A döntés szövege:
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok
tárgyában – Dr. Lábady Tamás és Dr.Tersztyánszky Ödön
alkotmánybírók különvéleményével, valamint Dr. Ádám Antal és
Dr. Holló András alkotmánybírók párhuzamos indokolásával –
meghozta a következő
határozatot:
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja: nem alkotmányellenes, ha
törvény az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén lehetővé
teszi a terhesség megszakítását. A súlyos válsághelyzet
fennállásának vizsgálatáról a törvényhozó azonban alkotmányosan
kizárólag akkor mondhat le, ha egyszersmind a magzati élet
védelmére irányuló, megfelelő ellensúlyt képező rendelkezéseket
is megállapít.
2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: a súlyos válsághelyzet
fogalmának és alkalmazása feltételeinek meghatározása kizárólag
törvényben történhet a törvényi meghatározás hiánya
alkotmányosan nem pótolható sem alacsonyabb szintű
jogforrással, sem jogalkalmazói jogértelmezéssel.
3. Az Alkotmánybíróság megállapítja: a magzati élet védelméről
szóló 1992. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Magzatvédelmi
törvény) 6. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásánál
alkotmányos követelmény, hogy annak során a súlyos
válsághelyzet törvényben meghatározott fogalma és a
törvényalkotó által e határozatnak megfelelően megállapított
feltételek jussanak érvényre.
4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi
törvény 12. § (6) bekezdése és az e törvény végrehajtásáról
szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 9. § (3) bekezdése
alkotmányellenes. Ezért e rendelkezéseket az Alkotmánybíróság
2000. június 30. napjával megsemmisíti.
5. Az Alkotmánybíróság elutasítja azokat az indítványokat,
amelyek a Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a 6. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányultak. Ugyancsak
elutasítja az Alkotmánybíróság azokat az indítványokat, amelyek
a Magzatvédelmi törvény egészének alkotmányellenességét arra
alapozva állítják, hogy a törvény a magzat jogállását
kifejezetten nem határozza meg, hogy a magzat jogalanyiságát
nem állapította meg, hogy a magzat jogairól nem rendelkezik,
továbbá azt az indítványt is, amely azt kifogásolta, hogy a
Magzatvédelmi törvény nincs összhangban a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 10. §-ával.
6. Visszautasítja az Alkotmánybíróság az arra irányuló
indítványt, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy ember-
e a magzat.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
közzéteszi.
Indokolás
I.
1. Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett a
Magzatvédelmi törvény több rendelkezésével, illetve a törvény
egészével, valamint az annak végrehajtásáról szóló 32/1992.
(XII. 23.) NM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) egyes
rendelkezéseivel kapcsolatosan. Az indítványokat az
Alkotmánybíróság – tárgyuk szerint – több üggyé egyesítette.
Ezek közül az ügyek közül ebben a határozatban az
Alkotmánybíróság azokat az egyik ügycsoportban elkülönített
indítványokat bírálta el, amelyek a Magzatvédelmi törvény azon
rendelkezéseit támadják, amelyek szerint a terhesség
megszakítható az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén,
továbbá azokat, amelyek a magzat jogalanyiságának kérdésével
függnek össze. Az indítványokban felvetett alkotmányossági
kifogások lényege a következő:
A Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint a
terhesség a 12. hetéig szakítható meg az állapotos nő súlyos
válsághelyzete esetén. Az indítványozók szinte mindegyike
támadja ezt a rendelkezést, azzal érvelvén, hogy ez a szabály –
figyelembe véve a súlyos válsághelyzet fogalmát meghatározó 12.
§ (6) bekezdést is – gyakorlatilag korlátlanul lehetővé teszi a
terhesség-megszakítást. Ezzel kapcsolatban alkotmányellenesnek
tartja az egyik indítványozó a Vhr. 9. § (3) bekezdését, mely
alapján a súlyos válsághelyzet fennállását a terhessége
megszakítását kérő nő nyilatkozatával igazolja, a nyilatkozat
tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban a
Családvédelmi Szolgálat munkatársának mérlegelési joga nincs.
Ugyancsak alkotmányellenesnek tartja az egyik indítványozó a
Magzatvédelmi törvény 6. § (2) bekezdés b) pontját, mely
lehetőséget ad a terhesség megszakíthatósága időtartamának 18
hétre való meghosszabbítására abban az esetben, ha az állapotos
nő terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi
tévedés miatt nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi
intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta
meg a terhessége a 12 hetes időtartamot.
Több indítványozó tartja a Magzatvédelmi törvény egészét
alkotmányellenesnek, mivel az — mint állítják —, címével
ellentétben nem tartalmaz egyetlen konkrét rendelkezést sem a
magzatok védelméről, jogairól, és nem állapította meg a magzat
jogalanyiságát. Az egyik indítványozó ezért azt kéri az
Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy ember-e a magzat.
Az indítványozók az Alkotmány számos rendelkezésére
hivatkoznak, így az 54. § (1) bekezdésre (az élethez és az
emberi méltósághoz való jog), a 8. § (1) bekezdésére (az állam
alapjogvédelmi kötelezettsége), a 66. § (2) bekezdésére (az
anyák állami támogatása és védelme a gyermek születése előtt és
után), a 70/D. §-ra (a testi és lelki egészséghez való jog) és
a 70/E. §-ra (szociális biztonsághoz való jog).
Ugyancsak valamennyi indítványozó utal az Alkotmánybíróságnak a
terhesség-megszakításra vonatkozó korábbi szabályozással
foglalkozó 64/1991. (XII. 17.) AB határozatára (ABH 1991, 297,
a továbbiakban: Abh.). Az indítványozók szerint ugyanis a
törvényhozó a jelenleg hatályos szabályozás megalkotásakor nem
tett eleget az Abh.-ban meghatározott alkotmányos
követelményeknek.
Alkotmányellenesnek tartja az egyik indítványozó a
Magzatvédelmi törvényt, mert az ellentétben áll a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 10. §-ával, mely szerint a gyermek részére már
megszületése előtt gondnokot kell kirendelni, ha ez jogainak
megóvása érdekében szükséges, különösen ha a gyermek és
törvényes képviselője között érdekellentét van.
2. A Magzatvédelmi törvénynek és a Vhr.-nek a jelen
határozatban vizsgált rendelkezései a következők:
Magzatvédelmi törvény:
6. § (1) A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha
a) azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok
indokolja;
b) a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos
fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;
c) a terhesség bűncselekmény következménye, valamint
d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén.
(2) A terhesség az (1) bekezdésben foglalt feltételek esetén a
18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő
a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;
b) terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi
tévedés miatt nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi
intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta
meg a terhessége az (1) bekezdésben foglalt időtartamot.
12. § (6) Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki
megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz, és ez
által veszélyezteti a magzat egészséges fejlődését. A súlyos
válsághelyzet fennállását az állapotos nő a kérőlap aláírásával
igazolja.
Vhr. 9. § (3) A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdésében
foglalt feltétel fennállását a terhessége megszakítását kérő nő
nyilatkozatával igazolja, a nyilatkozat tartalmával, illetőleg
valódiságával kapcsolatban a munkatársnak mérlegelési joga
nincs.
Ptk. 10. § A gyermek részére már megszületése előtt gondnokot
kell kirendelni, ha ez jogainak megóvása érdekében szükséges,
különösen ha a gyermek és törvényes képviselője között
érdekellentét van.
Az indítványozók Alkotmány következő rendelkezéseire
hivatkoztak, illetve Alkotmánybíróság az indítványok
elbírálásakor az alábbi alkotmányi rendelkezéseket tartotta
szem előtt:
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és
elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása
és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett
joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit
nem lehet önkényesen megfosztani.
66. § (2) A Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek
születése előtt és után külön rendelkezések szerint támogatást
és védelmet kell nyújtani.
70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a
szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság,
özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett
munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra
jogosultak.
II.
1. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban formai okból, a szabályozás
rendeleti szintje miatt alkotmányellenesnek minősítette és
megsemmisítette a terhesség-megszakításról szóló 76/1988. (XI.
3.) MT rendeletet, az annak végrehajtására kiadott 15/1988.
(XII. 15.) SZEM rendeletet, valamint az egészségügyről szóló
1972. évi II. törvénynek azokat a rendelkezéseit, amelyek a
rendeletben való szabályozásra felhatalmazást adtak. Az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az abortuszt minden
esetben törvényben kell szabályozni. A terhesség-megszakítás
szabályozásával ugyanis a törvényhozó egyszersmind a magzat
jogalanyiságáról is dönt, ez pedig csak törvényben történhet. A
megsemmisített rendelkezéseket az Alkotmánybíróság tartalmi
szempontból nem vizsgálta. Rámutatott azonban azokra az
alkotmányos keretekre, amelyek – a törvényhozónak a magzat
jogalanyiságára vonatkozó döntésétől függően – az abortusz
alkotmányos szabályozásának lehetőségeit behatárolják.
A Magzatvédelmi törvény javaslatának általános indokolása
csupán a korábbi jogszabályok megsemmisítésének formai okaira
hivatkozik, s azt emeli ki, hogy a hatályon kívül helyezett
jogszabályok tételes tartalmi elemzésével az Alkotmánybíróság
nem foglalkozott. Az Abh. azon részeire, amelyek a további
szabályozás számára az alkotmányos kereteket meghatározták, a
törvényjavaslat nem hivatkozik. Az Alkotmánybíróság először azt
tekinti át, mennyiben felel meg a Magzatvédelmi törvény az Abh.-
ban meghatározott formai követelménynek, a törvényi szintű
szabályozásnak, továbbá azt, hogyan foglal állást a törvény az
abortusz szabályozását meghatározó előkérdésben: a magzat
jogalanyiságának kérdésében. Az Alkotmánybíróság az ehhez a
problémához kapcsolódó indítványokat is elbírálja. Külön
foglalkozik a határozat az abortusz feltételei közül a súlyos
válsághelyzet alkotmányosságának vizsgálatával (III. rész).
2. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban megállapította, hogy az
Alkotmány 8. § (2) bekezdése helyes értelmezése szerint nem
minden, az alapjogokkal való összefüggés követeli meg a
törvényi szintű szabályozást. Valamely alapjog tartalmának
meghatározása és lényeges garanciáinak megállapítása csakis
törvényben történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen
és jelentős korlátozásához is. Az alapjogokkal való közvetett
és távoli összefüggések esetén azonban elegendő a rendeleti
szintű szabályozás is. Természetesen igen közelről érinti az
abortusz szabályozása az anya önrendelkezési jogát és érintheti
más jogait is, például az élethez és egészséghez való jogát. Az
abortusszal kapcsolatban azonban alapvetően az követeli meg a
törvényi szintű szabályozást, hogy ezzel minden esetben a
magzat alapjogi státuszáról is állást kell foglalni. Az anya
önrendelkezéshez és egészséghez való jogáról való rendelkezés
is emiatt igényel minden esetben törvényi formát (ABH 1991,
300, 302).
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
magában foglalja mindazon kérdések szabályozását, amelyek a
fentiek szerint törvényi szintet követelnek. Bár a terhesség-
megszakítás feltételei vonatkozásában a Vhr. lényeges
részletekről rendelkezik, az Alkotmánybíróság megállapítja,
hogy az alapjogokkal való összefüggés szempontjából a
Magzatvédelmi törvényben foglalt szabályok elegendők. Így van
ez a súlyos válsághelyzet indikációja esetében is. Noha a Vhr.
mondja ki kifejezetten, hogy az állapotos nő erről szóló
nyilatkozata tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban
a Családvédelmi Szolgálat munkatársának mérlegelési joga nincs,
a Magzatvédelmi törvény ama rendelkezése, hogy a súlyos
válsághelyzet fennállását a nő a kérőlap aláírásával igazolja,
már önmagában egyértelművé teszi ennek az indikációnak a
jellegét, azt, hogy a válsághelyzet vizsgálatáról az állam
lemond, és az abortuszt egyedül a nő kívánságától függően
lehetővé teszi.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyűlés a
Magzatvédelmi törvény megalkotásával formailag eleget tett az
Abh.-ban meghatározott követelményeknek, ezért e tekintetben
megszűnt az alkotmányellenes helyzet.
3. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban részletesen kifejtette, hogy
a terhesség-megszakítás szabályozása során a törvényhozónak
(esetleg az alkotmányozónak) abban az előkérdésben kell
döntenie, hogy a magzat ember-e, rendelkezik-e jogalanyisággal,
azaz kiterjedjen-e az ember jogi fogalma a születés előttre,
egészen a fogantatásig. Az Alkotmánybíróság megállapította: az
Alkotmány rendelkezései nem adnak kifejezett eligazítást a
tekintetben, hogy a magzat jogalany-e, és a kérdés az Alkotmány
értelmezésével sem dönthető el. Az Alkotmányból nem következik,
hogy a magzat jogalanyiságát el kellene ismerni, de az sem,
hogy ne lehetne a magzatot jogilag embernek tekinteni (ABH
1991, 312).
a) Az Országgyűlés 1993. március 23. napján fogadta el az
emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló,
Rómában, 1950. november 4-én kelt egyezmény és az ahhoz tartozó
nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi
XXXI. törvényt (Emberi Jogok Európai Egyezménye, a
továbbiakban: Egyezmény). A törvény 1993. április 15-én lépett
hatályba.
Bár az Alkotmánybíróság az alapvető jogokkal kapcsolatos
gyakorlatában működése kezdetétől figyelembe vette az Egyezmény
rendelkezéseit, az kihirdetése következtében csak 1993-tól,
tehát az Abh. meghozatalát követő időponttól kötelező érvényű a
Magyar Köztársaság számára.
Az Egyezmény 2. cikk 1. bekezdése kimondja: “A törvény védi
mindenkinek az élethez való jogát. Senkit nem lehet életétől
szándékosan megfosztani (...)”. Az Egyezmény szövegének
értelmezésekor ugyanaz a kérdés vetődik fel, mint az Alkotmány
54. § (1) bekezdése esetében: kimondható-e egyértelműen, hogy a
“mindenki” (“everyone”, a francia szöveg szerint “toute
personne” a hivatalos német fordításban már “jeder Mensch” – az
Alkotmány esetében a “minden ember”) kifejezés értelmezési
tartományába kötelező erővel beletartozik a magzat is; másképp
fogalmazva, ugyanolyan módon védi-e az Egyezmény a magzat
élethez való jogát, mint a már megszületett emberekét. Az
Európai Emberi Jogi Bizottság több konkrét eset kapcsán
szembetalálta magát a kérdéssel, és gyakorlata egységesnek
mondható: nem foglalt állást. Az X v United Kingdom ügyben [No
8416/79, 19 DR 244 (1980)] az Egyezmény 2. cikk 1. bekezdése
kapcsán kifejtette: “Úgy tűnik, hogy a “mindenki” kifejezés nem
vonatkoztatható a meg nem született gyermekre”. A határozat ezt
kiegészítette azzal, hogy ha feltételezzük is, hogy e
rendelkezés biztosítja a magzat élethez való jogát a terhesség
kezdetétől, e jog akkor is alávethető korlátozásnak, beleértve
a terhesség megszakítását is, az anya élete és egészsége
megóvása érdekében. Hasonló tartalmú megállapításra jutott a
Bizottság a H v Norway ügyben is [No 17004/90 73 DR 155
(1992)]. A Bizottság megismételte a jog alanyára tett korábbi
megállapítását, majd kifejtette, hogy a Bizottság nem tudja
megítélni, vajon a magzatot védelem illeti-e meg az Egyezmény
2. cikk 1. bekezdése alapján, ugyanakkor kifejezetten nem zárta
ki annak lehetőségét, hogy bizonyos körülmények fennállása
esetén ez megtörténhet. Ezért a Bizottság megítélése szerint a
terhesség-megszakítás szabályozása területén az egyes
tagállamok bizonyos szabadságot (certain discretion) élveznek
az Egyezmény alapján.
