A döntés szövege:
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések
alkotmányellenességének utólagos megállapítására, valamint
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
irányuló indítványok tárgyában – dr. Kiss László és dr. Kovács
Péter alkotmánybírók párhuzamos indokolásával – meghozta a
következő
határozatot:
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet 9. §-a, a 10. §-a, a 12. §-a, a 12/A. §-a, a
12/B. §-a, a 13. §-a és a 14. §-a alkotmányellenes, ezért
azokat 2007. június 30. napjával megsemmisíti.
2. Az Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 59. § (5) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványt elutasítja.
3. Az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény 117/A. § (2) bekezdés b), e) és f) pontja, a
117/B. § (3) bekezdése, a 119. § (6) bekezdése, a 127. § (5)
bekezdése, a 128. § (2) bekezdése, a 129. § (7) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványokat elutasítja.
4. Az Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontja, az 59.
§ (4) bekezdés b), c) és f) pontjai, a 76. § (3) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványokat elutasítja.
5. Az Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-
a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványokat elutasítja.
6. Az Alkotmánybíróság az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.
11.) ESzCsM rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja és 13. § (3)
bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
7. Az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
vonatkozásában a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
megállapítására irányuló indítványt elutasítja.
8. Az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény 117/A. § (2) bekezdésének b) és f) pontja, a
119. § (6) bekezdése, a 127. § (5) bekezdése, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
59. § (2) bekezdésének b) pontja, az 59. § (4) bekezdésének b)
és f) pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §
(5) és (6) bekezdései és a 12/A. § (1) és (2) bekezdései
nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára irányuló
indítványt visszautasítja.
9. Az Alkotmánybíróság az egészségügy társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet alkotmányellenességének megállapítását
kezdeményező indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
közzéteszi.
Indokolás
I.
Az Alkotmánybírósághoz több olyan indítvány érkezett, amely
az egészségügyi dolgozók alkalmazásának és díjazásának egyes
kérdéseit érintette.
Az első indítványozó kérte a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1993. évi XXXIII. törvény szociális, egészségügyi, család-
, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
13., 14., 15., és 17. §-ai alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését. Indokolásul előadta, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 59. § (2) bekezdés b) pontja az
ügyeletet a készenlét mellett olyan sajátos munkavégzési
esetként említi, melyet az illetékes miniszter rendeleti úton
külön szabályozhat. Tekintve, hogy az egészségügy
vonatkozásában az ügyelet szabályozása önkormányzati
intézményeket is érint, az ügyelet szabályozását e területen a
Kormány szabályozta az R1. 11-17. §-aiban. Az Alkotmány 70/B. §
(4) bekezdése garantálja mindenki számára a pihenéshez és a
szabadidőhöz való jogot. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a Kjt. szabályai
ennek alapján konkrétan is meghatározzák a munkaviszonyban,
illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak számára
irányadó garantált pihenőidőket. E szabályok érvényesülését az
R1.-nek az ügyelet mértékére vonatkozó támadott szabályai nem
biztosítják. Ez nem csak a dolgozó számára jelent súlyos
hátrányt, hanem az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő
betegek számára is rendkívüli veszélyeket eredményezhet. Az
ügyeletre vonatkozó szabályok hiányos tartalma a gyakorlatban
lehetőséget ad arra, hogy ügyelet címén az arra beosztott
dolgozók gyakorlatilag ügyeletük ideje alatt nagyrészt vagy
egészében a főfoglalkozásuk szerinti munkafeladatok ellátására
kényszerüljenek. Ennek a munkavégzésnek a díjazása – az R1. 15.
§ (5) bekezdésének hiányos szabályai miatt – meg sem közelíti a
túlmunka díjazását. Ugyanakkor az ügyelet R1. szerinti
szabályozása lehetővé teszi, hogy a munkáltatók korlátlanul
megszegjék az elrendelhető túlmunka mennyiségére vonatkozó
szabályokat. Az indítványozó álláspontja szerint ezért az R1.
támadott rendelkezései az Mt. 128. § (2) bekezdésével
ellentétesek és sértik az Alkotmány 70/B. § (2) és (3)
bekezdésében, valamint a 70/D. §-ában foglaltakat. Az
indítványozó kiegészítő indítványában kifejtette még, hogy az
R1. 15. § (6) bekezdésében meghatározott ügyeleti díj mértéke
ellentétes az Mt. 149. § (2) bekezdésében foglaltakkal, mert az
R1. díjazási szabályai szerint az egészségügyi dolgozók
rendszeresen alacsonyabb ügyeleti díjazásban részesülnek, mint
az Mt. 149. § (2) bekezdése szerinti mértékek.
A második indítványozó mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megállapítására irányuló eljárás
lefolytatását kérte az Alkotmánybíróságtól. Álláspontja szerint
alkotmányellenes az a jogalkotói magatartás, amely a
jogbiztonság követelményének megvalósítása helyett mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenességet tart fenn folyamatosan,
mivel az Mt. és a Kjt. szabályozási rendszeréből az
egészségügyi dolgozók munkaviszonyának szabályozásánál kihagyta
az ügyelet munkajogi kategóriáját. Továbbá a jogalkotó 1997.
február 1-jéig nem határozta meg az ügyeleti díj számítására
vonatkozó szabályokat, illetve azt követően az R1. a valós,
tényleges és szükséges helyzethez képest lényegesen
lecsökkentett mértékű finanszírozást ad csak. Nem ad továbbá az
egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet egyéb
fontos kategóriákra (13. havi illetmény, szabadság utáni
átlagbér stb.) sem finanszírozást. Az indítványozó szerint az
egészségügyi intézmények zavartalan működésének biztosítása
körében a folyamatos betegellátás követelményének hangsúlyozott
fenntartása mellett tarthatatlan az a jogalkotói eljárás, amely
szerint a jogszabályban nem szabályozott, ugyanakkor alapvető
munkajogi kategóriákra az alkalmazandó szabályt bírósági
ítéletek alapján kell, hogy kialakítsák. Ezért az indítványozó
szerint ez a jogalkotói magatartás jogbizonytalanságot
eredményez, és sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
meghatározott jogállamiság elvét.
A harmadik indítványozó kérte az R1. 13. § (3)-(5)
bekezdései, a 14. §-a, a 15. § (6) bekezdése, a 16. § (1)-(3)
bekezdései, a 17. §-a alkotmányellenességének utólagos
vizsgálatát és megsemmisítését, mivel azok – nézete szerint –
ellentétben állnak az Mt. 123. § (1)-(3) bekezdéseinek, a 127.
§ (1) és (2) bekezdéseinek, a 129. § (1) bekezdésének, a 148. §
(1) bekezdésének, valamint a 149. § (2) bekezdésének
rendelkezéseivel.
A negyedik indítványozó csatlakozott a harmadik indítványozó
által állítottakhoz és kérte az Alkotmánybíróságtól az R1. Mt.-
vel ellentétes rendelkezéseinek megsemmisítését.
Az ötödik indítványozó módosított indítványában az R1. 11-17.
§-ai alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát és
megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó
jogsértőnek tartja a Kjt. 59. § (2) és (3) bekezdésében,
valamint a 76. § (3) bekezdésében meghatározott alapvető jog
korlátozásának – az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével és a
jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 2. § c) pontjával ellentétesen – miniszterhez történő
telepítését azzal, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátása érdekében
a miniszter eltérő szabályokat állapíthat meg. Véleménye
szerint az ügyelet és a készenlét korlátozza a szabadidőhöz
való jogot. A R1. támadott rendelkezései az indítványozó
szerint az egészségügyi dolgozókra nézve diszkriminatívak a más
területen dolgozókhoz (igazságügyi dolgozók, bírák,
köztisztviselők) képest, és ezért sértik az Alkotmány 70/B. §
(1) és (4) bekezdését, valamint a 70/A. §-át. Továbbá kérte a
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetését
is, mivel törvényi szabályozás hiányában hátrány érte és éri
folyamatosan az egészségügy területén ügyeletet teljesítő
közalkalmazottakat, illetve az ügyeletnek munkajogi
meghatározása nincs, s az ügyeletet teljesítők nem a
túlmunkának megfelelő ellentételezést (túlmunkadíjat és
szabadidőt) vehetik igénybe, hanem csupán ügyeleti díjat és
bizonyos korlátozott körben szabadidőt kapnak. Az indítványozó
szerint mulasztott az Országgyűlés, amikor az egészségügyben
dolgozó, ügyeletet teljesítő közalkalmazottak vonatkozásában az
ügyeletet, mint a pihenéshez való alapvető jog korlátozását, a
munkaviszony és a munkavédelem alapvető kérdéseit, az ügyeletre
vonatkozó ellentételezést az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében
foglaltakkal ellentétben nem törvényi szinten szabályozta.
Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy az
indítványok benyújtását követően az indítványozók által
támadott R1. rendelkezéseit 2001. január 1-jével hatályon kívül
helyezte a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R2.). Az R1. indítványokkal támadott 11-17. §-ainak
rendelkezéseit az R2. 9-14. §-ai tartalmazzák. Az
Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a támadott norma
helyébe lépő hasonló tartalmú szabályozás az indítványban
megjelölt szempontok alapján vizsgálandó. [137/B/1991. AB
határozat, ABH 1992, 456, 457.; 138/B/1992. AB határozat, ABH
1992, 579, 581.; 822/B/1998. AB határozat, ABH 2002, 861, 862.]
Mivel a jelen ügyben vizsgált jogszabályok módosítása nem
változtatott a sérelmezett rendelkezések alkotmányosságával
összefüggésben felvetett kérdéseken, az Alkotmánybíróság az
érdemi vizsgálatot az elbíráláskor hatályos rendelkezések
tekintetében folytatta le.
A hatodik indítványozó kérte az R2. 9-13. §-ainak
megsemmisítését, mivel azok – álláspontja szerint –
alkotmánysértők és sértik az Mt. rendelkezéseit is. Az R2.
támadott rendelkezései lehetőséget nyújtanak az indítványozó
szerint arra, hogy az egészségügyi dolgozók munkaideje a rendes
munkaidejükön felül az ügyeleti szolgálatban eltöltött idővel
meghaladja az Mt. 117/B. § (1) és (3) bekezdése, valamint a
123. § (1)-(2) bekezdései által előírt időkereteket és ezzel
sérti az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdését. Az indítványozó
szerint az R2. 12. § (6) bekezdése azzal, hogy az ügyeleti
szolgálat idejét átszámítja tényleges munkavégzésre, sérti az
Alkotmány 70/B. § (2) és (3) bekezdéseit.
A hetedik indítványozó a Kjt. 59. § (4) bekezdésének b)
pontja és az 59. § (5) bekezdése, valamint az R2. 9. § (1)
bekezdése, a 10. § (3)-(5) és (7) bekezdései, a 12/A. §-a és a
14. §-a alkotmányellenességének utólagos megállapítását és
megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Álláspontja
szerint a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján nem
érvényesül az egészségügyben az Mt. 119. § (6) bekezdésében
foglalt munkajogi garancia, illetve a Kjt. 59. § (5) bekezdése
alapján csak az egészségügyben ügyeletet ellátó munkavállalókra
nézve állapítja meg a jogalkotó azt a szabályt, hogy számukra
300 óra rendkívüli munka rendelhető el, amennyiben pedig azt a
kollektív szerződés lehetővé teszi, ez évi 400 órára
növekedhet, az egyes ügyelet-típusoknál tényleges munkával
töltött időmennyiségek pedig az R2. 12/A. §-ában vannak
meghatározva. Az R2. 10. §-ának támadott rendelkezései az
indítványozó szerint törvény- és alkotmánysértő módon
szabályozzák az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos pihenőidőket,
embertelen mértékű terhet raknak az ügyeletet ellátókra, mivel
a hétköznapi ügyelet a napi nyolc óra munkaidő után a másnapi
munkaidő kezdetéig tart az R2. 10. § (7) bekezdése alapján. Az
R2. 9. § (1) bekezdése alkotmányellenességét az indítványozó
abban látja, hogy a havi hat ügyelet teljesítése esetén nem
tartható a heti 48 órában maximált munkaidő már azok esetében
sem, akik csak hétköznapi ügyeletet tartanak, és ez ütközik az
Mt. rendelkezéseivel. Az indítványozó a fentiek alapján az
alkotmányellenességet az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 70/B. §
(3) és (4) bekezdése rendelkezéseinek sérelmében látja.
A nyolcadik indítványozó mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megállapítását kérte az
Alkotmánybíróságtól, mivel – szerinte – az Országgyűlés,
illetve a Kormány a jogszabályi felhatalmazásból származó
jogalkotói feladatát elmulasztotta, mert nem alkotta meg a
munkaidő és a pihenőidő egészségügyi ágazatra vonatkozó, az
Európai Unió jogforrásaival és az Alkotmánnyal összhangban lévő
jogszabályait és ezzel – álláspontja szerint az Alkotmány 2/A.
§ (1) bekezdését és a 7. § (1) bekezdését sértve –
alkotmányellenességet idézett elő. A hatályos magyar jogi
szabályozás – felfogása szerint – ellentétes az Európai
Parlament és a Tanács 2003/88/EK. Irányelvével (a továbbiakban:
Irányelv) is. Az indítványozó szerint – az Irányelvben
foglaltakra is figyelemmel – az Mt. 117/A. § (2) bekezdésének
b) és f) pontja, a 119. § (6) bekezdése, a 127. § (5)
bekezdése, a Kjt. 59. § (2) bekezdésének b) pontja, az 59. §
(4) bekezdésének b) és f) pontja, valamint az R2. 12. § (5)-(6)
bekezdései és a 12/A. § (1)-(2) bekezdése az Alkotmány 2. § (1)
bekezdésébe, 7. § (1) bekezdésébe és az 54. § (1) bekezdésébe,
illetve az R2. 10. § (3)-(7) bekezdése a Jat. 15. § (1)
bekezdésébe és az Alkotmány 8. § (2) bekezdésébe ütközik.
Továbbá: az indítványozó szerint a Kjt. 59. § (4) bekezdésének
b) és f) pontja, valamint a 76. § (3) bekezdése a Jat. 15. §
(1) bekezdésébe ütközik, mert nem határozza meg a miniszternek
adott felhatalmazás kereteit, a felhatalmazás általánossága
miatt gyakorlatilag nem a törvényi rendelkezés végrehajtásának
szabályozására, hanem a törvényt helyettesítő szabályozásra ad
felhatalmazást. Az indítványozó álláspontja szerint az Mt.
117/A. § (2) bekezdése, a 117/B. § (3) bekezdése, a Kjt. 59. §
(4) bekezdésének b) és f) pontja, a 76. § (3) bekezdése,
továbbá az R2. 12. § (5)-(6) bekezdése és a 12/A. § (1)-(2)
bekezdése indokolatlan megkülönböztetést tesz az egészségügyi
ágazat és más ágazatok között, továbbá az egészségügyi ágazaton
belül is egyes munkakörök hátrányára, ami sérti az Alkotmány
70/B. § (2) és (4) bekezdését, a 70/D. § (1) bekezdését és a
70/E. § (1) bekezdését. Ezért az indítványozó kérte a támadott
jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését.
A kilencedik indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól a Kjt.
59. § (4) bekezdésének b), c) és f) pontja, az 59. § (5)
bekezdése, valamint az R2. 9. § (1) bekezdése, a 10. §-a, a 12.
§ (6) bekezdése, a 12/A. § (1)-(2) bekezdései és a 14. §-a
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, a 35. § (2) bekezdésébe és a
70/B. § (2)-(4) bekezdésébe ütközés miatt.
A tizedik indítványozó az Mt. 128. § (2) bekezdése és 129. §
(7) bekezdése, az R2. 9. § (1) bekezdése, a 10. § (3) és (7)
bekezdései és a 12/A. §-a, továbbá az egészségügyi ellátás
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R3.) 13. §
(1) bekezdés b) pontja és 13. § (3) bekezdése
alkotmányellenességének utólagos megállapítását és
megsemmisítését, illetve az R3. vonatkozásában a 2004. május 1-
jére történő visszamenőleges hatályú megsemmisítését kérte.
Álláspontja szerint az Mt. 129. § (7) bekezdése a
munkaviszonyok vonatkozásában az alapjogok védelmét ellátandó
feladatának nem tesz eleget, és ezért sérti az Alkotmány 70/B.
§ (2)-(4) bekezdéseit, illetve az Mt. 128. § (2) bekezdése és
129. § (7) bekezdése diszkriminatív és sérti az Alkotmány 70/A.
§ (1) bekezdését. Az indítványozó állítása szerint az R2. 9. §
(1) bekezdése az ügyelet ellátására bizonytalan időtartamot
jelöl meg, mert érhető az havi 96 órának, de 144 órának is, és
ezért a jogszabály szövege nem világos, felismerhető
normatartalmú, sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését. Az R2.
10. § (3) és (7) bekezdéseiben szabályozott ügyeleti szolgálati
idő az indítványozó véleménye szerint az Alkotmány 70/B. § (4)
bekezdését sérti. Az indítványozó szerint az R2. 12/A. §-a
értelmében elválik az ügyeleti szolgálat hossza és a tényleges
munkavégzés időtartama, s ez jogilag értelmezhetetlen és „a
jogbiztonságot csorbító norma” sérti az Alkotmány 2. § (1)
bekezdését, továbbá ellentétes az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a
továbbiakban: Eüttv.) 13. § (1) bekezdésével és ezért sérti az
Alkotmány 35. § (2) bekezdését is. Az indítványozó továbbá
azért is kérte az R3. 13. § (1) bekezdés b) pontja és (3)
bekezdése megsemmisítését, mert a támadott rendelkezések
alapján a munkáltató az ügyeletes orvos ügyeleti munkáját
korlátlanul növelheti a hasonló profilú osztályok ügyeleti
feladatainak összevonásával és egyetlen orvosra bízásával.
