelemmel
gondoskodjon.” [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167,
181.] „Bár emberi méltósága csak a hatóságot képviselő
hivatalos személynek lehet, a társadalom kedvező
értékítéletére, megbecsülésére azonban maga a hatóság is igényt
tarthat.” [36/1994. (IV. 24.) AB határozat, ABH 1994, 219, 229-
230.]
Hiányoznak tehát e téren is a kiérlelt kapaszkodók, s ennek
az lett az egyenes következménye, hogy az Alkotmánybíróság nem
rendelkezik ma olyan alkotmányjogi pilléren nyugvó
szempontokkal, amelyek alapján képes lenne vizsgálni a
közösségek (nemzet, csoport) méltóságát. Egy behatóbb elemző
munka feltehetően számos hasznos következtetésig eljutathatta
volna az Alkotmánybíróságot. A többségi határozat szerint az
egyes személyeknek van emberi méltósága: ez a minőség tehát
személyhez kötött. Mi van azonban az adott személy családjával?
A család alkotmányos intézmény (Alkotmány 15. §). Alkotmányos
védelem – méltósága megfosztása esetén – vajon csak valamely
tagján keresztüli „átsugárzás” révén illeti meg? Ugyanez a
helyzet az ugyancsak „alkotmányos intézmény” (Alkotmány 68. §)
nemzeti és etnikai kisebbségekkel is! Vajon ezek méltósága is
csupán „alkotóelemeiken” (tagjaikon) keresztül illeti meg őket?
Minden bizonnyal haszonnal járt volna, ha a „konkrét” csoportok
méltósága felől is nyugvópontra juthatott volna egy átfogó-
tisztázó vita.
3. Az Alkotmánybíróság a 18/2004. (V. 25.) AB határozatában
megállapította: „Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a
felfogásában, amely a magyar joggyakorlatot is alakítja és
kötelezi, a véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus
társadalom alappilléreinek, haladásának és az egyén
kibontakozásának egyik feltétele. Ez a szabadság az olyan
véleményeket is megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy
aggodalmat keltenek. Ezt követeli meg a pluralizmus, a
tolerancia és a felvilágosultság, amely nélkül a demokratikus
társadalom elképzelhetetlen. (Eur. Court H. R. Handyside v.
United Kingdom, Judgment of 7 December 1976, Series A no 103,
para 41.; Jevsild v. Denmark, Judgment of 23 September 1994,
Series A no 298, para 37; Zana v. Turkey, Judgment of 25
November 1997, para 51.)” (ABH 2004, 303, 306.) Mindemellett a
véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút (korlátozhatatlan)
jog, hanem annak megjelölhető korlátai vannak. Ilyen korlátok
az emberi méltóság, a becsület és a jó hírnév [36/1994. (IV.
24.) AB határozat, ABH 1994, 219, 231.] Ugyanakkor e külső
korlátok maguk is értelmezésre váró határozatlan tartalmú
értékhordozók, amelyek éppen e jellegüknél fogva nem mindig
képesek hatékony garanciákként funkcionálni. Jórészt erre is
visszavezethetően – a véleménynyilvánítás szabadságának
esetenkénti „túlhangsúlyozása” mellett – olyan bírói
joggyakorlat rajzolódik ki Magyarországon, amely e jogot
csaknem a korlátozhatatlan alapjogok terrénumára tolta át. Mára
eljutottunk addig, hogy a hatósági intézkedésekkel szembeni
ellenszegülés is a szabad vélemény kinyilvánításának számít, de
ugyanígy az írott jogot is következmények nélkül felülírhatják
jogellenes cselekmények, amelyek szabad véleményként
részesülnek védelemben. (Az eset: igaz, hogy a vizitdíjat a
róla szóló népszavazás eredményét akceptáló törvény csak 2008.