A Bizottság érvelése, végeredményét tekintve, megegyezik az
Abh.-ban kifejtett gondolatmenettel. Miként az Alkotmány, az
Egyezmény sem tartalmaz a magzat jogalanyiságára, illetve
élethez való jogára vonatkozó rendelkezést, nem állapítható meg
egyértelműen, hogy a “minden embert” illetve “mindenkit”
megillető élethez való jog hatálya a már megszületett emberen
túl kiterjed a magzatra is. Ezért az Egyezmény alapján az abban
részes tagállamok viszonylagos szabadságot élveznek abban a
tekintetben, hogy kiterjesztik-e a magzatra az abszolút
védelmet biztosító jogalanyiságot, illetve ha nem, miként
biztosítják a magzati élet védelmét, szabályozzák az abortusz
megengedhetőségét. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság
az Abh.-ban a magzat jogalanyisága tekintetében kifejtett
gondolatmenetét továbbra is irányadónak tekinti.
b) A Magzatvédelmi törvényt 1992-ben alkotta meg az
Országgyűlés. A fentiek szerint az Abh.-ban egy évvel korábban
kifejtetteken az Egyezmény kihirdetése sem változtatott, a
törvény alkotmányosságának elbírálásakor az Alkotmánybíróság az
Abh.-ban kifejtettekre támaszkodhat.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy noha a Magzatvédelmi
törvény nem rendelkezik kifejezetten a magzat jogalanyiságáról,
a terhesség-megszakítás e törvényben foglalt szabályozásával az
Országgyűlés implicite azt juttatta kifejezésre, hogy szerinte
a magzat jogilag nem ember. Az Alkotmánybíróság ugyanis az Abh.-
ban részletesen kimutatta, hogy a művi terhesség-megszakítás
bármely szabályozása magában foglalja a magzat
jogalanyiságáról, és ebből folyóan a magzat élethez való alanyi
jogáról való döntést (ABH 1991, 300-305). Minden olyan
szabályozásnak, amely a terhesség megszakítását az olyan
eseteken túl is megengedi, amelyekre nézve a jog eltűri az
emberi életek közötti választást, szükségképpen azon kell
alapulnia, hogy a magzat jogilag nem ember, nem jogalany (ABH
1991, 315, 316). Nem változtatta meg tehát a Magzatvédelmi
törvény a megelőzően hatályban volt jogszabályok által is
képviselt állapotot a magzat továbbra sem jogalany az Alkotmány
56. §-a értelmében. Életét és méltóságát nem illeti meg ezért
az az abszolút védelem, ami az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből
eredően a már megszületett embert megilleti.
A magzat jogalanyiságának el nem ismerése azonban nem jelenti
azt, hogy a magzati élet nem élvez alkotmányos védelmet. Mint
azt az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette, ebben az
esetben is megilleti a magzatot az a – nem abszolút – védelem,
amelyet az élethez való jogból (Alkotmány 54. § (1) bekezdés)
következően az állam a megfogant, keletkezőben lévő emberi
életnek is nyújtani köteles. A Magzatvédelmi törvény sem teszi
kérdésessé ezt a védelmet, hanem azzal összhangban a
törvényhozó abból indult ki, hogy “a fogantatással induló
magzati élet tiszteletet és védelmet érdemel” (Magzatvédelmi
törvény, preambulum), majd a normaszöveg is megismétli, hogy “a
női és férfi ivarsejt egyesüléséből létrejött, az anyaméhben
kifejlődő magzatot és a gyermeket váró nőt támogatás és védelem
illeti meg” (1. §). A törvényjavaslat indokolása kifejti, hogy
a Magzatvédelmi törvény a terhesség-megszakítás problémáját a
magzat egészséges fejlődését biztosító feltételek megteremtése,
azaz a magzati élet védelme szempontjából közelíti meg.
4. a) A fentiek alapján az Alkotmánybíróság elutasította azokat
az indítványokat, amelyek a Magzatvédelmi törvény
alkotmányellenességét arra alapozva állítják, hogy az a magzat
jogállását kifejezetten nem határozza meg, illetve a magzat
jogait – amelyek nélkül az indítványozó szerint
magzatvédelemről beszélni nem lehet – nem tartalmazza.
Ugyancsak elutasította az Alkotmánybíróság azt az indítványt,
amely eleve abból indult ki, hogy a magzatot az ember teljes
jogállása illeti meg, s ezen az alapon a Magzatvédelmi törvény
rendelkezéseit az emberölés engedélyezésének tartotta. Az Abh.-
ban kifejtettek szerint a törvényhozó (Alkotmányozó) az
abortusz szabályozásának mikéntjével állást foglal a magzat
jogalanyiságáról is, kifejezett rendelkezés tehát ehhez nem
szükséges. A Magzatvédelmi törvény állásfoglalása az, hogy a
magzat nem jogalany. Következésképpen jogairól a törvény nem
rendelkezhetett.
b) Azt az indítványt amely – a Magzatvédelmi törvény kifejezett
rendelkezése hiányában – az Alkotmánybíróságtól kérte annak
megállapítását, hogy a magzat ember-e, az Alkotmánybíróság
hatáskörének hiányában visszautasította.
c) A magzat jogképességével közvetlenül összefüggő indítványok
közül elutasította az Alkotmánybíróság azt az indítványt is,
amely azt tartja “törvényellenesnek”, hogy a Magzatvédelmi
törvény a terhesség megszakításáról való döntés során nem
gondoskodik a magzat jogainak védelméről azzal, hogy számára a
Ptk. 10. § alapján gondnokot rendelne ki. Az Alkotmánybíróság
már az Abh.-ban kifejtette, hogy a feltételes jogképesség,
amellyel a Ptk. a megszületendő gyermek érdekeinek védelmét
technikailag biztosítja, nem alkalmas az abortusz problémájának
megoldására. (ABH 1991, 310.) Nem áll fenn tehát az
indítványozó által állított törvényi kollízió a Magzatvédelmi
törvény és a Ptk. között, ezért az Alkotmánybíróság a törvények
közötti ellentmondás esetleges alkotmányellenességének tartalmi
vizsgálatába sem bocsátkozott, hanem az indítványt
elutasította.
III.
1. Az Alkotmánybíróság már az Abh.-ban kimondta: ha az
alkotmányozó vagy a törvényhozó úgy dönt, hogy a magzat jogilag
nem ember, vagyis nem jogalany az Alkotmány 56. §-a értelmében,
és ezért nem illeti meg az élethez és a méltósághoz való alanyi
jog, akkor az Alkotmánnyal összhangban nemcsak lehetséges, de
mellőzhetetlen is a magzati élet védelmére vonatkozó állami
kötelesség, valamint az Alkotmányban meghatározott és védett
más értékek meghatározása és mérlegelése az anya önrendelkezési
jogával és egyéb alapjogaival szemben.
a) Az Alkotmánybíróság megerősíti, hogy az Alkotmány 54. § (1)
bekezdése és a 8. § (1) bekezdése “az állam elsőrendű
kötelességévé” teszi az emberi élet védelmét. Az állam
kötelessége az alapvető jogok “tiszteletben tartására és
védelmére” nem merül ki abban, hogy tartózkodnia kell
megsértésüktől, hanem magában foglalja azt is, hogy
gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről.
Az államnak az egyes alanyi alapjogok biztosítása mellett az
azokkal kapcsolatos értékeket és élethelyzeteket önmagukban is,
azaz nem csupán az egyedi igényekhez kapcsolódóan védenie kell,
mégpedig úgy, hogy azokat a többi alapjoggal összefüggésben
értékeli. Az állam ezért az alapjogból folyó alanyi jog által
védett körön túlmenően is meghatározhatja ugyanazon alapjog
objektív, intézményes védelmi körét.
Az élethez való jogból folyó objektív intézményvédelmi
kötelességet tehát az állam összhangban gyakorolja azokkal a
hasonlóan objektív kötelességeivel, amelyek az egészséghez való
jogból, az egészséges környezethez való jogból, az anyát a
gyermek születése előtt és után az Alkotmány alapján megillető
védelemből és támogatásból hárulnak rá. Az életvédelmet
szolgáló alanyi jogok, állami kötelességek, valamint államcélok
rendszerének közös gyökere az élethez való jog. Az említett
alapjogokból folyó állami intézményvédelmi kötelességek mindig
túlmutatnak az alanyi jogosultak jogain. Így például az
egészséghez való jog éppúgy a jövő nemzedékek egészségét is
szolgálja, mint az egészséges környezethez való jog. Az
Alkotmány egyes esetekben nevesíti az intézményvédelmi
kötelességeket, másutt nem, előfordul az is, hogy éppen az
alanyi jogi oldal marad háttérben a megfogalmazás és a
hangsúlybeli különbségek nem változtatnak azon, hogy az
alapjogok egyaránt tartalmazzák a szubjektív jogokat és az
objektív, ennél szélesebb állami kötelességeket is. (Az
egészséghez való jog megfogalmazásából például első látásra az
a benyomás keletkezik, mintha itt az Alkotmány csupán arról
rendelkezne, hogy a Magyar Köztársaság a munkavédelem,
egészségügyi ellátás stb. biztosításával “valósítja meg ezt a
jogot” (70. § (2) bekezdés), holott nyilvánvaló, hogy az
egészséghez való alapjognak van alanyi jogi oldala is.) Az,
hogy az Alkotmány olyan jogokat is nevesít, amelyek közvetetten
szolgálják az alanyi jogon túlnyúló, individuumokhoz nem
szükségképpen kötött életvédelmet, vagyis az emberi élet és
életfeltételek védelmét általában, megerősíti azt az egyébként
minden alapjognál fennálló helyzetet, hogy az élethez való
alanyi joggal közvetlenül összekapcsolódó, annak tényleges
előfeltételét képező magzati élet védelmére az állam védelmi
kötelessége külön nevesítés nélkül kiterjed. Az élethez való
jog alanyi és intézményvédelmi oldala közötti kapcsolat éppen a
terhesség-megszakítás (és szabályozása) vonatkozásában a
legközvetlenebb: itt ugyanis – biológiailag és etikailag –
mindig egyedi életről van szó.
Az egyes emberek élethez való alanyi joga saját életük
biztosítására szolgál. Az élethez való jogból az államnak nem
csupán az a kötelessége keletkezik, hogy az egyes emberek
élethez való alanyi jogát ne sértse meg, és hogy annak
védelméről jogalkotással és szervezési intézkedésekkel
gondoskodjék, hanem általában az emberi életet és
létfeltételeit is védenie kell. Az emberi élet védelme pedig
nem korlátozható a jogalanyisággal felruházott, megszületett
ember életére. Az egyedi emberi élet ugyanis a fogantatástól
kezdve folyamatos. Ugyanazon individuális emberi életről van
szó, amelynek egyes szakaszait a hatályos jog, elsősorban a
jogalanyiság szempontjából – alkotmányosan nem kényszerítően,
de megengedetten – eltérően minősíti. Az állam életvédelmi
feladata minőségileg más, mint az élethez való egyéni alanyi
jogok védelmének összeadása “az emberi élet” általában – s
következésképpen az emberi élet mint érték – a védelem tárgya.
Ezért az állam objektív, intézményes életvédelmi kötelessége
kiterjed a keletkezőben lévő emberi életre is. Ez a kötelesség
– ellentétben az élethez való alanyi joggal – nem abszolút.
Ezért lehetséges, hogy vele szemben más jogokat – így az anya
egészséghez való, vagy önrendelkezési jogát – mérlegelje a
törvényhozó.
Az Alkotmánybíróság joggyakorlatában következetesen kifejtette
az államnak az egyes alanyi jogok védelméhez kapcsolódó, de
azon túlmenő, objektív intézményvédelmi kötelességét, és
érvényt szerzett annak. Így például kimondta, hogy az egyéni
véleménynyilvánítási szabadság alanyi joga mellett az Alkotmány
61. §-ából következik a demokratikus közvélemény kialakulása
feltételeinek és működése fenntartásának biztosítására
irányuló, állami kötelesség. Erre a kötelességre építette az
Alkotmánybíróság a szólásszabadság büntetőjogi határainak
meghatározását éppúgy, mint az államnak az Alkotmányból fakadó
kötelességeit a tájékozódáshoz és a sajtószabadsághoz való jog
szervezeti és jogi garanciáinak megteremtésére, amikor a
közszolgálati rádióra és televízióra vonatkozó törvénnyel
szembeni alkotmányos követelményeket meghatározta (30/1992. (V.
26.) AB, ABH 1992, 167, 172 illetve 37/1992. (VI. 10.) AB, ABH
1992, 227, 229 kk.). A vallásszabadság jogából vezette le az
Alkotmánybíróság az állam kötelességét arra, hogy mindenkinek
ténylegesen és aránytalan teher vállalása nélkül tegye lehetővé
“semleges” iskola látogatását, másrészt biztosítsa vallásilag
elkötelezett iskolák létesítésének jogi lehetőségét (4/1993.
(II. 12.) AB, ABH 1993, 48, 55 kk.) erre az állami kötelességre
alapoztak az egyházi iskolák anyagi támogatásának
alkotmányosságát elbíráló további határozatok is. A
népszavazáshoz való alanyi joghoz, amely a népszavazás
kezdeményezésére, támogatására és az abban való részvételre
terjed ki, a népszavazás intézményét védő állami kötelességek
sora járul, amelyek a népszuverenitás gyakorlása e formájának
közvetlenségét, különösen a népképviseleti szervek befolyásától
való függetlenségét, és a kötelező népszavazás esetén az azzal
szembeni elsőbbséget garantálják (52/1997. (X. 4.) AB, ABH
1997, 331, 344 k.).
Az egészséges környezethez való jogot az Alkotmánybíróság úgy
értelmezte, hogy az jelenlegi formájában ugyan nem alanyi
alapjog, de nem is pusztán alkotmányos feladat (államcél),
hanem az élethez való jog objektív, intézményvédelmi oldalának
része, amely az emberi élet természeti alapjainak fenntartására
vonatkozó állami kötelességet külön alkotmányos “jogként”
nevesíti. Ugyanezek az alkotmányos állami kötelességek az
Alkotmány 18. §-ának hiányában is levezethetők lennének az
Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből s az élethez való joggal
fennálló kapcsolat szorossága következtében a természetvédelem
jogszabályokkal biztosított szintjét csakis olyan feltételekkel
lehet csökkenteni, mint amilyen feltételek valamely alapjog
korlátozását alkotmányosan megengedhetővé teszik (28/1994. (V.
20.) AB, ABH 134, 137-141). A környezethez való jognak ezek a
sajátosságai másrészt éppen ezen – az Alkotmányban így nevezett
– “jog” személyes alanyának meghatározhatatlanságából fakadnak.