Álláspontja szerint a „hasonló profilú” jogszabályi kategória
teljesen bizonytalan, a munkáltató értelmezésétől függ, és a
normaszöveg nem egyértelmű volta az Alkotmány 2. § (1)
bekezdésében meghatározott jogállamból eredő jogbiztonság elvét
sérti. Végül– mondja – az R3. támadott rendelkezései sértik az
Alkotmány 70/B. § (2)-(4) bekezdéseit is. Továbbá kérte az Mt.,
az R2. és az R3. támadott rendelkezéseinek 2004. május 1-jére
visszamenőleges hatályú megsemmisítését.
Az Alkotmánybíróság a tíz indítványt – tartalmi azonosságukra
tekintettel – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és
annak közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (a továbbiakban:
Ügyrend, ABH 2003, 2065.) 28. §-ának (1) bekezdése alapján
egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.
II.
Az Alkotmánybíróság az eljárása során a következő jogszabályi
rendelkezéseket vette figyelembe:
1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus
jogállam.”
„2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban
tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés
alapján – az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket
(a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó
jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
mértékig – egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi
tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás
megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.”
„7. § (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a
nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja
továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső
jog összhangját.”
„8. § (2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és
kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg,
alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
„35. § (1) A Kormány
(…)
b) biztosítja a törvények végrehajtását;”
„35. § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát
ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá. A
Kormány rendelete és határozata törvénnyel nem lehet
ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell
hirdetni.”
„54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek
veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén
tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen
faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy
egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az
esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
segíti.
70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a
munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
(2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés
nélkül, egyenlő bérhez van joga.
(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely
megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.
(4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a
rendszeres fizetett szabadsághoz.”
„70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.”
„70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a
szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság,
özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett
munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra
jogosultak.”
2. A Kjt. indítványokkal érintett rendelkezései:
„59. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka
Törvénykönyvének a munkaidőről és a pihenőidőről szóló
rendelkezései közül (Harmadik rész, VI. fejezet) a 117/A. § (1)
bekezdése, a 117/B. § (2) bekezdése, a (3) bekezdésének b)
pontja és a (4) bekezdése, a 127. § (4) bekezdése, a 131. §-a,
valamint a 132. § (4)-(6) bekezdése nem alkalmazható.
(2) A Munka Törvénykönyvének
a) a 123. § (3) bekezdésében foglaltakról a miniszter eltérően
rendelkezhet,
b) a 127. §-ában és 129. §-ában foglaltakon túl a miniszter
szabályozhatja a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a
készenlét elrendelésének feltételeit, valamint a készenlét és a
készenlét alatt elrendelt munkavégzés, illetve az ügyelet és az
ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását egyaránt magában
foglaló átalánydíjazás mértékét.”
„59. § (4) Az egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön
törvényben meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok
ellátásában részt vevő közalkalmazott esetében a Munka
Törvénykönyve
(…)
b) 119. §-ának (6) bekezdésétől a miniszter vagy kollektív
szerződés eltérhet, és – az ügyelet során végzett munka
szokásos időtartamának alapulvételével – meghatározhatja az egy
ügyeletre eső, a Munka Törvénykönyve 119. § (3)-(6) bekezdése
szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot,
c) 123. §-ának (2) bekezdésétől eltérően, kollektív szerződés
vagy a felek megállapodása legalább nyolc óra napi pihenőidő
biztosítását írhatja elő,
(...)
f) a 127. § (5) bekezdésétől a miniszter vagy kollektív
szerződés eltérhet, és – az ügyelet során végzett munka
szokásos időtartamának alapulvételével – meghatározhatja az egy
ügyeletre eső, a rendkívüli munkavégzés éves mértéke
szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.”
„59. § (5) E törvény 55/A. §-ának rendelkezésétől eltérően, az
egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön törvényben
meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában részt
vevő közalkalmazott esetében az elrendelhető rendkívüli
munkavégzés felső határa naptári évenként legfeljebb háromszáz,
kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb négyszáz
óra.”
„76. § (3) A miniszter az egészségügyi tevékenységre vonatkozó
külön törvényben meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok
ellátása érdekében a Munka Törvénykönyve 146-149. §-ában
meghatározottaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.”
3. Az Mt. indítványokkal érintett rendelkezései:
„5. § (1) A munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani.
(2) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének
következményeit megfelelően orvosolni kell, amely nem járhat
más munkavállaló jogainak megsértésével, illetve
csorbításával.”
„13. § (1) A munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket törvény,
illetőleg törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabály
szabályozza.
(2) Kollektív szerződés a munkaviszonyra vonatkozó bármelyik
kérdésről rendelkezhet, de – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – jogszabállyal ellentétes nem lehet.
(3) Kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása e
törvény harmadik részében meghatározott szabályoktól – ha e
törvény másképp nem rendelkezik – eltérhet. Ennek feltétele,
hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg.
(4) A kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása
semmis, ha az a (2)-(3) bekezdésbe ütközik.
(5) Ha e törvény munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, ezen
az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell érteni.”
„117. § (1) E törvény alkalmazásában
a) munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak
befejezéséig tartó időtartam, amibe be kell számítani a
munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység
időtartamát. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a
munkaidőbe a munkaközi szünet időtartama (122. §) – a
készenléti jellegű munkakör kivételével – nem számít be;
b) napi munkaidő: az egy naptári napra eső, vagy huszonnégy
órás megszakítás nélküli időszakba tartozó munkaidő;
c) heti munkaidő: az egy naptári hétre eső, vagy
százhatvannyolc órás megszakítás nélküli időszakba tartozó
munkaidő;
(…)
i) pihenőnap: a naptári nap nulla órától huszonnégy óráig tartó
időszak, vagy három- és négyműszakos munkarendben, továbbá a
megszakítás nélkül működő munkáltató, illetve az ilyen
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében –
munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek eltérő
megállapodása hiányában – a következő műszak megkezdését
megelőző huszonnégy óra;”
„117/A. § (2) Az egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön
törvényben meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok
ellátásában résztvevő munkavállaló esetében kollektív szerződés
(...)
b) a 119. § (6) bekezdésétől eltérhet, és – az ügyelet során
végzett munka szokásos időtartamának alapulvételével –
meghatározhatja az egy ügyeletre eső, a 119. § (3)-(6)
bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot,
(...)
e) a 126. § (1) bekezdés d) pontjától eltérhet, és – a
készenlét során végzett munka szokásos időtartamának
alapulvételével – meghatározhatja az egy készenlétre eső
munkavégzés átlag-időtartamát,
f) a 127. § (5) bekezdésétől eltérhet, és – az ügyelet során
végzett munka szokásos időtartamának alapulvételével –
meghatározhatja az egy ügyeletre eső, a 127. § (4)-(5)
bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.”
„117/B. § (1) A teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti
negyven óra.”
„117/B. § (3) A teljes munkaidő mértéke – a felek megállapodása
alapján – legfeljebb napi tizenkét, legfeljebb heti hatvan
órára emelhető, ha a munkavállaló
a) készenléti jellegű munkakört lát el;
b) a munkáltató, illetve a tulajdonos közeli hozzátartozója
[139. § (2) bekezdés].”
„119. § (3) A munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a
tizenkét, illetve a negyvennyolc órát, a készenléti jellegű
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló napi, illetve heti
munkaideje a huszonnégy, illetve a hetvenkét órát nem
haladhatja meg. A napi, illetve a heti munkaidő mértékébe az
elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani.
(...)
(5) A jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok
között foglalkoztatott munkavállaló napi munkaideje az éjszakai
munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.
(6) A (3)-(5), illetve a (7) bekezdés alkalmazása során az
ügyelet teljes időtartamát munkaidőként kell figyelembe venni,
ha a munkavégzés időtartama nem mérhető.
(7) A munkavállaló munkaideje a (3) bekezdésben foglalt napi
tizenkét órát, illetve készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló esetében a napi 24 órát legfeljebb
egy órával haladhatja meg, ha a téli időszámítás kezdetének
időpontja a munkaidő-beosztás szerinti rendes munkaidő
tartamára esik.”
„123. § (1) A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése
és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy óra
pihenőidőt kell biztosítani.