április 1-jétől szüntette meg, de néhány intézményben az a
hivatalos szervek (önkormányzatok) közreműködésével támogatott
„vélemény” győzedelmeskedett, hogy a népszavazás eredménye
„felülírja” a törvényt, ezért a vizitdíjat már azonnali
hatállyal megszüntették.) Végső soron így mára már az lett az
alapvető kérdés: el lehet-e jutni odáig, hogy éppen valamely
fontos jogállami intézmény (itt: a – ténylegesen és érdemben
korlátozhatatlan jogként viselkedő – véleménynyilvánítás
szabadsága) válik veszélyessé magára a jogállamra? Tényleg
minden jogkövetkezmény nélkül lehet a hazában a
miniszterelnököket „leromázni”, „lehazaárulózni”, avagy a
Köztársaság elnökét „beszari” alakként emlegetni? Lehet, hogy
igen, de lehet, hogy nem. Ha azonban igen, ez a példa (és a
mögötte megbúvó engedékenység) egy nekünk tetsző, jövőbeni
jogállamot vetít-e előre? Tényleg olyan jogállamot akarunk,
ahol még ez is a természetes közbeszéd része lehet? Érdemes
lett volna erről is mélyreható vitát folytatni.
Megfigyelhető a „rendes” bíróságok menekülése is az ilyen
ügyek elbírálása elől, s ha ezt nem tehetik, a lehető
legenyhébb büntetést vagy pénzbeli kötelezést állapítanak meg a
véleménynyilvánítás jogával visszaélők esetében. Az időmúlást
is igen gyakran (amely a megsértetten kívüli okból következik
be) az „elkövető” javára írják. A büntetőjogon kívüli egyéb
eszközök (polgári jog) alkalmazása is hasonlóképpen
megszelídült. Nem tartozik ugyan az Alkotmánybíróság
hatáskörébe a jogalkalmazás (itt: bírói jogalkalmazás)
vizsgálata, annak tendenciáit azonban – mintegy sajátos
visszajelzésként – ismernie kell. Egy széleskörű, a
véleménynyilvánításhoz való jog minden részletére kiterjedő,
feltáró-elemző munkának az „élő jog” iménti figyelembevételére
is gondot kellett volna fordítania. Észre kell venni: ha a
véleménynyilvánítás szabadságát gyakorlatilag abszolút
(korlátozhatatlan) jogként fogjuk fel (s az Alkotmánybíróság
precedensei is ténylegesen ilyen értelmezésre biztatnak),
lebéníthatjuk az államot, elbizonytalanítjuk az
igazságszolgáltatást. „Önvédelmi” reflexek léphetnek működésbe,
nem vagy nehezen ellenőrizhető lesz (a szervezet, a működési
forma), amelyet ez létrehoz. Megszűnhet, de legalábbis romlik a
hatékony jogállami ellenőrzés is.
4. A legmesszebbmenőkig egyetértek Kovács Péter alkotmánybíró
párhuzamos indokolásában leírtakkal: minden bizonnyal hasznos
lett volna a nemzetközi tapasztalatok szisztematikus
feltérképezése is. Ha ebből a szelvényből mindössze az utóbbi
évek nemzetközi monitoring-testületek megközelítési irányait
emeltük volna ki, akkor is érdekes és mindképpen figyelemre
méltó következtetésekig jutottunk volna el. Ennek
középpontjában pedig az a konklúzió áll, hogy e szervezetek
„megközelítése” és a magyar Alkotmánybíróság (változatlanul,
rendületlenül és szilárdan a 1992-es és az 1994-es
alkotmánybírósági határozatokon nyugvó) értelmezése között
fokozatosan nő a távolság. Ezt a különbséget nem lehet azzal
elintézni, hogy a magyar Alkotmánybíróságnak jogában áll
„jobban védeni” egyes szabadságjogokat, vagy jogában áll
bizonyos korlátozási lehetőségeket nem alkalmazni. A probléma
gyökere abban keresendő – s ebben igaza van Kovács
alkotmánybírónak –, hogy az Alkotmánybíróság esetenként másként
értelmez bevett nemzetközi jogi fogalmakat, vagy bár átemel
közülük jónéhányat, de azoknak a helyét más összefüggés-
rendszerben találja meg. Példa erre: „A szabad
véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és
igazságtartamára tekintet nélkül védi. (…) A
véleménynyilvánítás szabadságának csak külső korlátai vannak:
amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem
ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett,
annak tartalmára tekintet nélkül.” [30/1992. (V. 26.) AB
határozat, ABH 1992, 167, 179.]