A környezethez való jogban összesűrűsödő állami kötelességek és
a terhesség-megszakítás korlátozása – többek között – a jövendő
generációk életfeltételeit és ezen keresztül életét is védik. A
jogosultak “személytelensége” azonban eltérő a két jog
esetében. Az élethez való jogból fakadó állami életvédelmi
kötelesség, amelynek a terhesség-megszakítás szabályozásánál
érvényesülnie kell, ugyanis nem statisztikai sokaságot véd,
hanem egyedi magzati életet. Ez az állam védelmi kötelességét
egyrészt erősebbé teszi, mint a környezetvédelem esetében.
Másrészt azonban az egyedi magzati életre vonatkozó objektív
életvédelmi kötelességgel a magzatot viselő anya alanyi jogai
állhatnak szemben. A környezetvédelmi status quo fenntartása
alól akkor lehet kivételt tenni, ha más alapjog érvényesülése
ezt esetileg megköveteli. A fentiek miatt viszont a magzat
jogalanyiságát el nem ismerő törvényhozónak mindig mérlegelnie
kell a magzati élet védelmére vonatkozó állami kötelességgel
szemben az anya jogait.
Ehhez a mérlegeléshez az Alkotmánybíróság a törvényhozás
mozgásterének csupán azokat a határait állapíthatja meg,
amelyek az Alkotmányból következnek; illetve megállapíthatja a
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet, ha a
törvényhozó akár az anya jogainak, akár a magzat életének az
Alkotmánybíróság alkotmányértelmezése szerint megkívánt
minimális védelmet sem biztosította. Ha tehát a törvényhozó nem
ismeri el a magzat jogalanyiságát, a terhesség-megszakítás
feltételeinek megállapításakor nem hagyhatja figyelmen kívül a
szabályozás tartalmának meghatározásánál irányadó – esetenként
egymással szembenálló – jogokat és kötelességeket: így
mérlegelnie kell az anya önrendelkezéshez, élethez és testi
épséghez való jogát éppúgy, mint az élethez való jogból folyó,
a magzatra is kiterjedő állami életvédelmi kötelességet.
Nem lenne ezért alkotmányos a teljes abortusz-tilalom.
Hasonlóképpen nem lenne alkotmányos, ha a szabályozás kizárólag
az anya önrendelkezési jogát venné tekintetbe. A magzat
életének védelme annak megfoganásától kezdve állami kötelesség,
tehát a terhesség kezdeti szakaszában sem lehet egyedül az anya
önrendelkezési joga irányadó. Az államnak az élet védelmére
vonatkozó objektív kötelességéből következik, hogy az állam
alkotmányosan nem engedheti meg a megfelelő indok nélküli
abortuszt. Különösen szükséges az indokoltság azért, mert az
abortusz esetében az állam életvédelmi kötelessége nem névtelen
statisztikai kockázat elhárítását vagy elosztását szolgálja,
hanem keletkezőben lévő egyedi emberi élet szándékos
megsemmisítéséről van szó (ABH 1991, 316). Ez az individualitás
akkor is fennáll, ha óvatosságból “potenciális emberi életről”
beszélünk. Az abortusz mint ténylegesen végrehajtott tett
egyediségét és szándékosságát nem lehet nem létezőnek
tekinteni, csupán a jogi minősítésben lehet a személytelenséget
a végletekig fokozni azzal, hogy a magzat személy voltát a
törvényhozó nem ismeri el (ABH 1991, 303). Ezzel válik
egyáltalán lehetővé a magzati élettel szemben az anya
önrendelkezési jogának mérlegelése de e mérlegelés során az
allam objektív és nem abszolút életvédelmi kötelessége által
alkotmányosan védett értékek súlya egy pillanatra sem
téveszthető szem elől.
Külön is utal az Alkotmánybíróság arra, hogy ítélkezésében
kezdettől fogva kiemelt jelentőséget tulajdonított az élethez
és az emberi méltósághoz való jognak, amelyet az alkotmányos
alapjogok hierarchiájának élére helyezett. Ebben a státuszban
az állam objektív életvédelmi kötelessége is osztozik, ha
megfogant egyedi emberi élet védelmére vonatkozik. Mindez –
mint azt az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette – nem
kívánja meg a magzat különleges jogalannyá nyilvánítását, mert
bármely – az ember jogi státuszát el nem érő – sajátos jogállás
gyakorlatilag ugyanúgy csupán viszonylagos védelmet nyújthat a
magzati életnek, mint az állam objektív életvédelmi kötelessége
(ABH 1991, 311). Rámutat azonban az Alkotmánybíróság arra, hogy
a magzati élet, mint az állam életvédelmi kötelessége által
védendő érték különleges jelentősége más jogrendszerekben mint
“a meg nem született emberi életnek járó emberi méltóság” és “a
meg nem született ember élethez való saját joga” önálló,
alapjogi megfogalmazást is nyerhet. A német Szövetségi
Alkotmánybíróság például a magzat saját, önálló jogát
állapította meg az élethez (BVerfGE 88, 203).
b) Az indítványok azt állítják, hogy az Országgyűlés az Abh.-
ban meghatározott és fent összefoglalt mérlegelést nem az
Alkotmánynak megfelelően végezte el akkor, amikor a
Magzatvédelmi törvényben a 6. § d) pontja szerint lehetővé
tette a terhesség megszakítását az állapotos nő súlyos
válsághelyzete esetén, és a 12. § (6) bekezdése, valamint a
Vhr. értelmében e súlyos válsághelyzetet más által
ellenőrizhetetlenül, kizárólag a terhes nő nyilatkozata alapján
fennállónak tekinti. Ezzel a terhesség megszakítása a terhes nő
kívánságára minden esetben törvényesen lehetővé válik az állam
életvédelmi kötelességének érvényre juttatása érdekében
megkövetelt indikáció csupán formális az anya önrendelkezési
jogát a magzati élet védelme egyáltalán nem korlátozza.
Noha az Alkotmánybíróság kimondta, a törvényhozó felelőssége és
hatásköre az, hogy az abortusz tilalma és az indok nélkül
megengedett abortusz alkotmányellenes szélsőségei között hol
húz határt, ugyancsak az Abh. szerint nem csupán az indok
nélküli abortusz alkotmányellenes, hanem az is, ha a
törvényhozó a magzatnak az Alkotmánybíróság
alkotmányértelmezése szerint megkívánt minimális védelmet sem
biztosítja (ABH 1991, 316.) Az indítványok alapján a
Magzatvédelmi törvény alkotmányellenessége mindkét okból
vizsgálandó, úgy is, hogy a “súlyos válsághelyzet” a
Magzatvédelmi törvény megfogalmazásában és feltételei szerint
egyáltalán indikációnak minősül-e (azaz az említett szélsőségek
között van-e, vagy magát az egyik alkotmányosan
megengedhetetlen szélsőséget valósítja-e meg), és úgy is, hogy
ha e határokon belül marad, alkalmas-e az alkotmányosan
megkövetelt minimális védelem nyújtására.
Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy az Abh.-ban tett, fent
többször hivatkozott megállapítása az indok nélküli abortusz
alkotmányellenességéről a terhesség-megszakítás “határidős” és
az “indikációs” megoldásai fogalomkörében maradt, mint ahogy az
1990-es évek elejéig a kettő közötti választás uralta az
abortuszra vonatkozó alkotmányossági vitákat. A megvizsgálandó
alkotmányossági kérdés megfogalmazása is jelezni kívánja, hogy
az Alkotmánybíróság – tekintetbe véve az abortusz alkotmányjogi
kezelésében azóta más országokban megfigyelhető változásokat is
– túllép ezen a fogalmi kereten: az indikáció vagy indikáció
nélküliség helyett az anya alkotmányos jogai és a magzat
életének védelmére vonatkozó alkotmányos állami kötelesség
kölcsönös korlátozásának arányosságában látja az alkotmányosság
elbírálásának ismérvét. Ehhez képest az indikáció mibenléte és
szerepe válik döntővé, de nem önmagában, hanem az egyensúlyi
helyzetben betöltött szerepét vizsgálva.
Az Alkotmánybíróság a súlyos válsághelyzetre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket először önmagukban (2. és 3. pont),
majd a Magzatvédelmi törvény és a Btk. viszonyát illetően (4.
pont), végül pedig a Magzatvédelmi törvény egyéb rendelkezései
között elhelyezve vizsgálta (5. pont).
2. A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése a következő
meghatározást adja: az állapotos nőnél fennálló súlyos
válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve
társadalmi ellehetetlenülést okoz, és ezáltal veszélyezteti a
magzat egészséges fejlődését.
a) A terhes nő “súlyos válsághelyzete” az abortusz
szabályozásában több ország jogrendjében is használatos ismérv,
jelentése és funkciója azonban más-más lehet. Általában
megállapítható, hogy a súlyos válsághelyzet voltaképpen az
arányosság kritériumának az abortusz sajátos tényállására
alkalmazott konkretizálása. Ha valamely jog – mint az európai
jogok általában – a magzati élet védelmére fennálló állami
kötelességből, vagy – kivételesen – a magzat élethez való saját
jogából indul ki, amelyet azonban az anya önrendelkezési joga
korlátozhat, akkor a magzat életvédelmének korlátozását az anya
joga által az teszi arányossá, hogy a terhesség kihordása,
vagyis a magzat védelmének (másutt: jogának) érvényesítése
olyan megterhelést jelentene a várandós nő számára, amely
lényegesen nagyobb annál, mint ami normális esetben a
terhességgel együtt jár, úgy hogy a terhesség folytatása a
nőtől nem várható el. Tágabb értelemben valamennyi klasszikusan
elismert indikáció “súlyos válsághelyzet”: az anyát illetően az
orvosi és az etikai, a magzat vonatkozásában a genetikai-
teratológiai indikáció. Szűkebb értelemben azonban – az újabb
keletű és nem vita nélküli – szociális indikációt fedi a
válsághelyzet elnevezés. Hogy az anya élethelyzete
megnehezülésének a három másik terhesség-megszakítási ok
súlyával fel kell-e érnie, hogy a társadalmi ellehetetlenülés
állítását a jog mennyire köti objektív tényállásokhoz és teszi
ellenőrizhetővé, országonként változhat, s mint arra az
Alkotmánybíróság a válsághelyzet ellenőrizhetősége kapcsán
alább vissza fog térni – lényeges átalakuláson megy is
keresztül. A lényeg azonban változatlan: a terhes nő
állapotáról van szó, az ő jogának érvényesülését igazolja a
“súlyos válsághelyzet” a magzat “jogával” vagy alkotmányosan
védett jogi helyzetével való konfliktusban. Az említett
változások még inkább a nő kizárólagos és szubjektív szerepét
irvényesítik a súlyos válsághelyzet jelentésének tartalmi
kitöltésében azzal, hogy azt a nő nyilatkozata alapján
fennállónak tekintik.
A terhes nő és a magzat konfliktusát a másik oldalról közelíti
meg az amerikai jog. Itt az utóbbi két évtizedben az anya
döntési joga a terhesség megszakításáról a terhesség első
harmadában alkotmányos jogként szilárdult meg Roe v. Wade, 410
U.S. 113 (1973). 1992-re azonban nyilvánvaló lett a már egy
évtizeddel azelőtt jelentkező változás, amely az első
trimeszterben is elismeri az állam beavatkozását az anya
magánszférához való jogába a magzat érdekében. Noha a
beavatkozás alkotmányos mércéjét tekintve még nem szilárdult
meg többségi vélemény, a “súlyos válsághelyzet”-nek megfelelni
látszó fogalom három bíró véleményében megjelent: az állami
korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet (undue burden) a nő
döntési szabadsága tekintetében. A súlyos teher szerepe tehát
az európainak éppen fordítottja: nem a terhesség rendkívüli
nehézségei miatt nem várható el a nőtől, hogy teljesítse a
kihordás és szülés kötelességét, amely a magzat “élethez való
jogából” vagy az állam kötelességéből a magzati élet védelmére
normális esetben rá hárulna, hanem alkotmányosan védett döntési
szabadságát nem korlátozhatja az állam “aránytalanul”. Az
“aránytalan teher” vonja meg a határát az (egyébként
alkotmányosan megengedett) állami intézkedéseknek, köztük az
olyan tanácsadásnak, amely a terhesség-megszakítás elkerülését
célozza a fölösleges orvosi vizsgálatoknak stb. A “súlyos
teher” itt azonban nem a várandós nő (esetleg
felülvizsgálhatatlan) állítása saját helyzetéről, hanem az
alkotmánybíróság mércéje jogszabály alkotmányossági
vizsgálatában Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania
v. Casey 505 U.S. 883, 112 S. Ct. 2791 (1992).
b) Az állapotos nő súlyos válsághelyzetének, mint önálló
indikációnak a magyar jogban – csakúgy mint a többi európai
jogrendszerben, amelyek ezzel a fogalommal élnek, s amelyek
elvi kiindulása nem egyezik az abortusz amerikai
megközelítésével – nyilván a terhes nő állapotát kell
minősítenie, akinek az állapota igazolhatja a magzat védelmének
feladását. A Magzatvédelmi törvény meghatározása az állapotos
nő súlyos válsághelyzetéről azonban ellentmond eme indikáció
természetének és feladatának. Ez az indikáció jelenlegi
megfogalmazásában önmagában is olyan ellentmondásokat
tartalmaz, amelyek a norma világossága és alkalmazhatósága
kárára válnak.
A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése szerint a súlyos
válsághelyzet az anya testi vagy lelki megrendülését, vagy
társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti
a magzat egészséges fejlődését. A 6494. számon a parlamentbe
benyújtott törvényjavaslat ezt a definiciót tartalmazta, s az
Országgyűlés azokat a módosító indítványokat, amelyek a
meghatározást csak az anya helyzetére kívánták szorítani, azaz
a magzatra vonatkozó részt elhagyták volna, nem fogadta el (Az
Országgyűlés jegyzőkönyve, 1992. december 17, 22856. hasáb.)
Az Országgyűlés a testi vagy lelki megrendülés, illetőleg a
társadalmi ellehetetlenülés vagylagos ismérveihez valószínűleg
azért kapcsolta konjunktív feltételként azt, hogy általuk a
magzat egészséges fejlődésének kell veszélybe kerülnie, hogy a
súlyos válsághelyzet ismérveit szigorítsa, s feltehetően azért
is, hogy egyben összhangba hozza a törvényben a terhesség-
megszakításról szóló fejezetet megnyitó alapelvvel, amely
szerint a terhesség csak veszélyeztetettség esetén, az e
törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg (5. §). A
feltételek azután (6. §) mind az anya, mind a magzat
veszélyeztetettségét figyelembe veszik. Mindkettőjük
veszélyeztetését megjelenítette a törvény a súlyos
válsághelyzet meghatározásában is.
Azáltal azonban, hogy a súlyos válsághelyzet meghatározása a
feltételeket nemcsak konjunktív, hanem oksági viszonyba
helyezi, a magzat egészséges fejlődésének veszélyeztetését
teszi meg döntő ismérvvé egy olyan indikációban, amelynek
értelmét és célját, valamint alkotmányos létjogosultságát az
anya élethelyzetében fennálló, aránytalan áldozatot követelő
körülmények indokolhatják csak. Ezek a válságos körülmények a
12. § (6) bekezdése szerinti meghatározásban csupán a magzat
veszélyeztetésének okaként szerepelnek. Ez az ok-okozati
konstrukció továbbá logikai ellentmondáshoz is vezet. Mint az
Alkotmánybíróság már utalt rá, az anya súlyos válsághelyzete a
magzati élet védelmére vonatkozó állami kötelesség
korlátozásának indoka: ez a két szempont tehát egymással
szemben mérlegelendő az anya jogai és a magzati élet védelmére
irányuló állami kötelesség egymást korlátozza.