(2) Kollektív szerződés – a 127. § (6) bekezdése c) pontjában
meghatározott munkavállaló kivételével – az (1) bekezdéstől
eltérően legalább nyolc óra pihenőidő biztosítását írhatja elő
a) a készenléti jellegű munkakörben,
b) a megszakítás nélküli, illetve
c) a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá
d) az idénymunkát végző munkavállaló esetében.
(3) Kollektív szerződés előírhatja, hogy a munkavállalót a
készenlétet követően nem illeti meg pihenőidő.
(4) A pihenőidő mértéke a (2) bekezdésben meghatározott esetben
legalább hét óra, ha a nyári időszámítás kezdetének időpontja
annak tartamára esik.”
„126. § (1) Rendkívüli munkavégzésnek minősül
a) a munkaidő-beosztástól eltérő,
b) a munkaidőkereten felüli, illetve
c) az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá
d) készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre
érkezéstől a munkavégzés befejezéséig – ha a munkavállalónak
több helyen kell munkát végeznie, az első munkavégzési helyre
érkezéstől az utolsó munkavégzési helyen történő munkavégzés
befejezéséig – terjedő időtartam.
(2) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a munkavállaló az
engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval történt
megállapodás alapján ledolgozza.”
„127. § (1) A munkáltató rendkívüli munkavégzést csak különösen
indokolt esetben rendelhet el. Munkaszüneti napon rendkívüli
munkavégzés kizárólag
a) a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható
munkavállaló számára, vagy
b) baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet,
egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély
megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében rendelhető el.
(2) A rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a
munkavállaló testi épségét, egészségét, illetőleg nem jelenthet
személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan
terhet.
(...)
(4) A munkavállaló számára naptári évenként legfeljebb kétszáz,
kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb háromszáz
óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el.
(5) A rendkívüli munkavégzés (4) bekezdés szerinti mértékébe az
ügyelet teljes időtartamát be kell számítani, ha az ügyelet
alatt a munkavégzés időtartama nem mérhető.”
„128. § (1) Nem esik korlátozás alá a rendkívüli munkavégzés –
a 127. § (6) bekezdése kivételével –, ha arra baleset, elemi
csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi
épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése,
illetőleg elhárítása érdekében kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített feltételek részletes
szabályait a közoktatásra és az egészségügyi tevékenységre
vonatkozó jogszabály az ágazat tekintetében meghatározhatja.”
„129. § (1) A munkavállaló a munkáltató által meghatározott
helyen és ideig történő rendelkezésre állásra (ügyelet),
illetve az általa megjelölt – a munkavégzés helyére tekintettel
elérhető – helyen töltendő készenlétre kötelezhető,
a) a társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatás
folyamatos biztosítása,
b) baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet,
egészséget, testi épséget fenyegető veszély megelőzése,
illetőleg elhárítása, továbbá
c) az alkalmazott technológia biztonságos, rendeltetésszerű
alkalmazásának fenntartása
érdekében.
(2) Az ügyelet és a készenlét időtartama alatt a munkavállaló
köteles gondoskodni a munkára képes állapotának megőrzéséről.
(3) Az ügyelet elrendelésére a 127. § (2)-(7) bekezdésének, a
készenlét elrendelésére a 127. § (2)-(3) és (6)-(7)
bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(4) A munkavállaló számára egy hónapban, illetve négyheti
időszakban – kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában
– legfeljebb százhatvannyolc óra készenlét rendelhető el.
Munkaidőkeret alkalmazása esetén a készenlét havi, illetve
négyheti mértékét a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe
venni.
(5) Kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában nem
rendelhető el készenlét a heti pihenőnap, illetve heti
pihenőidő tartama alatt, ha a megelőző százhatvannyolc órás
megszakítás nélküli időszakban a munkavállaló a heti
pihenőnapján, illetve heti pihenőideje alatt készenlétet
teljesített.
(6) Az ügyelet és a készenlét elrendelését megkezdése előtt
legalább egy héttel korábban és egy hónapra előre közölni kell.
Ettől a munkáltató – különösen indokolt esetben – eltérhet. Az
eltérés során az egészséges és biztonságos munkavégzés
követelményeire figyelemmel kell lenni. Az ügyelet és a
készenlét elrendelésének szabályait a kollektív szerződés az e
bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
(7) Az ügyelet, készenlét (1)-(6) bekezdésben foglalt
szabályaitól az egészségügyi tevékenységet folytató
munkavállalók esetében az ágazatra vonatkozó külön törvény
eltérően rendelkezhet.”
„146. § (1) Éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d)
pont] a munkavállalót tizenöt százalékos bérpótlék is
megilleti.
(2) A többműszakos munkaidő-beosztásban [117. § (1) bekezdés e)
pont], illetve a megszakítás nélküli munkarendben [118. § (2)
bekezdés] foglalkoztatott munkavállalónak – a (3) bekezdésben
meghatározottak szerint – délutáni, illetőleg éjszakai
műszakpótlék jár.
(3) A délutáni műszakban történő munkavégzés [117. § (1)
bekezdés f) pont] esetén a műszakpótlék mértéke tizenöt
százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés [117. § (1)
bekezdés g) pont] esetén a műszakpótlék mértéke harminc
százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott
munkavállalót a délutáni műszak után további öt, az éjszakai
műszak után további tíz százalék műszakpótlék illeti meg. A
műszakpótlék mértékének meghatározásakor a 145. § rendelkezése
megfelelően irányadó.
147. § (1) Rendkívüli munkavégzés esetén a munkavállalót rendes
munkabérén felül a (2)-(4) bekezdés szerint ellenérték illeti
meg.
(2) A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan,
illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék
mértéke ötven százalék. Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a
felek megállapodása előírhatja, hogy ellenértékként – pótlék
helyett – szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka
időtartamánál.
(3) A munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon (pihenőidőben)
végzett munka esetén a pótlék mértéke száz százalék. A pótlék
mértéke ötven százalék, ha a munkavállaló másik pihenőnapot
(pihenőidőt) kap.
(4) A (2) bekezdés szerinti szabadidőt, illetve a (3) bekezdés
szerinti pihenőnapot (pihenőidőt) – eltérő megállapodás
hiányában – legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő hónapban
kell kiadni. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a szabadidőt,
illetve a pihenőnapot (pihenőidőt) legkésőbb az adott
munkaidőkeret végéig kell kiadni.
(5) A (2)-(3) bekezdéstől eltérően a rendkívüli munkavégzés
ellenértékeként – a rendes munkabéren felül – átalány is
megállapítható.
(6) Eltérő megállapodás hiányában az (1)-(3) és (5) bekezdésben
foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a munkavállaló a
munkaideje beosztását, illetve felhasználását maga határozza
meg.
(7) A 117/A. § (1) bekezdésében meghatározott munkavállalók
tekintetében kollektív szerződés eltérő szabályokat állapíthat
meg.
148. § (1) Készenlét esetén a személyi alapbér húsz
százalékának, ügyelet esetén a személyi alapbér negyven
százalékának megfelelő munkabér jár.
(2) Ha az ügyeletet, illetve a készenlétet teljesítő
munkavállalót munkára veszik igénybe, a rendkívüli munkavégzés
időtartamára a 147. § (2)-(3), (5) bekezdése szerint jogosult
ellenértékre. A munkáltató jogosult az (1) bekezdés szerinti
díjazást és a 147. § (2)-(3) bekezdése szerinti ellenértéket
egyaránt magában foglaló átalánydíjazást is megállapítani.
149. § (1) Munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás alapján
munkát végző
a) havidíjas munkavállalót – a havi munkabérén felül – a
munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére,
b) teljesítménybérrel vagy órabérrel díjazott munkavállalót – a
munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabérén felül –
távolléti díja illeti meg.
(2) Munkaszüneti napon a rendkívüli munkavégzésre kötelezett
munkavállalót – az (1) bekezdés alapján járó munkabéren felül –
a 147. § (3) vagy (5) bekezdésében meghatározott ellenérték is
megilleti.”
4. Az Eüttv. indítvánnyal érintett rendelkezése:
„7. § (1) Minden betegnek joga van – jogszabályban
meghatározott keretek között – az egészségi állapota által
indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő
bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
(2) Megfelelő az ellátás, ha az az adott egészségügyi
szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve
irányelvek megtartásával történik.
(3) Folyamatosan hozzáférhető az ellátás, amennyiben az
egészségügyi ellátórendszer működése napi 24 órán keresztül
biztosítja annak igénybevehetőségét.”
„13. § (1) Az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára hathavi
munkaidőkeret állapítható meg. A heti munkaidő – a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel – a munkáltató rendelkezése
szerint a 48 órát nem haladhatja meg.”
„93. § (1) Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül
bekövetkező sürgősségi esetekben a 88-92. §-ok szerinti
egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét
biztosítja.
(2) Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi
munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a
következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg
vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és
azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg
fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása,
valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban
való részvétel.”
5. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény (a továbbiakban. Öot.) indítványokkal érintett
rendelkezései:
„Az Országgyűlés felismerve, hogy az egészségügyi reform
végrehajtása, a betegségek megelőzése, felismerése és
gyógyítása csak a szakmáját szerető orvostársadalom aktív
közreműködésével valósítható meg, figyelemmel arra, hogy a
gyógyítás közügy, amelyben az elsődleges felelősség a gyógyító
orvost terheli, e munka elismerése, az orvostársadalom
helyzetének, ezáltal a betegellátás színvonalának javítása
érdekében a következő törvényt alkotja:
1. § (1) E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén az
egészségügyi szolgáltatás keretében nyújtott önálló orvosi
tevékenységre és az e tevékenységet nyújtó orvosokra terjed ki.
(2) E törvény alkalmazásában
a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség
körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint
a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban
együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési
nyilvántartásban szereplő orvosi, fogorvosi szakképesítéssel
rendelkező személy;”
6. Az R2. indítványokkal érintett rendelkezései:
„9. § (1) Az egészségügyi intézmény gyógyító és azzal
összefüggő feladatainak folyamatos ellátása érdekében ügyeleti,
készenléti szolgálat is szervezhető. Ügyelet, készenlét
ellátására – kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy
azt a betegellátáshoz kapcsolódó rendkívüli körülmény, helyzet
vagy esemény (a továbbiakban: rendkívüli helyzet) teszi
szükségessé – a közalkalmazott havonta hat alkalommal
kötelezhető.
(2) Ügyeletnek minősül, ha a közalkalmazott rendkívüli
munkaidőben – a feladatok folyamatos ellátása érdekében –
ügyeleti díj ellenében, a munkavégzés helyszínén rendelkezésre
áll, és elvégzi az ügyeleti feladatokat.
(3) Abban az intézményben, szolgálatnál vagy munkakörben, ahol
műszak szervezése nem szükséges vagy nem lehetséges, de az
előre nem tervezhető feladatok ellátásához a közalkalmazott
állandó jelenléte indokolt, ügyeletet kell szervezni.
10. § (1) Egy ügyeleti szolgálat legfeljebb a munkaidő
befejezésétől a következő munkaidő kezdetéig tarthat, és – a
(2) bekezdésben meghatározottak kivételével – nem haladhatja
meg a 18 órát.
(2) Rendkívüli helyzetben, valamint a heti pihenőnapon vagy
munkaszüneti napon ellátott ügyelet időtartama 24 óra lehet.
(3) Az ügyeleti szolgálat után – a (4)-(5) bekezdésben
foglaltak kivételével – nem jár pihenőidő.
(4) A 18 órát elérő ügyeletet közvetlenül követő munkaidőből
a) minősített ügyelet után 6 óra pihenőidőt kell,
b) csendes ügyelet, ügyelet után 4 óra pihenőidőt lehet
biztosítani.
(5) A 24 órát elérő ügyeletet közvetlenül követő munkaidőből
a) minősített ügyelet után 8 óra – illetőleg ha a
közalkalmazott teljes napi munkaideje ennél rövidebb, annak
megfelelő – időtartamú pihenőidőt kell,
b) csendes ügyelet, ügyelet után 4 óra pihenőidőt lehet
biztosítani.
(6) A (4) bekezdésben és az (5) bekezdés b) pontjában
meghatározottnál magasabb mértékű pihenőidőt kollektív
szerződés állapíthat meg.
(7) Ha az ügyeleti szolgálat és az azt megszakítás nélkül
követő rendes munkaidő, majd újabb ügyelet együttesen eléri a
24 órát, az ügyeletet közvetlenül követően 8 óra – illetőleg ha
a közalkalmazott teljes napi munkaideje ennél rövidebb, annak
megfelelő – időtartamú pihenőidőt kell biztosítani.
11. § Az ügyeleti és készenléti szolgálatra történő beosztást,
a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig el kell készíteni, és
azt az érintett közalkalmazottal írásban közölni kell.
Rendkívüli helyzetben az előzetes beosztástól el lehet térni.
12. § (1) Az ügyeleti szolgálat az ügyelet alatti munkavégzés
éves átlagos mértékére tekintettel:
a) csendes ügyelet,
b) ügyelet,
c) minősített ügyelet
lehet.
(2) Csendes ügyeletnek minősül minden olyan ügyelet, amely nem
tartozik a (3), illetve (4) bekezdés szerint szabályozott
esetekhez.
(3) Ügyeletnek minősül:
a) a sebészeti osztályon,
b) a traumatológiai osztályon,
c) az intenzív osztályon,
d) a kora- és újszülött osztályon,
e) a toxikológiai osztályon,
f) a művese osztályon,
g) a szülészeti, nőgyógyászati osztályon,
h) az akut felvételt adó osztályokon, ideértve a felvételes
matrix osztályt is,
i) minden olyan osztályon, ahol a fenti jellegű feladatok
ellátását kapcsoltan végzik, különösen a folyamatos
diagnosztikai hátteret biztosító osztályokon, valamint
j) az alapellátásban
teljesített ügyelet.
(4) Minősített ügyeletnek kell tekinteni:
a) az anaesthesiológiai ügyeletet, továbbá
b) a traumatológiai osztályon felvételes napon,
c) az idegsebészeti és stroke osztályon felvételes napon,
d) neurotraumatológiai osztályon felvételes napon,
e) az alkohol és drog intoxikált betegek ellátására kijelölt
osztályon,
f) központi intenzív osztályon
teljesített ügyeletet.
(5) Kollektív szerződésben a (3) bekezdésben felsorolt ügyeleti
szolgálatok minősített ügyeletként is meghatározhatóak.
(6) Az ügyeleti szolgálatért járó óránkénti ügyeleti díj – mint
átalánydíj – mértéke az (1) bekezdésben foglalt minősítés
szerint:
a) csendes ügyeletben
aa) hétköznap: az illetmény 1 órára eső összegének 55%-a,
ab) heti pihenőnapon: az illetmény 1 órára eső összegének 60%-
a,
ac) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára eső összegének 70%-
a;
b) ügyeletben
ba) hétköznap: az illetmény 1 órára eső összegének 70%-a,
bb) heti pihenőnapon: az illetmény 1 órára eső összegének 80%-
a,
bc) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára eső összegének 90%-
a,
c) minősített ügyeletben
ca) hétköznap: az illetmény 1 órára eső összegének 110%-a,
cb) heti pihenőnapon: az illetmény 1 órára eső összegének 120%-
a,
cc) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára eső összegének
130%-a.
Kollektív szerződés az a)-c) pontokban meghatározott mértéknél
magasabb ügyeleti díjat állapíthat meg.
(7) Ügyeleti díjra a vezető beosztású közalkalmazott is
jogosult.
12/A. § (1) Amennyiben az ügyelet alatti munkavégzés tartamát a
munkáltatónál nem mérik, és azt kollektív szerződés sem
határozza meg, az egy ügyeletre eső, a Munka Törvénykönyve 119.
§-ának (3)-(6) bekezdése szempontjából figyelembe vehető
tényleges munkavégzés időtartama
a) csendes ügyeletnél:
aa) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 2 óra,
ab) heti pihenőnapon (hétvégén), munkaszüneti napon, 24 órás
ügyeleti szolgálat esetén legalább 3 óra;
b) ügyeletnél:
ba) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 4 óra,
bb) heti pihenőnapon (hétvégén), munkaszüneti napon, 24 órás
ügyeleti szolgálat esetén legalább 6 óra;
c) minősített ügyeletnél:
ca) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 8 óra,
cb) heti pihenőnapon (hétvégén), munkaszüneti napon, 24 órás
ügyeleti szolgálat esetén legalább 12 óra.
(2) A tényleges munkavégzés ügyeleti időn belüli aránya
legalább csendes ügyeletnél 12,5%, ügyeletnél 25%, minősített
ügyeletnél 50%.
(3) Sürgősségi betegellátó osztályokon a folyamatos
betegellátás műszak szervezésével történik. Azokon a minősített
ügyeletet ellátó osztályokon, ahol az intenzív munkavégzés
miatt a feladatellátás ügyelettel megfelelően nem biztosítható,
műszak szervezése indokolt.
12/B. § (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény 128. § (2) bekezdése alapján nem esik korlátozás alá a
rendkívüli munkavégzés
a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV.
fejezetében meghatározott katasztrófa-egészségügyi ellátás
keretében végzett tevékenység esetében, illetve
b) amennyiben a szervezett ügyeleti ellátásban rendkívüli,
előre nem tervezhető akut eseti feladat olyan mértékű ellátása
szükséges, amely a rendelkezésre álló ügyeleti szolgálatot
teljesítő személyekkel nem biztosítható, és ezért
ba) az ügyeletben, illetve a készenlétben részt nem vevő
munkatársak berendelése is szükségessé válik, illetve
bb) az ügyeletben részt nem vevő intézetnél hatósági
intézkedésre soron kívüli ügyeleti szolgálat megszervezése
válik szükségessé.