Az Emberi Jogok Európai Egyezményét és az Emberi Jogok
Európai Bíróságának gyakorlatát elemezve az Alkotmánybíróság
idézni szokta az Egyezmény 10. cikke 2. §-át érintő megszorító
értelmezést: „Ez a szabadság az olyan véleményeket is
megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy aggodalmat
keltenek. Ez követeli meg a pluralizmus, a tolerancia és a
felvilágosultság, amely nélkül demokratikus társadalom
elképzelhetetlen.” [18/2004. (V. 25.) AB határozat, ABH 2004,
303, 306.] Csakhogy: ez a „tolerancia” csak az olyan
véleményekre vonatkozik, amelyek nem sértik az Emberi Jogok
Európai Egyezményének értékrendjét. Az Egyezmény 17. cikke
ugyanis kimondja: „Az Egyezmény egyetlen rendelkezését sem
lehet úgy értelmezni, hogy az bármely állam, csoport vagy
személy számára jogot biztosítana olyan tevékenység
folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az
Egyezményben foglalt jogok és szabadságok megsértésére vagy
pedig az Egyezményben meghatározottnál nagyobb mértékű
korlátozásra irányul.” A most idézett Egyezmény 17. cikkének
értékrendi fontosságát az Alkotmánybíróság maga is kiemelte
[57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001, 484, 491.]
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is lehetőséget
lát tehát az értékrend figyelembevételére: az ezen értékrendet
tagadó és az Emberi Jogok Európai Egyezményével ellentétes célú
tevékenység nem élvez ilyen védelmet, az ilyen nézetek nem azok
tehát, amelyek akkor is tolerálandóak lennének, ha „sértőek,
meghökkentőek vagy aggodalmat keltenek”. Csak ezzel az
értelmezéssel válhat „alkotmányossá” hazánkban is a szabad
véleménynyilvánításhoz való jog. Mintha erről megfeledkeztünk
volna.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni – jóllehet még mindig csak
tervezet – az Európai Unió 2007-ben született kerethatározatát
sem, amely a rasszizmus és az idegengyűlölet bizonyos formái és
megnyilvánulásai elleni büntetőjogi fellépésről szól. A
tervezet értelmében, a tagállamokban az alábbi szándékos
bűncselekményeket kell büntetendővé nyilvánítani és maximum 3
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetni:
– nagy nyilvánosság előtt megkülönböztetésre, erőszakra vagy
gyűlöletre való izgatás (akár röpiratok, képek vagy más
anyagok nyilvános terjesztése útján is) faji, bőrszín
szerinti, vallási, származási, nemzeti vagy etnikai
hovatartozásuk alapján meghatározott személyek egy
csoportja vagy a csoport tagja ellen;
– az alábbi – faji, bőrszín szerinti, vallási, származási,
nemzeti vagy etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott
személyek egy csoportja, vagy a csoport valamely tagja
ellen irányuló – bűncselekmények nyilvános védelmezése,
tagadása vagy durva banalizálása (amennyiben olyan módon
teszik, amely alkalmas arra, hogy az ilyen csoporttal vagy
a csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy
gyűlöletre izgasson; (…)
A tagállamoknak a kerethatározat végrehajtására annak
elfogadását követően majd két év áll a rendelkezésükre.
5. Magam az Alkotmánybíróság tagjaként mindig is a szabad
véleménynyilvánításhoz való jog biztosításának híve voltam, és
az is maradtam. Előfordult az is, hogy álláspontom etekintetben
szigorúbb volt a testület tagjainak többségénél is [lásd az
57/2001. (XII. 25.) AB határozathoz fűzött különvéleményemet,
ABH 2001, 484, 515.] Az elmúlt 6-7 esztendő történései nyomán
azonban – s ezekről iparkodtam fentebb szólni – álláspontomban
szükségképpen hangsúlyeltolódások mentek végbe, és mindezek
mára már odáig juttattak el, hogy kijelentsem: a
véleménynyilvánítási jog értelmezésénél ma már nem állhat meg
az Alkotmánybíróság az 1992-es és 1994-es határozatainál. Ezt a
feltáró-értékelő munkát hiányolom a többségi határozatból,
amely enélkül nem is adhat teljes értékű választ a köztársasági
elnöki indítványra sem. Úgy gondolom tehát, az
Alkotmánybíróságnak erről az alapról kellett volna
megválaszolnia az indítványt. Ha ezt tette volna, eljuthatott
volna akár az elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény
181/A. § (1) bekezdése alkotmányosságának a megállapításáig is.
A 181/A. § (2) és (3) bekezdés alkotmányellenségének
megállapítását ugyanakkor – alapvetően az Alkotmány 2. § (1)
bekezdésére figyelemmel – magam is támogatom.
Budapest, 2008. június 30.
Dr. Kiss László
alkotmánybíró
. |