Csupán egészen kivételes esetben lehet a magzati élet védelmét
– nem az anyához kapcsolódó ok – hanem a magzat egészségének
veszélyeztetése miatt korlátozni. Ehhez értelemszerűen súlyos
magzati károsodás és orvosilag szigorúan ellenőrzött feltételek
kellenek. Ezeket tartalmazza a genetikai-teratológiai
indikáció, amelyet a Magzatvédelmi törvény is részletesen
szabályoz (6. § (1) bekezdés b) pont). A magzat súlyos
fogyatékosságát azért fogadja el a jog a terhesség
megszakításának jogszerű okaként, mert egyrészt magát a
magzatot kívánja megóvni a későbbi életével járó terhektől
(ennek az érvnek az alkotmányosságát az Alkotmánybíróságnak –
az ügyek elkülönítésére tekintettel – ebben a határozatában nem
kell vizsgálnia), másrészt mert a gyermek fogyatékosságából
eredő lelki és fizikai terhek viselését nem tartja elvárhatónak
az anyától. Az anya súlyos válsághelyzete tehát a genetikai
indikációnál nem oka, hanem következménye a magzat fejlődési
rendellenességének. A súlyos válsághelyzet törvényi
meghatározása azonban ezt a viszonyt megfordítja.
Amíg a genetikai indikációnál értelemszerű, hogy a magzat
súlyos károsodása miért juttathatja az anyát elvileg mindig
súlyos válsághelyzetbe, a Magzatvédelmi törvény 12. §-ának
definíciója alapján – ha a törvény által felállított oksági
viszonyt követjük – nehezen ragadható meg, hogy az anya testi
vagy lelki megrendülésének vagy társadalmi ellehetetlenülésének
esetei közül melyek okozzák a magzat egészséges fejlődésének
veszélyeztetését. Itt tehát további szabályok híján értelmezési
és bizonyítási nehézségekkel kell számolni, amelyek a norma
tetszőleges értelmezését és ezért bizonytalanságát
eredményezik. Másrészt e definíció esetében hiányoznak mindazok
a feltételek is, amelyek kivételesen lehetővé teszik azt, hogy
a magzattal szemben fennálló életvédelmi kötelességet magának a
magzatnak a károsodására hivatkozva alkotmányosan korlátozni
lehessen. A 12. § (6) bekezdés értelmében ugyanis ehhez a
magzat egészséges fejlődésének bármilyen csekély
veszélyeztetése is elég. A törvényhozó szándéka ellenére tehát,
amely a magzat egészséges fejlődése veszélyeztetése
feltételének beiktatásával a súlyos válsághelyzet tényállását
szűkíteni és szigorítani kívánta volna, a törvényi meghatározás
megszerkesztésének hiányosságai miatt a súlyos válsághelyzet
törvényi meghatározása jogbizonytalanságra és a magzati élet
nem kielégítő védelmére vezetett.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a
Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdésének első mondata a
jogbiztonság sérelme miatt az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe
ütközik, továbbá hiányosságai folytán nem tesz eleget a magzati
élet védelmére vonatkozó állami kötelességnek, s ezért az
Alkotmány 54. § (1) bekezdését is sérti.
3. A súlyos válsághelyzet mint megengedett indikáció törvényi
meghatározása azonban a terhesség-megszakítás teljes jogi
feltételrendszerének összefüggéseibe ágyazva is vizsgálandó,
hiszen nem önmagában alkalmazzák, és érvényesítésének
feltételei, továbbá tágabb jogi környezete további lényeges
alkotmányossági problémákat vet fel. A Magzatvédelmi törvény
12. § (6) bekezdésének második mondata szerint a súlyos
válsághelyzet fennállását az állapotos nő a kérőlap aláírásával
igazolja. A Vhr. 9. § (3) bekezdése szerint pedig e nyilatkozat
tartalmával vagy valódiságával kapcsolatban a Családvédelmi
Szolgálat munkatársának – aki a terhesség-megszakítás törvényi
feltételeit megállapítja – mérlegelési joga nincs.
Az idézett rendelkezések alapján tehát a súlyos válsághelyzetre
alapított abortusz kizárólag az állapotos nő állítása alapján,
az okok megnevezése és ellenőrzése nélkül elvégzendő. A
Magzatvédelmi törvénynek ez a megoldása összhangban van az
abortusz-jog változásának egyik fontos kortársi irányzatával,
amely önmagában nézve kétségkívül a terhes nő jogait erősíti a
magzatvédelem kárára. Az azonban csakis az abortusz
szabályozásának egészét tekintve ítélhető meg, hogy az ilyen
indikáció elismerése az ütköző alkotmányos jogok, állami
kötelességek és alkotmányos értékek közötti egyensúlyra milyen
hatással van.
a) Tény, hogy több európai ország joga áttért az objektív és
szakmailag ellenőrzött szociális indikációról a terhes nő
állítására alapozott, szubjektív és felülbírálhatatlan
“általános válsághelyzetre”. A leglátványosabb változást a
német Szövetségi Alkotmánybíróság 1975-ben és 1993-ban hozott
abortusz-ítéletei és a nyomukban folyó törvényalkotás közötti
különbség mutatja (BVerfGE 39, 1, illetve BVerfGE 88, 203). Az
első lehetővé tette, hogy a törvényhozó a terhes nőtől el nem
várhatónak nyilvánítsa a terhesség folytatását olyan rendkívüli
megterhelés esetén, amely ahhoz hasonló súlyú, mint a terhes nő
életét vagy egészségi állapotát súlyosan veszélyeztető állapot,
amely esetén a terhesség-megszakítás szintén nem büntethető.
Ennek az általános szükséghelyzetnek vagy szociális
indikációnak nevezett terhesség-megszakítási oknak a
fennállását ellenőrizték. Az 1993. évi ítélet, majd az 1995-ben
megalkotott törvénymódosítások kifejezetten lemondanak arról,
hogy harmadik személy megállapítsa az indikáció fennállását,
sőt a kötelező tanácsadáson a személyazonosság feltárása sem
szükséges. (Ez a változás azonban csupán része egy átfogó
stratégiai változásnak a terhesség-megszakítás állami
kezelésében, s így önmagában csupán korlátozottan értékelhető.)
Hasonló indikációt vezetett be az 1990. április 3-ai belga
abortusztörvény. Eszerint a terhesség első 12 hetében nem
büntethető a terhesség-megszakítás, ha szükséghelyzet áll fenn
és a terhes nő szilárd akarata, hogy terhességét megszakítsák.
A törvényjavaslat indokolása szerint azonban a két feltétel
között valójában nincs különbség ugyanis a szükséghelyzet a nő
jól meggondolt és tartós vonakodása attól, hogy gyermeke
legyen. A törvény kezdeményezői kifejezetten nem akarták a
szükséghelyzetet objektív ismérvekkel meghatározni, mert ez
ellenőrzést, az pedig “önkényt” vonhatna maga után: a
szükséghelyzetnek tehát szubjektív fogalomnak kell lennie,
amelyet a nő maga, személyes körülményei alapján ítél meg, és
amely általános ismérvekkel nem is határozható meg
(Törvényjavaslat, Irományok, Szenátus B.Z./S.E. 1988. Nr.
247/1, 9 Nr. 247/2, 83 illetve Irományok, Képviselőház, 1989-
90, Nr. 950/9, 4.)
A terhesség-megszakításról szóló 1975. évi norvég törvény az
első 12 hétben a nő döntésétől teszi függővé az abortuszt, ha a
terhesség “súlyos komplikációkkal” jár számára. A 12. hét
betöltése után is lehetséges a terhesség megszakítása, ha a
terhesség, szülés vagy gyermekgondozás a nőt “nehéz
élethelyzetbe” hozná, ekkor azonban már bizottság elé kell
tárnia az okokat (Section 2, 5, 7, 8.)
Egyedül a lengyel alkotmánybíróság 1997-ben hozott ítélete
mutat ellenkező irányba. Eszerint ugyanis az abortusz
engedélyezése az állapotos nő nehéz gazdasági helyzete vagy
nehéz szociális helyzete alapján sérti az alkotmányos értékek
arányosságának elvét. Az indokolás szerint a nő szubjektív
helyzetértékelésén alapuló érdekvédelme és az élethez való jog
ütközése esetén az utóbbinak van elsőbbsége (1997. május 5.-i
ítélet.)
b) Az ismertetett megoldások – a lengyel alkotmánybírósági
határozat kivételével –, ugyanúgy mint a Magzatvédelmi törvény,
a nő önrendelkezési jogát teljesítik ki. Noha a súlyos
válsághelyzet törvényi fogalma ezt inkább elleplezi, a
törvényjavaslat indokolása – hasonlóan a belga törvényéhez –
világosan kimondja a koncepciót: a Javaslat nem utalja
semmilyen szerv hatáskörébe a válsághelyzet minősítését, hiszen
ez mindig csak az adott egyén vonatkozásában értékelhető, így
ezt kizárólag az állapotos nő megítélésére bízza. Az utolsó
tagmondat tartalmazza a törvényjavaslat szerkesztőjének
szándékát, amit azonban – a Javaslat indokolásával szemben – a
válsághelyzet egyediségéből nem lehet levezetni: egy bizottság
éppen annak megítélésére lehetne hivatott. Mindenesetre azokat
a módosító javaslatokat, amelyek az indokolásban foglaltakat –
hogy ti. a válsághelyzetet egyedül a terhes nő ítéli meg – a
törvényszövegben is nyíltan ki akarták mondani, az Országgyűlés
szintén nem fogadta el. Megszavazták viszont a 12. § (6)
bekezdés egyéni képviselői indítványra bekerült második
mondatát, amely szerint a nő a súlyos válsághelyzet fennállását
a kérőlap aláírásával igazolja. Javaslatát a képviselő azzal
indokolta, hogy a többi indikáció igazolásának szabályai
mellett (12. § (1)-(5) bekezdés) rendelkezni kell a
válsághelyzet dokumentálásáról is. Ily módon az abortusz
szabályozásának minőségi megváltozása, a terhesség-
megszakításnak egyedül a terhes nő elhatározásától függővé
tétele, mintegy adminisztrációs hiány pótlásaként került a
Magzatvédelmi törvénybe (Az Országgyűlés 1992. december 17.-i
ülésnapjának jegyzőkönyve, 22856 és 22857 hasáb, illetve a
7648. számon benyújtott módosító javaslat.)
Az Alkotmánybíróság nyomatékosan felhívja a figyelmet arra,
hogy a változás fent bemutatott irányvonalát sem külföldön, sem
Magyarországon nem alkotmányossági meggondolások
kényszerítették ki. Amennyire nyomon követhető, az abortusz
korlátozására irányuló korábbi szabályok hatástalansága
késztette a törvényhozót új stratégia keresésére, vagy az
alkotmánybíróságot ilyen út alkotmányosságának előzetes
kimondására. Ezt az 1993. évi német alkotmánybírósági ítélet
kifejezetten tartalmazza is (BVerfGE 88, 264 kk.)
Az Alkotmánybíróság a magzat életének kiemelt védelmére
vonatkozó állami kötelességgel szemben mérlegelendő jogok
között mindig is első helyen említette az anya önrendelkezési
jogát, amely az emberi méltósághoz való jog része. A
válsághelyzet részletezése és esetleges harmadik személy általi
elbírálása kétségtelenül sérti a nő magánszféráját és
esetenként méltósághoz való jogát is. Ez az alapjogsérelem
csakis abban az összefüggésben bírálható el, hogy terhesség-
megszakítással kapcsolatban következik be ahol is a magzati
élet védelmére irányuló állami kötelességgel ütközik. Az
ellenőrizetlen súlyos válsághelyzet indikációjának bevezetését
tehát a nő magánszférájához való joga nem teszi alkotmányosan
szükségessé az Alkotmány éppen a kellő egyensúlyt követeli meg
a nő önrendelkezési joga és az állam életvédelmi kötelessége
egymást korlátozó viszonyában.
A magánszférához való jog csak az Egyesült Államokban szolgált
(egy ideig) a terhesség-megszakítás jogának alkotmányos
megalapozására, úgy, hogy az első trimeszterben valóban nem
állt semmilyen más jog vagy a magzat védelmére kényszerítő
állami érdek vele szemben. Nem hagyható figyelmen kívül az sem,
hogy a magánszférához való jog eredetileg a fogamzásgátló
szerek alkalmazását tette a házaspár állami beavatkozástól
alkotmányosan védett magánügyévé Griswold v. Connecticut, 381
U.S. 479 (1965), s ezt terjesztették ki az abortuszra is.
Az amerikai alkotmány értelmezésétől eltérően a magyar
Alkotmányból az Alkotmánybíróság felfogása szerint – abban az
esetben, ha a magzat jogalanyiságát a jog nem ismeri el – eleve
az következik, hogy a nő méltóságoz és magánélethez való joga a
magzati élet védelemére fennálló állami kötelességgel
szembesítve kerüljön mérlegelésre. A nő jogaival szemben a
mérleg másik serpenyőjében mindig az állam életvédelmi
kötelessége van, amelynek ez esetben egyedi magzati élet
szándékos megsemmisítése ellen kell védelmet nyújtania. A kettő
konfliktusa során a nő magánszférához és méltóságához való
jogának nem aránytalan korlátozása, ha a törvény a súlyos
válsághelyzet mibenlétének feltárására kötelezi. Ez az
indikáció ugyanis nem a kényszer hatása alatt keletkezett
terhesség megszakításának engedélyezésére szolgál, ahol a
személyiségi jogok sérelmének lehetőségét fokozottan figyelembe
kell venni. Ha a jog a magzati élet védelmében a nő súlyos
válsághelyzetét értékeli, a nő emberi méltósághoz való jogának
védelméről, s különösen a potenciális sérelem enyhítéséről
számos részletszabállyal gondoskodni lehet az indikációk és a
terhesség-megszakítás engedélyezésére szolgáló eljárás törvényi
kialakításában.
A súlyos válsághelyzet indikációján belül ugyanis sok olyan
tipikus tényállást fogalmazhat meg a törvény, amelyekre
hivatkozni nem “megalázó”. Ezek esetében az abortusz
feltételeit vizsgáló szervnek nem kell a válsághelyzetet
megítélnie (azt már elvégezte a törvényhozó), hanem csupán a
tények – legtöbbször formális – ellenőrzésére szorítkozik. A
Magzatvédelmi törvény előtti szabályozás részletezte a
terhesség-megszakítások engedélyezett indokait. A statisztika
szerint mind a szociális, mind az egészségügyi okok közül a
tipizált, további vizsgálatot nem igénylő indokok voltak
túlnyomó többségben.
A fentiek tehát megerősítik, hogy a súlyos válsághelyzet
ellenőrizetlen indikációjára való áttérést a nő emberi
méltósághoz és magánszférához való joga nem kényszeríti ki.
Ezekkel az alkotmányos jogokkal mindkét megoldás – az okok
feltárása is, az arról való lemondás is – összeegyeztethető.
c) Az általános válság-indikáció és az elbírálásáról való
lemondás hatása önmagában a határidős megoldás, azaz az első 12
hétben a terhes nő kívánságára minden további feltétel vagy
mérlegelés nélkül elvégzendő abortusz bevezetésével ér fel. Az
indikáció legalább szimbolikus fenntartásának azonban komoly
elvi jelentősége van, amely csakis az abortusz szabályozása
egészének megváltozásával összefüggésben érthető meg teljesen.