(2) Az (1) bekezdés ba)-bb) pontjaiban foglalt rendkívüli
munkavégzés elrendelésének szükségességét az intézményvezető
kérésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a
továbbiakban: ÁNTSZ) fővárosi és megyei intézetei utólag
igazolják.
(3) Az (1) bekezdés ba) pontjában és (2) bekezdésében
foglaltakat az Országos Mentőszolgálatnál több műszakban
foglalkoztatott közalkalmazottak esetében alkalmazni kell.
13. § (1) Készenlétnek minősül, ha a közalkalmazott rendkívüli
munkaidőben a feladatok folyamatos ellátása érdekében, külön
díjazásért a munkavégzésre készen áll, és értesítés esetén, –
rövid időn belül – a munkavégzés helyén megjelenik.
(2) Ahol további műszak vagy ügyeleti szolgálat nem szükséges,
az esetlegesen jelentkező feladat azonban szükségessé teheti a
közalkalmazott behívását, készenlétet kell szervezni.
(3) A közalkalmazottat a készenlétet követően pihenőidő nem
illeti meg.
(4) Ha a készenlét időtartama alatt a közalkalmazottat a
munkáltatója munkára igénybe veszi, az értesítéstől számítva a
készenlét alatti munkavégzés teljes időtartamára, a túlmunka
díjazásra vonatkozó rendelkezések szerint jár ellenérték.
14. § Ha a készenléti idő alatt teljesített munka és az azt
megszakítás nélkül követő rendes munkaidő és ügyelet
összességében meghaladja a 24 órát, az ügyeletet közvetlenül
követően 8 óra – illetőleg ha a közalkalmazott teljes napi
munkaideje ennél rövidebb, annak megfelelő – időtartamú
pihenőidőt kell biztosítani.
7. Az R3. indítvánnyal támadott rendelkezései:
„13. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az ügyeleti ellátást
a) osztályos ügyeleti,
b) összevont osztályos ügyeleti (mátrix),
c) sürgősségi ügyeleti,
d) eseti ügyeleti, illetve
e) alapellátás keretében szervezett ügyeleti
rendszerben, illetve ezek kombinációjával szervezi meg.”
„13. § (3) Amennyiben több azonos vagy hasonló profilú osztály
működik az egészségügyi szolgáltatónál – a mátrix osztály külön
jogszabály szerinti szervezésére vonatkozó elvek
figyelembevételével – összevont osztályos ügyelet szervezése
indokolt.”
III.
Az indítványok részben megalapozottak.
1. Az indítványok részben az egészségügyi dolgozók
(elsősorban orvosok) túlmunkaidejével kapcsolatos munkajogi
szabályok alkotmányossági vizsgálatát kérték, az indítványok
más vonatkozásban a túlmunka díjazásával kapcsolatosan
fogalmaztak meg alkotmányossági aggályokat.
Az Eüttv. 7. §-a alapján minden betegnek joga van –
jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi
állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető
és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi
ellátáshoz. Megfelelő az ellátás, ha az az adott egészségügyi
szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve
irányelvek megtartásával történik, továbbá folyamatosan
hozzáférhető az ellátás, amennyiben az egészségügyi
ellátórendszer működése napi 24 órán keresztül biztosítja annak
igénybevehetőségét. A 93. § alapján az ügyeleti rendszer a napi
munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az
egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét
biztosítja. Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi
szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének
időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő
kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése,
alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése,
illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi
beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott
eljárásokban való részvétel. Az R2. 9. § (2) bekezdése szerint
ügyeletnek minősül, ha a közalkalmazott rendkívüli munkaidőben
– a feladatok folyamatos ellátása érdekében – ügyeleti díj
ellenében, a munkavégzés helyszínén rendelkezésre áll, és
elvégzi az ügyeleti feladatokat.
Az Alkotmánybíróság az eljárása során elsőként az
egészségügyi ügyeleti rendszert vizsgálta. A magyar
egészségügyi ügyeleti rendszerben elsősorban orvosok dolgoznak,
az ápoló(nő)k és más munkakörben foglalkoztatottak esetében
jellemzően két- vagy háromműszakos munkarend szervezésével
oldja meg a munkáltató a feladatellátást. Két fő formája van az
ügyeletnek: a kórházban, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott orvosok ügyelete, illetve az alapellátásban
szintén közalkalmazottként, vagy ellátási szerződés keretében
vállalkozóként dolgozó orvosok ügyelete. Az ügyelet minden
esetben a munkavégzés helyéhez kötődik és az ügyeletet adó
orvosnak pontosan meghatározott ügyeleti és munkaköri feladatai
vannak. Az ügyelet lényege, hogy az orvos a napi munkaideje
befejezése után ugyanazon, vagy más munkahelyen ügyeleti
szolgálatba lép, ami délután 16 órától másnap reggel 8 óráig
tart. Az ügyelet befejezése után pedig az esetek döntő
többségében az orvos nem hagyja el a munkahelyét, ahol addig 24
órát töltött folyamatosan, hanem elkezdi a következő napi
rendes munkaidejét. Így végeredményben egy átlagos hétköznapi
ügyelet során, amelyre az R2. 9. § (1) bekezdése alapján
havonta maximum hat alkalommal kötelezhető, a közalkalmazott 32
órát töltve folyamatosan a munkahelyén.
Az Mt. rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályai szerint,
ha a munkavállalót a heti pihenőnapján munkára igénybe vették,
helyette elsősorban másik pihenőnapot (pihenőidőt) kell adni a
munkavégzést követő hónap végéig. A pihenőnap fogalmát az Mt.
117. § (1) bekezdés i) pontja határozza meg, a pihenőidő
mértékéről az Mt. 123. §-a rendelkezik. Az Mt. 126. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az ügyelet alatti munkavégzés
rendkívüli munkavégzésnek minősül. Az R2. 10. § (3) bekezdése,
mint főszabály alapján az ügyeleti szolgálat után nem jár
pihenőidő, kivételt csak a 18, illetve 24 órát elérő ügyelet
esetében állapít meg.
a) A miniszter a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának a 1999.
évi LVI. törvény 28. § (1) bekezdésével történő módosítása
során kapott felhatalmazást az egészségügyi ügyelet
szabályozására. E jogalkotói munka eredménye lett az R2.,
amelynek szabályait az indítványozók sérelmezték. A Kjt. 59. §
(2) bekezdés b) pontjának 2003. július 1-jétől hatályos
rendelkezéseit a 2003. évi XX. törvény 43. § (1) bekezdése
állapította meg, amely szerint az Mt. 127. §-ában és 129. §-
ában foglaltakon túl a miniszter szabályozhatja a rendkívüli
munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének
feltételeit, valamint a készenlét és a készenlét alatt
elrendelt munkavégzés, illetve az ügyelet és az ügyelet alatt
elrendelt munkavégzés díjazását egyaránt magában foglaló
átalánydíjazás mértékét.
A Kjt. 59. §-ának rendelkezései számos ponton eltérően
szabályozzák az Mt.-nek a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó
szabályait, speciálisan a közalkalmazotti jogviszony és ezen
belül az egészségügyi tevékenységre vonatkozóan. A Kjt. 59. §
(1) bekezdése felsorolja mindazokat az Mt. szakaszokat, amelyek
a közalkalmazotti jogviszony keretében nem alkalmazhatóak. A
felsorolt jogszabályhelyek – kivétel nélkül – bizonyos korlátot
állítanak fel a munkáltató részére a napi munkaidő, a minimális
pihenőidő vonatkozásában, valamint abban a tekintetben, hogy a
kollektív szerződés ezektől a szabályoktól milyen mértékben
térhet el. A Kjt. 59. § (5) bekezdése az elrendelhető
rendkívüli munkavégzés felső határát naptári évenként – az
egyéb közalkalmazottakra vonatkozó legfeljebb 200, kollektív
szerződés rendelkezése alapján legfeljebb 280 óra mérték
helyett – az Eüttv.-ben meghatározott ügyeleti, készenléti
feladatok ellátásában részt vevő közalkalmazott esetében az
elrendelhető rendkívüli munkavégzés felső határa naptári
évenként legfeljebb 300, kollektív szerződés rendelkezése
alapján legfeljebb 400 óra mértékben határozza meg. A Kjt. 59.
§ (5) bekezdésének rendelkezései sértik az egyik indítványozó
szerint az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében meghatározott
pihenéshez és szabadidőhöz való jogot és ezáltal az Alkotmány
2. § (1) bekezdését is, egy másik indítványozó szerint pedig az
Alkotmány 70/B. § (3) és (4) bekezdését.
Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésével
összefüggésben már több határozatában kifejtette, hogy az
Alkotmány alapvető jogként fogalmazza meg a pihenéshez, a
szabadidőhöz, a fizetett szabadsághoz való jogokat
(1403/B/1990. AB határozat, ABH 1992, 493, 494.; 1005/B/1996.
AB határozat, ABH 1998, 939, 940.; 1030/B/2004. AB határozat,
ABH 2005, 1307.; 1311.). Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
szerint az Alkotmány 70/B. § egyes rendelkezései az Alkotmány
70/A. §-ában meghatározott általános diszkriminációs tilalomnak
a munka világára konkretizált rendelkezése [25/2003. (V. 21.)
AB határozat, ABH 2003, 328, 346.; 142/B/1998. AB határozat,
ABH 2005, 757, 765.].
Az Alkotmánybíróság már számos határozatában, több
szempontból foglalkozott az Alkotmány 70/A. §-ának
értelmezésével. Ennek során az emberi méltósághoz való joggal
[Alkotmány 54. § (1) bekezdés] összefüggésben a 9/1990. (IV.
25.) AB határozatában megállapította, hogy „a jognak mindenkit
egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz
az emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos
tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos
mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és a
kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni.” (ABH
1990, 46, 48.)
Az Alkotmánybíróság a 35/1994. (VI. 24.) AB határozatában
hivatkozott továbbá arra, hogy „az alapjognak nem minősülő
egyéb jogra vonatkozó, személyek közötti hátrányos
megkülönböztetés vagy más korlátozás alkotmányellenessége akkor
állapítható meg, ha a sérelem összefüggésben áll valamely
alapjoggal, végső soron az emberi méltóság általános
személyiségi jogával, és a megkülönböztetésnek, illetve
korlátozásnak nincs tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű
indoka vagyis önkényes.” (ABH 1994, 197, 200.)
Az Alkotmánybíróság annak megítéléséhez, hogy a jogalkotó az
indítványozó által sérelmezett szabályozáskor az egészségügyi
agazatban dolgozó közalkalmazottak esetében alkotmányellenes
megkülönböztetést tett-e, először azt a szélesebb jogszabályi
környezetet vizsgálta, amelybe a Kjt. 59. § (5) bekezdése
illeszkedik.
Az Alkotmánybíróság a 44/B/1993. AB határozatában kifejtette:
„Az Országgyűlés 1992-ben – szinte egy időben – a munkával
kapcsolatos viszonyok jogi rendezésére három törvényt alkotott.
Az így megszülető törvények a munkaviszonyok jogi rendezése
tekintetében a régi, egységes Munka Törvénykönyvéhez képest –
figyelemmel a társadalomban zajló változásokra – jelentős
differenciálódást eredményeztek. A differenciálódás lényege,
hogy a magánszférában a munka világában növekedett a
szerződéses szabadság mértéke. Elkülönült egyrészt a
gazdaságban és az állami, önkormányzati szférában történő
alkalmazás jogi rendezése. Másrészt további eltérés jött létre
a jogi szabályozásban aszerint, hogy a munkatevékenység végzése
során az alkalmazott közhatalmat gyakorló szervezet tagja vagy
sem. A jogi rendezés különbözőségének egyik oka, hogy egészen
más a munkáltató pozicionális helyzete a gazdasági
versenyszférában és a költségvetési szférában, ahol mind a
munkáltató, mind a köztisztviselő, mind a közalkalmazott (tehát
munkáltató és munkavállaló) jogállását elsősorban a
költségvetéstől való függés határozza meg. Ugyancsak a jogi
szabályozás eltérésében mutatkoznak meg azok a különbségek is,
amik az egyes jogviszonyokban végzett munkatevékenységek eltérő
jellegéből és közegéből fakadnak.” (ABH 1994, 574, 574-575.)
Az Alkotmánybíróság a 198/B/1998. AB határozatában
rámutatott, hogy „[a] munkával kapcsolatos viszonyok vázolt
különbözősége, továbbá az egyes jogviszonyokban ellátott
munkatevékenységek egymástól nyilvánvalóan eltérő jellege is
indokolja a jogi szabályozás differenciálását. A három törvény
a munkavállalók három valóságos csoportjára vonatkozóan szab
meg – a bérre, az illetményre, az illetménykiegészítésre és
pótlékokra, a jubileumi jutalom, a 13. havi fizetés
feltételeire is kiterjedő – eltéréseket, s ezek nem tekinthetők
diszkriminációnak. Alkotmányellenes megkülönböztetés ugyanis az
Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint [pl. a 4/1993.
(II. 12.) AB határozatában] »csak összehasonlítható jogosultak
vagy kötelezettek között vethető fel«. (ABH 1993, 65.) A
köztisztviselők, a közalkalmazottak, s a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó munkavállalók pedig olyan egymástól
elkülönült csoportokba sorolhatók, amelyekre az eltérő
munkajogi szabályozás alkotmányosan indokolt.” (ABH 1999, 668,
669.)
„A jogalkotó a Kjt. megalkotásával 1992. július 1-jével
speciális, új típusú jogviszonyt hozott létre. A korábban
homogén munkajog területén – a speciális sajátosságokat
kiemelve – megalkotta a közalkalmazotti jogviszonyt, melyre
vonatkozó szabályokat önálló törvényben rögzítette.” [25/2003.
(V. 21.) AB határozat, ABH 2003, 328, 340.] Ennek keretében a
jogalkotó a Kjt. 55/A. §-ában szabályozta a közalkalmazottakra
általános jelleggel vonatkozóan az elrendelhető rendkívüli
munkavégzés naptári évenkénti felső határát 200, kollektív
szerződés esetén legfeljebb 280 órában. A Kjt. 59. § (5)
bekezdése a az egészségügyi ügyeleti, készenléti feladatok
ellátásában részt vevő közalkalmazott esetében az általános
szabálytól eltérően 300, kollektív szerződés rendelkezése
alapján legfeljebb 400 órában határozta meg az elrendelhető
rendkívüli munkavégzés felső határát. A Kjt. más tevékenységi
területen nem tartalmaz eltérő szabályt az általános
szabálytól.
Az Alkotmánybíróság számos határozatában utalt arra, hogy a
diszkrimináció tilalma nem jelenti minden megkülönböztetés
tilalmát. Az a kérdés, hogy a megkülönböztetés alkotmányos
határok között marad-e, csakis a mindenkori szabályozás tárgyi
és alanyi összefüggéseiben vizsgálható. Az Alkotmánybíróság
határozataiban kifejtette továbbá, hogy az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdése csak az azonos szabályozási körbe vont jogalanyok
közötti olyan alkotmányos indok nélkül tett megkülönböztetést
tiltja, amelynek következtében egyes jogalanyok hátrányos
helyzetbe kerülnek. A diszkrimináció tilalma elsősorban az
alkotmányos alapjogok tekintetében tett megkülönböztetésekre
terjed ki. Abban az esetben, ha a megkülönböztetés nem az
emberi vagy alapvető jog tekintetében történt, az eltérő
szabályozás alkotmányellenessége csak akkor állapítható meg, ha
az emberi méltósághoz való jogot sérti. Az indítvány alapján
vizsgált esetben alapvető jog, a pihenéshez és a szabadidőhöz
való jog tekintetében történt megkülönböztetés a Kjt. 59. § (5)
bekezdésében foglalt szabályozás megalkotásakor.
A Kjt. 59. § (5) bekezdésének az Alkotmány 70/B. § (4)
bekezdésébe ütközéssel összefüggésben az Alkotmánybíróság azt
vizsgálta, történt-e olyan mértékű alapjogkorlátozás, amely
alkotmányellenességet eredményez.
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a betegek Eütv. 7. §-
ában meghatározott jogának érvényesülése, a megfelelő,
folyamatos egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhetőség
biztosítása érdekében a közalkalmazottak széles körén belül az
egészségügyi dolgozókra, mint homogén csoportra vonatkozóan
állapított meg a Kjt. 59. § (5) bekezdése – a Kjt. 55/A. §-ában
megfogalmazott általános szabálytól eltérő – a rendkívüli
munkavégzés keretében az ügyeleti, készenléti feladatok
ellátásának felső határára olyan szabályozást, amely az
általános szabályozáshoz képest korlátozza a pihenéshez,
szabadidőhöz való jogot. Az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében
meghatározott alapjognak az általános szabályokhoz képest az
egészségügyben történő korlátozását a jogalkotó törvényben
állapította meg. „Valamely alapjog tartalmának meghatározása és
lényeges garanciáinak megállapítása csakis törvényben
történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen és
jelentős korlátozásához is.” [64/1991. (XII. 17.) AB határozat
ABH 1991, 297, 300.] Kiemelkedően fontos társadalmi érdek
fűződik a folyamatos egészségügyi ügyeleti, készenléti
szolgálat zökkenőmentes működtetéséhez, ennek elmaradása
sértené az Alkotmány 70/D. §-ában biztosított legmagasabb
szintű testi és lelki egészséghez való jogot. Az is tény, hogy
az ügyeleti, készenléti szolgálat folyamatos biztosítása
hatalmas humánerőforrás kapacitást igényel. Ebből következik,
hogy az egészségügyi dolgozók szabadidőhöz, pihenőidőhöz való
alkotmányos jogát törvényben korlátozni lehet és kell oly
mértékben, amely számukra a legkisebb jogsérelmet okozva
biztosítja, hogy a Magyar Köztársaság területén tartózkodóknak
az Alkotmány 70/D. § (1) bekezdésében biztosított alapjoga
sérelmet ne szenvedjen.