Önmagában a válság-indikációt tekintve a krízis-helyzet
(formális) megkövetelésének az a szerepe, hogy legalább elvileg
kellő ellensúlyt állítson a magzat “jogával” vagy védelmével
szembe. A súlyos, aránytalan, rendkívüli, elviselhetetlen stb.
válsághelyzet követelményének fenntartása a törvényben az
abortusz korábbi jogi kezelésének leglényegesebb és
alkotmányosan legérzékenyebb pontján, az engedélyezett
terhesség-megszakítási okok területén azt hivatott kifejezni,
hogy az állam legalább elvileg, és alkotmányos okból nem engedi
szabadjára az abortuszt, hogy azt a jog csak kivételes esetben
tűri el: legális terhesség-megszakításnak súlyos
élethelyzetbeni és lelkiismereti konfliktus esetén és a nő
élethez, egészséghez, önrendelkezéshez való joga súlyos sérelme
esetén van helye.
Azt, hogy a magyar jog (is) alapvetően társadalomra
veszélyesnek tartja az abortuszt, világosan kifejezi, hogy a
Büntető Törvénykönyv a jogellenes terhesség-megszakítást mint
magzatelhajtást bűncselekményként büntetni rendeli (Az 1978.
évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről – a továbbiakban:
Btk. – 169. §.) A művi terhesség-megszakítás kivételességének
és rosszallásának kifejezése az állam életvédelmi
kötelességéből fakad. Az abortusz büntetőjogi üldözése ennek
egyik lehetséges, de az Alkotmány alapján – legalábbis teljes
körűen – nem kényszerítően alkalmazandó eszköze. Azt az
Alkotmánybíróság már az Abh.-ban levezette az Alkotmányból,
hogy a terhesség megszakítására nincs és nem lehet az anyának
alkotmányos joga abban az értelemben, hogy a terhesség akár
korai szakában is feltétel nélkül rendelkezne a magzat élete
felett. Ezért a terhesség-megszakításról szóló törvénynek
világosan kifejezésre kell juttatnia: a terhesség-megszakítás
az államnak a magzati élet védelmére irányuló alkotmányos
kötelességével ütközik, csupán kivételesen, aránytalan sérelmük
esetében érvényesülhetnek vele szemben az anya jogai (az
élethez, egészséghez való jog, illetve az anya személyiségi
joga). Ennek az elvi álláspontnak a kifejezésére szolgál a
súlyos válsághelyzet indikációja.
Ha a válsághelyzet ellenőrizhetőségét a jog feladja, az ezzel
kieső védelmet másutt pótolnia kell. Nemzetközi tapasztalatok
szerint az állam a súlyos válsághelyzet elismerésével az
abortusz egyenes tiltásától és büntetésétől átteszi a védelem
súlypontját az abortusz körülményeinek szabályozására. Egyelőre
az indikációk körében maradva megállapítható, hogy gyakori az
olyan törvény, amely az ellenőrizetlen súlyos válsághelyzetre
alapozott terhesség-megszakítástól megvonja mindazokat a
támogatásokat, amelyeket egyébként a hatóságilag mérlegelhető
és ténylegesen súlyos kockázatot vagy el nem várható terhet
jelentő indikációknál megad. Az újabb jogfejlődésben egyrészt a
klasszikus (orvosi, etikai, genetikai-teratológiai) indikációk,
másrészt a válsághelyzet minősítése és következményei egyre
élesebben elválnak egymástól.
A választóvonal valójában az ellenőrizhetőség, pontosabban az,
hogy a terhes nő helyzete értékelés nélkül marad, hiszen a
“súlyos válsághelyzeten” belül is egészen bizonyosan nagy
számban találhatók olyan esetek, amelyek nem kevésbé indokolják
az abortuszt, mint az anya egészségének súlyos veszélyeztetése,
vagy a magzat súlyos rendellenessége. Ezek igazságtalanul
hátrányos megítélése az ára annak, hogy másrészt az állapotos
nő önrendelkezési joga tágabb teret kapott. Még a Magzatvédelmi
törvény és az azt végrehajtó jogszabályok szerint is más a
klasszikus indikációkra alapított abortuszok engedélyezési
eljárása és költségeinek viselése mint a súlyos válsághelyzet
alapján elvégezhetőké. (Az egészségügyi okból végzett abortuszt
a társadalombiztosítás finanszírozza a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 15. § szerint.) Más kérdés, hogy a törvény kínálhat
orvoslást a fent jelzett igazságtalanságra.
d) A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr. 9. §
(3) bekezdése önmagában vizsgálva a fentiek alapján
alkotmányellenes.
Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a súlyos válsághelyzetnek
a Magzatvédelmi törvény szerinti szabályozása az anya
vnrendelkezési jogával és a magánszférához való jogával éppúgy
összeegyeztethető, mint ahogy az ellenőrizhető indikációk sem
állnak ezekkel ellentétben. A magzati élet védelmére irányuló
állami kötelességgel azonban nem fér össze, hogy a súlyos
válsághelyzet fennállását az állapotos nő csupán a kérőlap
aláírásával igazolja (12. § (6) bekezdés), s hogy a nyilatkozat
tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban a
Családvédelmi Szolgálat munkatársának, aki a törvényi
feltételek fennállását megállapítja, mérlegelési joga nincs
(Vhr. 9. § (3) bekezdés). Ezek a rendelkezések önmagukban nézve
nem nyújtják az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezése által
megkívánt minimális védelmet sem a magzatnak, sőt semmilyen
védelmet nem biztosítanak, mert a szabályozás kizárólag az anya
önrendelkezési jogára van tekintettel. Fent, az 2. pontban már
foglalkozott azzal az Alkotmánybíróság, hogy a magzat
egészséges fejlődése veszélyeztetésének szerepeltetése a
Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdésében nem minősíthető a
magzati élet Alkotmány által megkövetelt védelmének, s az anya
jogaival szembeni ellensúlynak sem. A törvényhozó tehát nem
teljesítette azokat az alkotmányos követelményeket, amelyeket
az Abh. arra az esetre határozott meg, ha a magzatot az
Országgyűlés nem tekinti jogalanynak (ABH 1991, 316.)
e) A Magzatvédelmi törvény 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint
az (1) bekezdésben foglalt – az állapotos nő súlyos
válsághelyzetét is tartalmazó – feltételek esetén a terhesség
annak 18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő terhességét
neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt
nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi intézmény illetve
valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége az
(1) bekezdésben foglalt időtartamot (12 hetet). A terhesség
megszakításához ebben az esetben “a terhesség megszakítását
megalapozó egészségi ok” két szakorvos egybehangzó véleményével
való megállapítása szükséges (12. § (1) bekezdés.) Az, hogy az
egészségi oknak, amely a terhesség felismerésében gátolta a
nőt, “fel nem róhatónak kell lennie”, valóban értelmezési
nehézségeket okozhat és a norma világosságát károsítja. Ennek
ellenére az Alkotmánybíróság nem látta indokoltnak a 6. § (2)
bekezdés b) pontjából a “neki fel nem róható” egészségi ok
szövegrész alkotmányellenessége kimondását és megsemmisítését.
Az a – rendszerint nőgyógyászati vagy mentális – egészségi ok,
amely miatt a nő terhességét nem ismeri fel annak első 12
hetében, olyan állapot, amelynek felróhatóságát csak rendkívül
ritkán lehetne megállapítani. A “fel nem róható” szavak a
törvény szövegében – a gyakorlati alkalmazhatóság szemszögéből
– inkább az “egészségi ok” természetét kifejező jelzők, mintsem
további feltétel megfogalmazói. Ezzel összhangban a
“felróhatóság” megállapítására a Magzatvédelmi törvény
elkülönített fórumot és eljárást nem ír elő, azt a “terhesség
megállapítását megalapozó egészségi ok” megállapítása magában
foglalja.
4. A magzatelhajtás hagyományosan büntetendő magatartás; az
1878. évi V. tc.-ben a törvényhozó az élet elleni
bűncselekmények között, majd 1952-től az élet, a testi épség és
az egészség elleni bűncselekmények között rendelte büntetni. Az
1961. évi V. törvény – éppen a terhesség megszakításának
bizonyos esetekben jogszabály alapján fennálló
megengedettségére tekintettel – a törvény Különös Részében, a
magzatelhajtást meghatározó törvényi tényállásokat követően
büntethetőséget kizáró okként (19. § h) pont) külön
rendelkezett arról, hogy nem büntethető az, aki a terhesség
megszakítását az arra hivatott szerv által jogszabály alapján
kiadott engedélynek megfelelően hajtja, illetve hajtatja végre
(256. § (5) bekezdés).
A hatályos büntető törvény (Btk.) is az élet, a testi épség és
az egészség elleni bűncselekmények között bünteti a
magzatelhajtást. Bűntettet követ el, aki más magzatát elhajtja.
Súlyosabban büntetendő, aki a magzatelhajtást üzletszerűen, a
nő beleegyezése nélkül, súlyos testi sértést vagy életveszélyt
okozva követi el, illetve, ha a magzatelhajtás halált okoz.
Bűncselekményt, de annak enyhébb formáját, vétséget követ el
maga a nő is, aki magzatát elhajtja vagy elhajtatja (Btk. 169.
§). A Btk. nem tartalmaz e bűncselekménynél külön
büntethetőséget kizáró okot. A 169. §-hoz fűzött indokolás azt
a törvényalkotói felfogást tükrözi, hogy minden bűncselekmény
jogellenes cselekmény, következésképpen a jogszabályban
biztosított jogok gyakorlása esetén bűncselekmény nem jön
létre. Erre az általános büntetőjogi elvre figyelemmel tartja
szükségtelennek annak külön kiemelését, hogy a terhesség
engedélyezett művi megszakítása, illetve megszakíttatása nem
bűncselekmény.
A Magzatvédelmi törvény rendelkezései tehát a magyar büntetőjog
rendszerében a magzatelhajtás jogellenességét zárják ki. A
Magzatvédelmi törvény 6. §-ában felsorolt esetek, amelyekben a
“terhesség megszakítható”, valamennyien, különbség nélkül
jogellenességet kizáró okokat határoznak meg. A jogellenességet
kizáró okok rendszerint a cselekmény társadalomra
veszélyességét, károsságát is kiküszöbölik, előfordul azonban,
és éppen a magzatelhajtás esetében, hogy a jogrend
meghatározott, a büntetőjogon kívüli megfontolások alapján
csupán megtűri a társadalomra veszélyes, káros cselekményt.
A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr. 9. § (1)
és (3) bekezdése a jogellenességet kizáró ok megállapítását
arra a személyre, ti. az állapotos nőre bízza, aki a törvényben
meghatározott magatartást meg kívánja valósítani, másrészt
kifejezetten kizárja a nyilatkozat tartalma és valódisága
felülvizsgálhatóságát vagy értékelését azon szerv által, amely
a terhesség-megszakítás feltételeinek fennállását megállapítja.
A jogbiztonság (Alkotmány 2. § (1) bekezdés) azonban
megköveteli, hogy az egyébként társadalomra káros, így elvileg
büntetendő cselekmény jogellenességét kivételesen kizáró
körülmény bizonyítható legyen, fennállását bíróságnak vagy más,
erre felhatalmazott intézménynek kell megállapítania. A súlyos
válsághelyzet alapján elvégezhető terhesség-megszakítás esetén
ez az intézmény – a Családvédelmi Szolgálat munkatársa – csupán
kiállítja a terhesség-megszakításra jogosító igazolást, de az
arra jogosító okot tartalmazó nyilatkozat tartalmával,
illetőleg valódiságával kapcsolatban a jogszabály kifejezetten
elvonja azt a jogát, hogy eme ok fennállását megállapíthassa: a
jogellenességet kizáró ok megállapítását tartalmilag a
Magzatvédelmi törvény és a Vhr. is kizárólag a terhesség-
megszakítást elvégeztetni akaró állapotos nőre bízza. A
Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr. 9. § (3)
bekezdése tehát – a Btk 169. §-ával való összefüggésében – a
jogállamiság alapelvének mond ellent.
Mindez nem azt jelenti, hogy az állam nem veheti ki a terhesség-
megszakítás bizonyos eseteit a büntetőjogi szankcionálás alól,
akár mert egyes tényállásokat valóban nem tart társadalomra
veszélyesnek és jogellenesnek sem (például az orvosi vagy
etikai indikációjú abortuszt), akár azért, mert más esetekben a
büntetőjogi üldözést nem látja hatékonynak, s más módon kíván
az Alkotmány parancsolta életvédelemről gondoskodni. A jelen
esetben a súlyos válsághelyzet ellenőrizetlen indikációja
alapján végrehajtott magzatelhajtás büntetlenül hagyásának a
Magzatvédelmi törvény szabályaiból következő módja az, ami az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközik.
Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy számos külföldi ország
joga, amely szintén eltekint a súlyos válsághelyzet
indikációjának ellenőrizhetőségétől, ezt az esetet kiveszi a
magzatelhajtás bűncselekményének tényállásából. (A terhesség-
megszakításról szóló törvények maguk, vagy azokkal egy időben a
büntető jogszabályok kivették a magzatelhajtás tényállásából az
okok megadása nélkül végrehajtott terhesség-megszakítást
Hollandiában, Belgiumban, illetve Németországban.)
5. A kifejtettek szerint a magzati élet védelmére vonatkozó
állami kötelesség és a terhes nő önrendelkezési joga
alkotmányosan szükséges, egymással szembeni mérlegelését a
Magzatvédelmi törvény részben egyáltalán nem, részben
alkotmányellenesen végezte el, ezért az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a Magzatvédelmi törvény 12. § (6)
bekezdése, továbbá a Vhr. 9. § (3) bekezdése mind önmagában,
mind a Btk. 22. és 169. §-ával való kapcsolatában
alkotmányellenes.
Kérdés, hogy az egymással ütköző alkotmányos jog és védett
érték helytelen mérlegeléséből keletkezett
alkotmányellenességet nem orvosolják-e a Magzatvédelmi törvény
egyéb rendelkezései, amelyek esetleg a magzati életnek olyan
védelmet adnak, amely mindkét érdek szükséges
figyelembevételével az alkotmányos egyensúlyt helyreállítja
(vagy legalább a magzat alkotmányosan megkívánt minimális
védelmét nyújtja). Ilyen feladatot – az abortusz-jog külföldi
változásai szerint – a célzott és folyamatos tanácsadás és más,
a magzat megtartását segítő intézkedések együttese láthat el.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
9. §-a a Családvédelmi Szolgálat munkatársára csupán
információs feladatot ró. A munkatárs a terhesség-megszakítási
kérelem bejelentését követően tájékoztatja a terhes nőt
legelőször is a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeiről
(1) bekezdés a) pont, majd a gyermek vállalása esetén elérhető
anyagi és természetbeni támogatások lehetőségéről, a segítséget
nyújtó intézményekről, az örökbefogadás feltételeiről, a
terhesség-megszakítás körülményeiről, módjáról és veszélyeiről,
a terhesség-megszakítást végző egészségügyi intézményekről,
végül a fogamzásgátlás személyre szólóan ajánlható
módszereiről. A (2) bekezdés szerint a tájékoztatást követően a
munkatárs kiállítja az e célra szolgáló kérőlapot, amelyet a
kérelmező aláír ezzel igazolva a 12. § (6) bekezdése szerinti
súlyos válsághelyzetet, és egyben megnevezi a terhesség-
megszakítás elvégzésére választott intézményt. A Vhr. szerint a
Családvédelmi Szolgálatnak a fenti tájékoztatáson túl csupán
adminisztrációs feladatai vannak (9, 10. §). A terhesség-
megszakítás díját a kérelmező jövedelme szerint a Vhr. több
lépcsőben csökkenti (11-13. §). Végül a Magzatvédelmi törvény
15. §-a szerint a terhesség-megszakítást, az azt végző
intézményeket, az arra alkalmas eszközöket és szereket
reklámozni és népszerűsíteni tilos. Ezzel szemben a
Magzatvédelmi törvény 2. §-a értelmében az egészség és az
emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a
felelősségteljes párkapcsolatokról, az emberhez méltó családi
életről, az egészségre ártalmatlan születésszabályozási
módszerekről szóló oktatás az alap- és középfokú oktatási
intézményekben történik az állam elősegíti a magzati élet
védelmét szolgáló kiadványok közzétételét és a
tömegkommunikáció fórumain való ismertetését.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
és a Vhr. idézett rendelkezései nem elégségesek arra, hogy a
törvény rendelkezései által teremtett alkotmányos
hiányosságokat helyrehozzák. A terhes nő személyiségi jogainak,
különösen önrendelkezési jogának az élethez való joggal és a
magzat élete védelmének abból folyó állami kötelességével
szemben csak kivételesen, az anya jogainak súlyos
veszélyeztetése által előidézett konfliktus esetén lehet
elsőbbséget adni. Ha a törvény olyan tág teret enged e jogok
érvényesülésének, mint a Magzatvédelmi törvény a súlyos
válsághelyzet szabályozásával, akkor a magzati életet is
határozott és hatékony rendelkezésekkel kell védeni ahhoz, hogy
az alkotmányos egyensúly helyreálljon. Ha a törvény 9. §-ában
felsorolt ismeretek mégoly fontosak is a magzat megtartásáról
való igenlő döntés számára, a puszta információs kötelesség,
amely a tanácsadó szerv pozitív, a terhesség megtartására
bátorító állásfoglalását és segítségét törvényi kötelességként
nem tartalmazza, nem elégséges ahhoz, hogy a magzatnak az
alkotmányosan megkövetelt minimális védelmet nyújtsa a másik
oldalon kiterjesztett magzatelhajtási lehetőséggel szemben.
“A terhesség-megszakítási kérelem bejelentését követő
tájékoztatás” tehát, amelyet a Magzatvédelmi törvény előír,
elvileg és alapvetően azért nem lehet az ellenőrizetlen
indikációjú abortusszal szemben a magzati élet védelmére
irányuló állami kötelesség alkotmányosan kielégítő mértékű
érvényesítésének eszköze, mert a törvény nem rendelkezik arról,
hogy a tanácsadásnak nem a puszta tájékoztatás a feladata,
hanem az anya olyan megsegítése válsághelyzetében, amely célját
tekintve a magzat megtartására irányul. Csakis ez a törvényi
célzat és megvalósításának részletes szabályozása képezhet
kellő ellensúlyt az anya önrendelkezési jogának a súlyos
válsághelyzet szimbolikus indikációjával lehetővé tett
érvényesülésével szemben. A magzat megtartására és megszülésére
törekvő tanácsadás továbbá nem szorítkozhat egyszeri alkalomra,
mert a válsághelyzet feloldásához ez aligha elég. A tanácsadás
akkor látja el alkotmányos feladatát, ha felajánlja segítségét
a terhesség folyamán és a gyermek megszülését követő időszakra
is de éppígy a nő rendelkezésére áll az abortusz utáni
helyzetében is.
6. Az Alkotmánybíróság rámutat arra is, hogy a 9. §-ban előírt
tájékoztatási kötelesség szabályai önmagukban nem
alkotmányellenesek, amiképpen a súlyos válsághelyzet terhesség-
megszakítást lehetővé tévő okként törvénybe való felvétele sem
minősíthető önmagában alkotmányellenesnek. Az
alkotmányellenesség az állapotos nő súlyos válsághelyzetének a
Magzatvédelmi törvényben foglalt fogalmi meghatározása és az
ehhez kapcsolódó végrehajtási rendelkezés tartalma kapcsán
állapítható meg. Ezt az álláspontját az Alkotmánybíróság –
immár az egész Magzatvédelmi törvény összefüggésében vizsgálva
– megerősíti.
Annak kifejezésre juttatása végett, hogy nem önmagában a súlyos
válsághelyzet indikációjának törvénybe való felvétele
alkotmányellenes, az Alkotmánybíróság nem terjesztette ki a
tárgyi összefüggés okán az alkotmányellenesség megállapítását
mindazokra a rendelkezésekre, amelyek a Magzatvédelmi
törvényben a súlyos válsághelyzetet tartalmazzák.
Az alkotmányosság helyreállításának több útja van – ezek közül
kettőre az Alkotmánybíróság a határozat következő részében rá
is mutat -, sőt lehetségesek olyan megoldások is, amelyek
jelenleg a törvény tartalmi összefüggései miatt alkotmányos
kifogás alá eső rendelkezések egy részének fenntartását
lehetővé teszik. Ezért az Alkotmánybíróság elegendőnek ítélte,
ha a súlyos válsághelyzet alkotmányellenes meghatározásának
szabályaira korlátozza az alkotmányellenesség kimondását és
csupán a Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdését, valamint a
Vhr. 9. § (3) bekezdését semmisíti meg.
Ennek folytán 2000. június 30. után a súlyos válsághelyzet
indikációja a Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdése d)
pontjában “önmagában” marad hatályban. Az Alkotmánybíróság
határozata rendelkező része 1. pontjának második mondatából
azonban egyértelműen következik – amit határozatának indokolása
részletesen kifejt –, hogy a súlyos válsághelyzet mint
terhesség-megszakítási ok érvényesítésének alkotmányossága a
további feltételektől függ. Ilyen feltételeket azután, hogy a
12. § (6) bekezdés hatályát veszti, a Magzatvédelmi törvény nem
tartalmaz. Ezeket a feltételeket viszont csakis törvény
határozhatja meg, azok jogalkalmazói értelmezéssel nem
pótolhatók, mert az alkotmányellenes jogbizonytalanságra
vezetne.
A Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d) pontjának
értelmezését elsősorban nem a jogbizonytalanság veszélye miatt,
hanem az Alkotmány 8. § (2) bekezdése által megkövetelt
jogforrási szint hiánya miatt nem lehet alkotmánysértés nélkül
a jogalkalmazóra hagyni. Az Alkotmánybíróság e határozat
indokolásának II. 2. pontjában megállapította, hogy a
Magzatvédelmi törvény azért tett eleget a jogforrási szintet
illetően az Abh.-ban meghatározott követelményeknek, mert a
súlyos válsághelyzet indikációja tekintetében is magában
foglalja mindazon rendelkezéseket, amelyek törvényi
szabályozási szintet követelnek.
A 12. § (6) bekezdésének megsemmisítése után – de a 6. § (1)
bekezdés d) pontjának megmaradásával – a súlyos válsághelyzet
indikációja szabályozási szintjét illetően a Magzatvédelmi
törvény kizárólag akkor felel meg az Alkotmány 8. § (2)
bekezdéséből folyó, már az Abh.-ban is megállapított
követelménynek, ha a súlyos válsághelyzet fogalmának tartalmát
és – a meghatározástól függően – alkalmazásának feltételeit is
törvény állapítja meg.
A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése megsemmisítése után
tehát a 6. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt súlyos
válsághelyzet, mint a terhesség-megszakítást lehetővé tévő ok,
alkotmányosan mindaddig nem alkalmazható, amíg a súlyos
válsághelyzet fogalmát törvény meg nem határozza, és a
törvényhozó azokat a további rendelkezéseket meg nem alkotja,
amelyek – a súlyos válsághelyzet meghatározásától és az annak
vizsgálatáról való törvényhozói döntéstől függően – az
alkotmányos egyensúlyt az anya önrendelkezési joga és az
államnak a magzatra vonatkozó életvédelmi kötelessége között
nem biztosítják.
Az Alkotmánybíróság annak nyomatékosítása végett, hogy a
törvényi meghatározás hiánya nem pótolható jogalkalmazói
jogértelmezéssel, a rendelkező részben alkotmányossági
követelményként külön is kimondta, hogy a Magzatvédelmi törvény
6. § (1) bekezdés d) pontja kizárólag a súlyos válsághelyzet
törvényben meghatározott fogalmával és a törvényhozó által az e
határozatnak megfelelően megállapított feltételekkel
alkalmazható.
A megsemmisítés jövőbeni időpontja kettős célt szolgál:
egyrészt azt, hogy a törvényhozónak elegendő idő álljon
rendelkezésére az alkotmányos szabályok megalkotására, másrészt
hogy addig se korlátozódjék az abortusz lehetősége a klasszikus
indikációkra. Ez utóbbi ugyanis a Magzatvédelmi törvényben
megnyilvánuló törvényhozói akarattal nyilvánvaló ellentétben
állna.
IV.
A törvényhozónak több lehetősége van a Magzatvédelmi törvény
alkotmányossá tételére.
1. Ezek közül az egyik lehetőség, hogy az Alkotmánybíróság
által megállapított alkotmányellenességi okokat úgy küszöböli
ki az Országgyűlés, hogy a súlyos válsághelyzet
meghatározásában (12. § (6) bekezdés) a magzat fejlődésére való
utalás által keltett ellentmondást megszünteti, továbbá, hogy a
súlyos válsághelyzet fennállását ellenőrizhetővé teszi. Ekkor a
9. § esetleges alkotmányellenessége nem merül fel. A súlyos
válsághelyzet így visszaállított ellenőrizhetősége
szempontjából a nő személyiségi jogait kímélő megoldás a
válsághelyzet egyes tipikus tényállásainak példálózó jellegű
törvénybe foglalása.
2. A törvényhozó másik lehetősége, hogy továbbra is lemond a
súlyos válsághelyzet indikációjának ellenőrzéséről, és a
magzattal szemben fennálló életvédelmi kötelessége ellátásához
új eszközt keres. Az indikációk olyan liberalizálása esetén és
azzal szemben, mint amilyent a Magzatvédelmi törvény “súlyos
válsághelyzete” is megvalósít, az államnak alkotmányos
kötelessége a magzati élet védelmére megfelelő ellensúlyt
képezni. Ez elsősorban az állapotos nővel való együttműködésre,
krízishelyzetében való megsegítésére irányul, azzal a
törekvéssel, hogy az anya a magzatát megtartsa. Ehhez megfelelő
pszichikai, orvosi, de nem utolsósorban szociális és anyagi
segítséget is kell biztosítani. Az állam nem mondhat le arról,
hogy az abortusz társadalomra veszélyességét fenntartsa. Ezt
azonban elsősorban nem büntetőjogi büntetéssel kell
szankcionálnia, hanem az ellenőrizetlen indikációjú
abortuszokra az anyával szemben más jogterületeken is kilátásba
helyezhet hátrányos jogkövetkezményeket. Végül védeni kell a
terhességet olyan harmadik személyekkel szemben is, akik az
anyát a terhesség megszakítására kényszerítik.
A fenti irányvonalnak megfelelő, a terhességét megszakítani
akaró nőt kötelező tanácsadással és válságmegoldó
együttműködéssel segítő, valamint a gyermekvállaláshoz kedvező
feltételeket biztosító rendszer kialakítása és törvényi
bevezetése, másrészt a szankciórendszer átalakítása, amellyel
az állam eleget tesz életvédelmi alkotmányos kötelességének, az
Országgyűlés feladata és felelősége. Az Alkotmánybíróság csupán
néhány alkotmányos kérdésre hívja fel a figyelmet, amelyek a
szabályozás kialakítása során felmerülhetnek.
a) Az ellenőrizetlen indikációjú terhesség-megszakítás esetén
akkor várható az, hogy a nő bizalommal forduljon a tanácsadó
szolgálathoz, ha nem törvényi tényállások teljesítésére kell
koncentrálnia, hanem lelkiismereti és élethelyzetbeni
konfliktusa megoldásához várhat segítséget. A semleges
információ ehhez nem elég. Az államnak alkotmányos kötelessége,
hogy az anya előtt a gyermek megtartásának és felnevelésének
perspektíváit megnyissa. Az erre a célra irányuló, kötelező
tanácsadás alkalmas arra, hogy annak révén az állam az
ellenőrizetlen indikáció elismerése mellett is eleget tegyen
életvédelmi kötelességének.
A tanácsadás nem korlátozódhat egyszeri alkalomra, készen kell
állnia arra, hogy a válsághelyzetben hozzá forduló anyát a
terhesség egész tartama alatt támogassa, s a szülést követően
is segítse. A tanácsadó szolgálatnak ugyancsak fel kell
kínálnia segítségét az abortuszon átesett nő számára is. Része
továbbá az állam kötelességének az is, hogy a gyermeknevelést
más jogszabályokban foglalt intézkedésekkel is támogassa. Ez
azonban már más alkotmányi rendelkezésekkel és államcélokkal
áll közvetlen összefüggésben, s az abortusztörvény
alkotmányossági vizsgálatának nem tárgya.
Az ilyen tanácsadás elvileg nem korlátozza aránytalanul az anya
magánszféráját, és nem sérti lelkiismereti szabadságát. Ahogy
az Alkotmánybíróság a szólásszabadságról szóló határozatában
kifejtette, az általa helyesnek tartott véleményeket mindenki –
az állam is – támogathatja, s a helytelennek tartott ellen
felléphet, mindaddig, amíg ezzel valamely más jogot nem sért
olyan mértékben, hogy az előtt a véleményszabadságnak is vissza
kell lépnie (30/1992. (V. 26.) AB, ABH 1992, 167, 180). Itt
azonban az állam nem egyszerűen a mindenkori parlamenti többség
által helyesnek tartott nézeteket propagál, hanem az egyszerű
törvényhozás felett álló, az Alkotmányból folyó kötelességének
tesz eleget, amikor mindenki számára mindenkor kötelező
alkotmányos értéket érvényesít. A lelkiismereti szabadsággal
kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az állam
semlegessége vallási és lelkiismereti kérdésekben legkevésbé
sem jelenti azt, hogy a közömbösséget kellene támogatnia;
ellenkezőleg, a lelkiismereti szabadság alapjogából az az
alkotmányos kötelesség hárul az államra, hogy az egyéni
meggyőződés szabad kialakításának és a tudatos választásnak a
lehetőségét biztosítsa (4/1993. (II. 12.) AB, ABH 1993, 48,
53). A tanácsadásnak segítenie kell abban, hogy a leendő anya
felelősségét átérezve, tudatosan döntsön magzata megszüléséről
vagy terhessége megszakításáról. A terhesség-megszakításra
vonatkozó információkat is teljes körűen hozzáférhetővé kell
tenni. Az állam nem hozhat senkit olyan helyzetbe, amely
meghasonlásba vinné önmagával, azaz amely összeegyeztethetetlen
a személyiséget meghatározó valamely lényeges meggyőződésével
(Abh, 313). Mindebben segíthet a névtelenség megtartása – a
terhesség-megszakításra jogosító igazolás kiadásáig – a
tanácsadás során. A tanácsadáson való kötelező részvétel a nő
lelkiismereti szabadságát nem sérti aránytalanul, nem hozza
meghasonlásba önmagával, különös tekintettel arra is, hogy a
részvételen túl további együttműködési kötelessége nincsen.
Az eredmény tekintetében a tanácsadásnak tehát az egyértelmű
magzatvédelmi irányultság mellett is nyitottnak kell maradnia,
tiszteletben tartva a nő említett jogait.
Ezért a rendszer alkotmányosságához alapvető követelmény a
megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező, a
válságmegoldásra alkalmassá tett, szélsőséges irányultságoktól
mentes tanácsadó szervek felállítása és azok állami
engedélyezése, valamint folyamatos ellenőrzése.
A tanácsadással kapcsolatos további alkotmányos követelmény,
hogy meg kell világítania a magzat és a nő alkotmányos
helyzetét és jogait, mindenekelőtt azt, hogy a magzati élet
alkotmányos védelemben részesül, amellyel szemben a nő
önrendelkezési joga a terhesség megszakítására csak akkor
érvényesülhet, ha a gyermek kihordása az anya számára a
terhesség kihordásával együttjáró terheket meghaladó, olyan
rendkívüli nehézségekkel jár, amelyek az elvárható áldozat
határát meghaladják.
b) Amennyiben az állam – a tanácsadás után – ellenőrizhető
indikáció nélkül is lehetővé teszi és nem bünteti az abortuszt,
életvédelmi kötelességéből folyóan nem mondhat le alkotmányosan
más jogkövetkezmények alkalmazásáról. Ilyen például a terhesség-
megszakítás orvosi költségeinek teljes körű viselése a terhes
nő által.
c) Mivel a tanácsadás – amely az állapotos nőnek a felelős
döntés meghozásához ad segítséget úgy, hogy konfliktusának
megoldásában támaszt nyújt – nyomást semmiképpen sem
gyakorolhat, gondoskodni kell arról is, hogy a nőt megvédje a
környezete részéről kifejtett ellenkező irányú nyomástól is. Az
ilyen befolyásolás ugyanis a tanácsadás nyújtotta segítséget
lerombolja, az állam magzatvédelmi eszközét – a jogi
szabályozás alkotmányosságának feltételét – hatástalanítja.
Kivédésére több módszer kínálkozik, a konkrét helyzettől
függően. Ilyen például az apa vagy családtagok bevonása a
tanácsadási folyamatba. Nem mellőzhető azonban a büntetőjog
igénybevétele sem. Az állam életvédelmi kötelessége
megköveteli, hogy azokat, akik az állapotos nőt fenyegetéssel,
a tartási kötelesség megszegésével vagy bármely módon a
terhesség megszakítására kényszerítik, büntetőjogi büntetés
fenyegesse. A törvényhozó feladata, hogy az erre elvileg
jelenleg is alkalmas bűncselekmények törvényi tényállásainak
alkalmazását szükség szerint biztosítsa.
3. Az Alkotmánybíróság a Magzatvédelmi törvény
alkotmányellenesnek bizonyult rendelkezéseit 2000. június 30.
napjával semmisítette meg. Ez a határidő nemcsak az alkotmányos
szabályok megalkotására elegendő, hanem az azok végrehajtásához
szükséges szervezeti, személyi és egyéb feltételeket
kialakítására is.
Dr. Sólyom László
az Alkotmánybíróság elnöke
előadó alkotmánybíró
Dr Ádám Antal Dr Bagi István
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr Erdei Árpád Dr Holló András
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr Kilényi Géza Dr Kiss László
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr Lábady Tamás Dr Németh János
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr Vörös Imre Dr Tersztyánszky Ödön
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Ádám Antal alkotmánybíró párhuzamos indokolása
A határozat rendelkező részének megállapításaival és
indokolásával is egyetértek. Helyesléssel fogadom, hogy a
terhes anya önrendelkezési jogát és egészségvédelmi
jogosultságait az államnak a magzat oltalmát szolgáló
életvédelmi kötelezettsége hivatott ellensúlyozni. Párhuzamos
véleményemben azokat, a határozatban kifejezetten nem szereplő
alkotmányi összefüggéseket kívánom kiemelni, amelyek a magzat
védelme tekintetében az állam életvédelmi kötelezettségét
erősítik, illetve kiegészítik. Az Alkotmánynak ugyanis az
emberi élethez való jogot biztosító előírásán kívül is több
rendelkezése kötelezi az államot a terhes anya és a magzat
egybekapcsolódó, illetve esetenként elkülönült védelmére és
támogatására, az anya és a magzat egészségének megóvása, a
magzat fejlődése és életképes megszületésének előmozdítása
érdekében.
Ezért a jelzett alapjogok és állami kötelezettségek
megvalósulási feltételeinek és arányainak meghatározásakor az
Országgyűlés köteles figyelembe venni más alkotmányi értékeket
is. A törvényalkotó ugyanis nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy
az Alkotmány valamennyi rendelkezése egybekapcsolódó
értékrendszert képez. Az alaptörvényben foglalt értékek
alkotják a politikai, az állami, a társadalmi, a közösségi és
az egyéni megnyilvánulások alapvető és kötelező
mértékrendszerét. Ezeknek a mértékeknek folyton gazdagodó, a
törvényalkotás, a nemzetközi alapjogi bíráskodás és a nemzeti
alkotmánybíráskodás révén pontosított törzsállományát
kétségtelenül az alapjogok alkotják. Az alkotmányossági
jogvitákat elbíráló Alkotmánybíróság pedig szinoptikus
szemlélettel az alapjogokkal együtt alkalmazza az
alaptörvényben foglalt alapelveket, tilalmakat, államcélokat,
állami kötelezettségeket és egyéb nevesített alkotmányi
értékeket. Az alapjogok és az Alkotmány említett egyéb
összetevői esetleges ütközéseinek feloldása egyrészt az
Alkotmánybíróság precedens értékű korábbi megállapításainak
figyelembevételével, másrészt a konkrét alkotmányossági
probléma adottságainak elmélyült mérlegelése alapján
lehetséges. Ezért nem minősíthetjük az alapjogi bíráskodást és
az alkotmánybíráskodást teljesen egybeeső, azonos jelentésű
fogalomnak. Az alkotmánybíráskodás lényegi sajátossága ugyanis
konkrét alkotmányossági viták eldöntése esetén is az Alkotmány
normaállományának egészére kiterjedő, koherens, hiteles és
általánosan kötelező alkotmányértelmezésben jelölhető meg.
A vázoltakra tekintettel úgy vélem, hogy az állam
magzatvédelmi kötelezettségét az ember élethez való jogából
származó állami életvédelmi kötelezettségen kívül alátámasztják
és lényeges szempontokkal, fontos követelményekkel egészítik ki
az Alkotmánynak a házasság és a család intézményének állami
védelmére (15. §), az ifjúság létbiztonságának, oktatásának,
nevelésének és érdekei védelmének állami feladatára
(16. §), az anyának a gyermek születése előtti és utáni
támogatására és védelmére
(66. § (2) bek.) vonatkozó rendelkezései, valamint a gyermeknek
az Alkotmányban
(67. (1) bek.) biztosított az a jogosultsága, hogy megkapja
családjától, valamint az államtól és a társadalomtól mindazt a
védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi, szellemi és
erkölcsi fejlődéséhez szükséges.
Mindezek mellett a törvényalkotó törekedhet olyan
társadalompolitikai, népesedéspolitikai, erkölcsi szempontok
érvényesítésére is, amelyek az Alkotmányban rögzített elveken,
alapjogokon, kötelezettségeken és más alkotmányi értékeken
kívül esnek, feltéve természetesen, hogy ezek a törekvések nem
sértik az Alkotmány egyetlen rendelkezését és nem ellentétesek
az alkotmánybírósági határozatokban mindenkire kötelezővé
nyilvánított alkotmányossági követelményekkel sem.
Budapest, 1998 november 18.
Dr. Ádám Antal
alkotmánybíró
Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása
1. A határozathoz fűzött párhuzamos indokolásomat egy elvi
előkérdés felvetésével, s egyben arra adandó válasszal kezdem.
Van-e az Alkotmánybíróságnak kompetenciája az alkotmányozási
szint, mint szabályozási szint védelmére? Másképpen fogalmazva:
az Alkotmánybíróság megsemmisítheti-e azt a törvényt, illetve
törvényi rendelkezést (feltételezhetjük, hogy más jogforrás nem
jöhet szóba), amelyik tartalmilag nem alkotmányellenes, de
Alkotmányt kiegészítő normát tartalmaz?
Válaszom – az alábbi indokok alapján – igenlő.
A jogalkotás alkotmányosságának felülvizsgálata és az
alkotmánysértő törvények és más jogszabályok megsemmisítése az
Alkotmánybíróság Alkotmányban rögzített hatásköre (Alk. 32/A. §
(1) és (2) bekezdések). A jogalkotás alkotmányossági szempontú
felülvizsgálatának része a jogalkotó hatáskörének alkotmányos
terjedelme. (Pl. Alk. 35. § (2) bekezdés) Az Alkotmánybíróság
1991-ben hozott határozatában kimondta, hogy a jogszabályi
hierarchia "alkotmányosan védett rendje nem csupán formai
kérdés akkor, amikor alacsonyabb szintű jogszabály, magasabb
szintű jogszabály által biztosított hatáskör elvonásáról
rendelkezik... Ennek megsértése miatt tehát a támadott
rendeletek tartalmilag is alkotmányellenesek." (31/1991. (VI.
6.) AB hat., ABH 1991. 136.) Az Alkotmányban foglalt norma
(szabályozási tárgy) az alkotmányozó hatalom rendelkezése alatt
áll; e normáknak a törvényhozás által történő kiegészítése,
módosítása a jogalkotó hatáskör elvonásának minősül.
Konkretizálva: a törvényhozó nem léphet át az alkotmányozó
szabályozási területére. Ebben az összefüggésben az
Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi funkciója magában foglalja az
Alkotmány koherenciájának őrzését is.
Ez azt jelenti, hogy ami szabályozási tárgyként és annak
tartalmaként az Alkotmány szintjére került, annak kiegészítése,
megváltoztatása, hatályon kívül helyezése csak alkotmányozással
(alkotmánymódosító törvénnyel) lehetséges. Ebben az esetben az
Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom jár el.
A törvényalkotó (az Országgyűlés mint törvényhozó hatalom) nem
alkothat olyan törvényt, amelyik kiegészíti, (megváltoztatja)
az Alkotmányt. (Nyilván alkotmányi rendelkezést hatályon kívül
helyező törvényi rendelkezés sem.)
Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az adott törvény alkotmány-
kiegészítő stb. törvénynek minősül -e, – az Alkotmány
rendszeréből, az adott szabályozási tárgyból, a szabályozás
tartalmából kiindulva, a törvényi szabály és az érintett
alkotmányi rendelkezés viszonyát (szoros összefüggés
fennállását) megvizsgálni – az Alkotmánybíróság feladata. Abban
az esetben, ha az Alkotmánybíróság szóba jöhető hatáskörében (a
módosított előzetes normakontroll, de jellemezően az utólagos
normakontroll hatáskörében) eljárva arra a következtetésre jut,
hogy a vizsgált törvény adott rendelkezése alkotmány-kiegészítő
tartalmú (a törvényhozó hatalom az alkotmányozó hatalom
szerepét vette át), a normát alkotmánysértés miatt
megsemmisítheti. Az Alkotmánybíróságnak az Alkotmányból eredően
nemcsak az a feladata, hogy az Alkotmány rendelkezéseit
érvényesítse a jogalkotásban, hanem az is, hogy az Alkotmányból
levezethető (értelmezhető) alkotmányozási szintet védelmezze a
törvényhozással szemben.
2. A Magzatvédelmi törvénynek a terhesség megszakítására
vonatkozó szabályaiból az Országgyűlés álláspontja – amint erre
a határozat is kitért – egyértelműen megállapítható: a magzat
nem tekintendő jogalanynak.
Álláspontom szerint, az Országgyűlés döntése így volt
alkotmányos döntés, ugyanis az Alkotmányból csak ez az
értelmezés vezethető le. Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése,
miszerint "minden embernek veleszületett joga van az élethez és
az emberi méltósághoz", úgy értelmezhető, hogy az Alkotmány a
"veleszületettség" kifejezésével határvonalat kívánt húzni a
megszületett ember, az emberi élet és az ún. "potenciális élet"
(magzati élet) közé és csak az előbbiről rendelkezett. Ehhez
képest értelmezem az Alkotmány "minden ember jogképes" –
kitételét (Alk. 56. §) is.
A magzat jogi értelemben vett ember voltának, jogalanynak való
elismerése egyértelműen az Alkotmány szintjére tartozó
szabályozási tárgynak – az Alk. 56. §-a módosításának, illetve
kiegészítésének – minősülne. Ha igazat adunk – és én igazat
adok – az Alkotmánybíróság ún. első abortusz határozatában
foglalt ama megállapításnak, miszerint a jogalanyiság ilyen
kiterjesztésének "jellege és hordereje csak a rabszolgaság
eltörléséhez hasonlítható, de annál is jelentősebb lenne. Ezzel
az ember jogalanyisága elérné elvileg lehetséges végső határát
és teljességét..."(64/1991. (XII. 17.) AB hat., ABH 1991. 311.)
– ez a tétel önmagában, tehát történelmi jelentőségénél fogva,
az Alkotmány szintű megfogalmazást igényli.
Következésképpen, ha a törvényhozó úgy döntött volna a
Magzatvédelmi törvényben, hogy a magzat jogalany,
alkotmánysértő módon, törvényi szabályozással módosította volna
az Alkotmányt. (Lásd az 1./ pontban kifejtetteket.)
3. A magzat jogalanyiságát el nem ismerő törvényhozási
koncepcióból egyenesen következik, hogy a Magzatvédelmi törvény
terhesség-megszakításra vonatkozó rendelkezéseinek
alkotmányossági felülvizsgálata a "konkuráló" élethez és emberi
méltósághoz való jogok területéről a terhes nő önrendelkezési
joga és az állam – az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből, az
élethez való jogból levezethető – (nem abszolút) objektív
életvédelmi kötelességének viszonyára, egyensúlyának
vizsgálatára tevődik át. Egyetértőleg idézve a határozatból:
"Ha tehát a törvényhozó nem ismeri el a magzat jogalanyiságát,
a terhesség-megszakítás feltételeinek megállapításakor nem
hagyhatja figyelmen kívül a szabályozás tartalmának
meghatározásánál irányadó – esetenként egymással szemben álló –
jogokat és kötelezettségeket, úgy mérlegelni kell az anya
önrendelkezéshez élethez és testi épséghez való jogát éppúgy,
mint az élethez való jogból folyó, a magzatra is kiterjedő
állami életvédelmi kötelezettséget."
Az Alkotmánybíróság vizsgálata arra az eredményre vezetett,
hogy a magzatvédelmi törvénynek és végrehajtási rendeletének a
határozat 4./ pontjában megjelölt rendelkezései sértik az
Alkotmány 2. § (1) bekezdését és az 54. § (1) bekezdését. Az
alkotmánysértés megállapításával és a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések megsemmisítésével egyetértek.
A határozat a törvényhozás számára az alkotmányellenesen
szabályozott ellenőrizetlen indikáció alkotmányellenességének
megszüntetésére – noha a Határozat "több lehetőségre" utal –
lényegében két egyenrangú alkotmányos megoldást jelöl meg:
a/ a súlyos válsághelyzet fennállásának ellenőrizhetővé
tételét, vagy
b/ a jelenlegi (jogilag nem ellenőrizhető) válsághelyzet
fenntartását és ennek ellensúlyozására – az objektív
életvédelmi kötelezettségből eredően – a magzat védelmét
(megtartását) célzó hatékony intézményrendszer kiépítését.
Álláspontom szerint az alkotmánysértés kiküszöbölésére csak a
második megoldás alkalmas.
Ebből következően az Alkotmánybíróságnak a törvényhozó
alkotmánysértő mulasztását is meg kellett volna állapítania. Az
Alkotmánybíróság – kialakított gyakorlata szerint –
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg,
ha alapjog érvényesítéséhez szükséges jogszabályi garanciák
hiányoznak. (35/1992. (VI. 10.) AB hat., ABH 1992. 204.,
22/1995. (III. 31.) AB hat., ABH 1995. 108.) A törvényalkotó a
Magzatvédelmi törvényben az élethez való jogból folyó
életvédelmi kötelezettségének nem tett eleget, mivel nem
biztosította a magzati élet alkotmányosan elegendő védelmét; az
ellenőrizetlen indikáció által garantált önrendelkezési jogot
az Országgyűlés nem egyensúlyozta ki hatékony, a magzat
védelmét, megtartását célzó eszközrendszer törvényi
szabályozásával. A Magzatvédelmi törvény 9. §-a ennek a
követelménynek nem felel meg. (Lásd erről a határozat IV/2.
pontját)
4. Az ellenőrzött indikáció álláspontom szerint alkotmánysértő
módon korlátozná a terhes nő önrendelkezési jogát, s egyben
sértené a magánszférához való alkotmányos jogát. Az indikáció
ellenőrzése, jogilag előírt tipizációval, objektív
tényállásokkal alkotmányosan nem oldható meg. A magánéleti
válsághelyzetek szubjektív tényállásai, a dolog természetéből
adódóan "rejtőzködő", de valóságos tényállások. (Pl.: A nemi
erőszak, adott esetben a családon belüli nemi erőszak –
különösen az utóbbi – nem minden alkalommal a büntetőeljárás
tárgya; a házasságon kívüli kapcsolatból származó terhesség, de
hasonlóan egy megromlott, sok lelki konfliktus árán fenntartott
házasság nyilvános vállalása, kiértékelése is nehezen
képzelhető el...) A jogilag kötelezően előírt, "tipikus"
tényállások a magánéleti válsághelyzetek speciális, egyedi
értékelésen alapuló "intim tényállásait" nyilván nem foghatják
át. A "törvényi tényállásokra koncentrálás", – ahogy a
határozat fogalmaz – esetenként hamis igazolást vagy a
jogellenes út választását eredményezheti, a valóságos krízis-
helyzetek tartalmi feltárását, a magzatvédő szolgálattal való
együttműködést vállaló döntés helyett.
Az ellenőrzött indikáció bevezetése, az ún. "törvényi
tényállások" meghatározása kizárná e válsághelyzetet
ténylegesen okozó szubjektív, rejtett tényállásokat és ezáltal
aránytalanul korlátozná a terhes nő önrendelkezési jogát,
magánszférájának (a magántitok feletti rendelkezése)
alkotmányos határait.
5. Egyetértek a Határozatnak azzal a megállapításával, hogy az
ellenőrizetlen válsághelyzet törvényi szabályozásának
alkotmányosságát a "védelmi ellensúly", nevezetesen: az anyát a
magzat megtartására bátorító, számára megfelelő együttműködést,
támogatást biztosító tanácsadó szolgálat kiépítése alapozza
meg. Az "ellensúly" célja a terhes nőt tényleges döntési
helyzetbe hozni, megteremteni számára az önrendelkezési jog
megfontolt gyakorlásának feltételeit. Ugyanakkor meg kell
jegyeznem, hogy a magzatvédelmi szolgálattal való együttműködés
elutasítása, illetve a szolgálat bátorításának, meggyőzésének
eredménytelensége a terhes nő személyes döntését ugyanúgy az
önrendelkezési jog alkotmányos keretében tartja, mint a magzat
védelme szempontjából pozitív döntését. Mindez következik az
Alkotmánybíróságnak a lelkiismereti szabadságot értelmező
határozatából, amelyre a határozat is hivatkozik: A
lelkiismereti szabadságból folyó állami alapjogvédelmi
kötelesség a "tudatos választás" lehetőségének biztosítása
(4/1993. (II. 12.) AB hat., ABH 1993. 48.).
A terhes nő személyes döntésének erkölcsi megítélése az
alkotmányjog határán kívül esik.
Budapest, 1998. november 18.
Dr. Holló András
alkotmánybíró
Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye
1. Az Alkotmánybíróság 64/1991. (XII. 17.) AB határozatához
fűzött párhuzamos indokolásomban (ABH 1991, 323-327.)
kifejtettem, hogy az akkor hatályos abortuszra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének
megállapításával és megsemmisítésével nem a többségi
határozatban kifejtett indokok alapján, hanem azért értek
egyet, mert álláspontom szerint az Alkotmány 54. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezésből a méhmagzat élethez való
jogának feltétlen elismerése és az államnak a nasciturusra is
kiterjedő abszolút életvédelmi kötelezettsége következik. Ezt a
hatályos Alkotmány alapjogértelmezésén alapuló álláspontomat
változatlanul fenntartom.
Meggyőződésem szerint a magzati életnek az emberi élettől
eltérő jogi minősítésére a törvényhozónak nincs alkotmányos
lehetősége, mert a magzatot – akár az anyatestben van, akár
azon kívül, mesterséges körülmények között – fogantatásának
pillanatától kezdve embernek, vagyis jogalanynak, jogképes
személynek kell tekintetni, amiből következik, hogy a
méhmagzatot az élethez való jog anyjával szemben is megilleti.
Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése szerint a Magyar
Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az
élethez és az emberi méltósághoz, amelytől senkit nem lehet
önkényesen megfosztani. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint
az élethez és a méltósághoz való alanyi jog abszolút jog, azaz
korlátozhatatlan és redukálhatatlan, vagyis a jog által
érinthetetlen alapjognak minősül. Mivel a magzat biológiailag
ember, genetikailag befejeződött emberi individuum, és mivel a
“veleszületettség” – a nemzetközi egyezmények szóhasználata
(“inherent right to life”, “droit inhérent la
vie”,“angeboneres Recht auf Leben”) szerint is – nem
születéssel szerzett, hanem elidegeníthetetlen, az emberrel
“velekeletkezett”, azaz létéből, ember-voltából eredő jogot
jelent, az Alkotmány alapján semmivel sem igazolható, hogy a
még meg nem születettnek nincs emberi méltósága és joga az
élethez. Ezért véleményem szerint a magzat mint új emberi élet:
személy, aki a jog által sérthetetlen és akinek az élethez való
abszolút jogát a törvényhozó az állapotos nő önrendelkezési
jogára vagy más alapjogára hivatkozással alkotmányosan nem
korlátozhatja. A méhmagzat élethez való joga egyedül csak az
anya élethez való jogával konkurálhat.
2. A kifejtettekre tekintettel nem tudok egyetérteni a többségi
határozat 1., 2. és 3. pontjában foglalt megállapításokkal,
továbbá a határozat 5. és 6. pontjában foglalt rendelkezésekkel
sem. A törvényhozó álláspontom szerint az Alkotmány alapján
jogszerűen nem ismerheti el az állapotos nő súlyos
válsághelyzetét, mint a terhesség megszakítását alkotmányossá
tevő körülményt; ugyanakkor az Alkotmánybíróság nem utasíthatta
volna el a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX.
törvény egésze, illetőleg egyes rendelkezései
alkotmányellenessége megállapítását kérő – a határozattal
elbírált – indítványokat, és azt is meg kellett volna
állapítania, hogy a méhmagzat jogi státusza: személy, azaz
ember.
3. Szükségesnek tartom kiemelni, hogy az Alkotmánybíróság
többsége által kialakított állásponton, vagyis a határozat
koncepcióján belül is elégtelennek ítélem azt a védelmi
szintet, amelyet a határozat az állam objektív életvédelmi
kötelezettségeként az Alkotmányból levezet, ezért a határozat
1., 2. és 3. pontjához – alapvetően eltérő álláspontom
fenntartása mellett – önállóan is különvéleményt fűzök.
3.1. Mivel magzat nélkül nincs ember, a magzat életjogának és
méltóságának az elismerése nélkül is megállapítható, hogy az
Alkotmány a magzati életet a fogamzás pillanatától kezdve védi.
Ezért – a határozat 1. pontjában foglalt megállapítás helyett –
indokolt lett volna kimondani a határozat rendelkező részében
egyrészt azt, hogy “az állam nem engedheti meg alkotmányosan az
indok nélküli abortuszt”, másrészt pedig azt, hogy “az abortusz
a jogállam értékrendje szempontjából leküzdendő jelenség”, vagy
más megfogalmazásban: “az élethez való jog objektív oldalából
az életvédelem tartalmával szemben az az alkotmányos
követelmény származik, hogy az államnak megfelelő eszközökkel
hatékonyan kell küzdenie az abortusz, mint jelenség ellen.”
Ha a többségi határozat szerint a méhmagzatot nem is illeti meg
alanyi, elidegeníthetetlen jogként az élethez, és így a
megszületéshez való jog, az Alkotmányból a magzati élet védelme
és tisztelete – ahogy ezt a Magzatvédelmi törvény preambuluma
is kifejezetten megfogalmazza – feltétlenül következik. Ezért e
felfogásban is az abortusz alkotmányos indoka csak “súlyos”,
alkotmányos alapjoghoz kapcsolódó indok lehet; az abortusz
elleni küzdelem hatékonyságának az érdekében pedig az állam
köteles a terhesség-megszakítások statisztikai figyelemmel
kisérésére. Az állam nem szemlélheti tétlenül, ha a terhesség-
megszakítások száma, vagy a megszakított terhességeknek a
születésekhez viszonyított aránya nem csökken, mert az
Alkotmányból folyó kötelessége az abortusz jelenségének
fokozatos felszámolásán munkálkodni.
3.2 Minden abortusz az élethez való jogot sérti. Az államnak a
törvényhozás és tájékoztatás, az oktatás és a nevelés
eszközeivel is szembe kell helyezkednie a terhesség-
megszakítással. Jogszabályai és az állam alkotmányos felfogása
nem sugallhatja azt, hogy e megtűrt jelenség az Alkotmány
értékrendjével és emberképével összhangban áll. A védelem
hatékonyságának minőségi erősödése a jövendő törvényhozási
megoldások alkotmányosságának megítélésekor is mércéül szolgál
majd mindaddig, amíg a magzat jogalanyiságát a jog el nem
ismeri.
3.3. A magzati élet védelme az Alkotmány szerint csak a védelem
erősödése irányába változhat és annak hatékonysága nem
csökkenhet. Az Alkotmánybíróság a 28/1994. (V. 20.) AB
határozatában (ABH 1994, 134.) a környezetvédelmi status quo
megőrzésének kötelezettségét vizsgálva megállapította, hogy “az
állam a természetvédelem jogszabályokkal megállapított szintjét
nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy Alkotmányos
érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint
csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem
lehet aránytalan.”
Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság határozatában az
élethez való jog objektív védelmére – a határozat
koncepciójának talaján is – e követelménynél szigorúbb
alkotmányos követelményt kellett volna megállapítani,
tekintettel a méhmagzat létének egyediségére, azaz arra, hogy
minden magzati életből egyedi és helyettesíthetetlen emberi
élet születik. Az államnak ezért az abortusz “statisztikai
kockázatának” leszorítása mellett azon kell munkálkodnia, hogy
minden diszkrimináció nélkül minden egyes magzat
megszülethessen.
Budapest, 1998. november 18.
Dr. Lábady Tamás
alkotmánybíró
Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye
A határozat rendelkezéseivel érdemben egyetértek, kivéve azt,
amely a Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványt elutasítja.
Egyetértek az indokolás elméleti megalapozására irányuló
fejtegetésekkel is.
A többségi határozat rendelkező részének megállapításából és az
indokolásból az következik, hogy alkotmányellenes, ha a törvény
az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén úgy teszi lehetővé
a meg nem született emberi lény elpusztítását, hogy nem állapít
meg megfelelő, a magzati élet védelmére irányuló ellensúlyt
képező rendelkezéseket. Megfelelő ellensúlyt képező
rendelkezéseket a hatályos jog nem tartalmaz.
Egyetértek azzal, hogy önmagában nem alkotmányellenes, ha a
törvény a súlyos válsághelyzet esetén ennek vizsgálata nélkül
lehetővé teszi a terhesség-megszakítást. Az Alkotmánybíróságnak
azonban a vizsgálat eredményének megállapításánál – azaz az
indítvány elutasításánál vagy az alkotmányellenessé
nyilvánításnál és megsemmisítésnél – ezt a szabályt a törvény
összefüggéseibe helyezve, és nem önmagában kellett volna
érdemben elbírálnia.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata, hogy az önmagában nem
alkotmányellenes rendelkezést is alkotmányellenessé nyilvánítja
és megsemmisíti, ha az a vizsgált jogszabály egyéb
rendelkezéseire figyelemmel minősül alkotmánysértőnek (24/1990.
(XI. 8.) AB határozat, ABH 1990/115.; 46/1991. (IX. 10.) AB
határozat, ABH 1991/211.; 57/1994. (XI. 17.) AB határozat, ABH
1994/316.; 28/1995. (V. 19.) AB határozat, ABH 1995/138.;
75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995/376.; 13/1996. (IV.
12.) AB határozat, ABH 1996/50.).
Törvényjavaslat alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára
vonatkozó hatáskörének értelmezésénél is kimondta az
Alkotmánybíróság, hogy a vizsgálat tárgyát képező egyes
rendelkezések alkotmányossága általában értékelhetetlen a
törvény kontextusából kiragadva. (16/1991. (IV. 20.) AB
határozat, ABH 1991/58.).
Erre figyelemmel a Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d)
pontja alkotmányellenességét kellett volna megállapítani, és
azt meg kellett volna semmisíteni.
A d) pont alkalmazásánál alkotmányos követelmény meghatározása
a vizsgált esetben az alkotmányellenességet nem orvosolja
hatékonyan, mégha arra is törekszik. Hatásában a jogalkalmazó
számára a d) pont hatályban tartása az alkotmányos követelmény
kimondása mellett olyan helyzetet teremt, mintha azt
megsemmisítették volna; azaz tilos a d) pont alkalmazása, amíg
törvény meg nem határozza ennek fogalmát és feltételeit. Ez a
jogalkotótól és a jogalkalmazótól konkrét esetben a határozat
rendelkezéseinek összevetését, értékelését, ezek és az
indokolás további értelmezését kívánja, különös tekintettel
arra, hogy a d) pont formálisan hatályban marad.
A többségi határozat következményeként, a határozat egyéb
rendelkezéseire is figyelemmel, az a helyzet állhat elő, hogy
2000. június 30. után, ha nem alkotnak újabb törvényt, akkor az
állapotos nő “súlyos válsághelyzete” mint terhesség-
megszakítási ok meghatározatlanná válik és fennállásának
igazolására a törvény majd semmilyen rendelkezést nem
tartalmaz, miközben a magzati élet védelmére irányuló megfelelő
ellensúly is a törvényből változatlanul hiányzik.
Budapest, 1998. november 18.
Dr. Tersztyánszky Ödön
alkotmánybíró
. |