Az Alkotmány 70/D. § (1) bekezdésében meghatározott
egészséghez való alapjog, az egészségügyi ellátáshoz fűződő
közérdek érvényesülésének biztosítása az Alkotmány 70/D. § (2)
bekezdése alapján az állam feladata az egészségügyi intézmények
és az orvosi ellátás megszervezésével. Az állam e feladatának
teljesítése érdekében került sor az Alkotmány 70/B. § (4)
bekezdésében meghatározott alapjog korlátozására a Kjt. 59. §
(5) bekezdésében foglaltak szerint az egészségügyben dolgozó
közalkalmazottak, mint speciális foglalkozási körülmények
között dolgozók esetében. Az állami feladatellátás biztosítása
érdekében az alapjog Kjt. 59. § (5) bekezdésében meghatározott
mértékű korlátozása szükséges és nem aránytalan. Az Alkotmány
70/D. §-ában meghatározott legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez való jog biztosítása folyamatos és intézményes
egészségügyi ellátás működtetését követeli meg az államtól,
amely esetenként rendkívüli feladatok ellátását, s az e
területen dolgozóktól rendkívüli munkavégzést is igényel. A
rendkívüli feladatok ellátásával harmonizál a rendkívüli
munkavégzés szabályainak a megállapíthatósága. A Kjt.
indítvánnyal támadott rendelkezése az azonos szabályozási körbe
vont jogalanyok között megkülönböztetést nem tartalmaz, így az
nem sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését és a 70/B. § (4)
bekezdését, sem az Alkotmány 2. § (1) bekezdését. Ezért az
Alkotmánybíróság a Kjt. 59. § (5) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványt e vonatkozásban elutasította.
Az Alkotmány 70/B. § (3) bekezdése szerint: „Minden
dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett
munkája mennyiségének és minőségének.” A Kjt. 59. § (5)
bekezdése az ügyeleti, készenléti feladatok ellátásban részt
vevő közalkalmazottak esetében határozza meg az elrendelhető
rendkívüli munkavégzés felső határát.
A Kjt. 59. § (5) bekezdése és az Alkotmány 70/B. § (3)
bekezdése között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem
állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány
elutasítását eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság a Kjt. 59.
§ (5) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt e vonatkozásban is
elutasította.
b) Az R2. 9. § (1) bekezdése alapján az ügyelet, készenlét
ellátására a közalkalmazott – az Mt. 126. § (1) bekezdése c)
pontja alapján – havonta 6 alkalommal kötelezhető, ami csak 8
órás ügyelettel számolva – nem számolva az R2. 10. §-ában
meghatározott 18, illetve 24 órás ügyelettel – elérheti az évi
576 órát, s ezzel túllépi a Kjt. 59. § (5) bekezdésében
meghatározott elrendelhető rendkívüli munkavégzés naptári
évenkénti felső határát (300 óra, kollektív szerződés
rendelkezése alapján 400 óra).
Az R2. 9. § (1) bekezdésének rendelkezése érinti az Alkotmány
70/B. § (4) bekezdésében meghatározott pihenéshez és
szabadidőhöz való alapvető jogot. Az Alkotmánybíróság először
azt vizsgálta, hogy az alapvető jog rendeleti úton történő
korlátozása alkotmányos-e, közelebbről: sérti-e az Alkotmány 8.
§ (2) bekezdését a törvénynél alacsonyabb szintű végrehajtási
rendelet megalkotása. „Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése az
alapvető jogok kizárólag törvény általi korlátozásának
feltételeit és határait szabja meg.” [8/2004. (III. 25.) AB
határozat, ABH 2004, 144, 163.] Az Alkotmánybíróság a 64/1991.
(XII. 17.) AB határozatában kifejtette: „Valamely alapjog
tartalmának meghatározása és lényeges garanciáinak
megállapítása csakis törvényben történhet, törvény kell továbbá
az alapjog közvetlen és jelentős korlátozásához is.” (ABH 1991,
297, 300.) Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az ügyeleti,
készenléti idő időtartamának, mértékének szabályozása olyan
kérdéskör, amely közvetlenül érinti az Alkotmány 70/B. § (4)
bekezdésében a munkavállalót megillető pihenéshez és
szabadidőhöz való alapvető jogot. A munkavállalók – jelen
esetben közalkalmazottak – ügyeleti, készenléti munkavégzése
mértékének – az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében
meghatározott pihenéshez és szabadidőhöz való alapvető jog
korlátozását jelentő – szabályozása esetén az Alkotmány 8. §
(2) bekezdése alapján törvényi szintű szabályozás a
követelmény, mert alapvető jogokat érintő szabályokról van szó.
Ezért a pihenéshez és a szabadidőhöz való jog korlátozása csak
törvényi szinten lehetséges, az Alkotmány 8. § (2) bekezdését
sérti, ha ezeket a kérdéseket nem törvényben szabályozzák,
hanem végrehajtási rendeletben. Az Alkotmánybíróság megjegyzi,
hogy a munkajogi szabályozás sokszintű, az alapvető szabályokat
törvények, s azok egy-egy ágazatra történő lebontását
kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, kollektív szerződések
és szabályzatok tartalmazzák. Minden olyan munkajogi szabály,
amely nem alapvető jogokat korlátoz, törvényi szintnél
alacsonyabb szintű jogszabályban, illetve kollektív
szerződésben, szabályzatban szabályozható. A Kjt. 59. § (2) és
(4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a miniszter a
törvényi rendelkezéseket kiegészítő szabályozásra alkothat
rendeletet, azonban a rendeletalkotási felhatalmazás nem jelent
felhatalmazást alapvető jog közvetlen és jelentős korlátozására
is.
Az R2. 9. § (1) bekezdésében lévő rendeleti szabályozás a
közalkalmazott havonta hat alkalommal való ügyeletre,
készenlétre kötelezhetőségéről – figyelemmel az R2. 10. §-ában
meghatározott ügyeleti időtartamra – azonban a pihenéshez és
szabadidőhöz való alapvető jog rendeleti úton – a Kjt. 59. §
(5) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó módon –
történő korlátozását jelenti. Az R2. 9. § (1) bekezdésében
biztosított munkáltató általi kötelezési lehetőség szabályozása
a rendkívüli munkavégzés terén túllép a törvényi
felhatalmazáson. Az R2. szabályozása csak oly mértékű lehet,
amely biztosítja a Kjt. 59. § (5) bekezdésében meghatározott
ügyeleti időkeret betarthatóságát. A túlmunka éves mértéke csak
akkor nem haladja meg a maximális 400 órát, ha az ügyeleti
szolgálatban résztvevő közalkalmazott havonta csak egy
alkalommal ügyel. A havonta elrendelhető ügyeletek száma 6, ami
éves szinten a hétvégi ügyeletek számától függően 1152 és 1536
óra közötti ügyeletet jelent, a felső határ több mint
háromszorosát jelenti. Ez havi 3 ügyelet esetén az éves óraszám
576 és 864, havi két ügyelet esetén 384 és 576 óra között
alakul. Ez azt jelenti, hogy nem lehet betartani a maximális
400 órás felső határt. Bár a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az Mt. 127. §-ában és 129. §-ában foglaltakon túl a
miniszter szabályozhatja a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet
és a készenlét elrendelésének feltételeit, valamint a készenlét
és a készenlét alatt elrendelt munkavégzés, illetve az ügyelet
és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását egyaránt
magában foglaló átalánydíjazás mértékét, azonban ez a
szabályozás a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 1. §
(2) bekezdésében megfogalmazottak alapján nem lehet ellentétes
magasabb szintű jogszabály rendelkezésével. Az indítványok
alapján vizsgált szabályozási módra vonatkozóan pedig az
Alkotmány 35. § (2) bekezdése kifejezett rendelkezést is
tartalmaz, amikor megállapítja, hogy a „Kormány rendelete és
határozata törvénnyel nem lehet ellentétes”. Az R2. 9. § (1)
bekezdése a fentiek alapján sérti a Jat. 1. § (2) bekezdését,
illetve az Alkotmány 35. § (2) bekezdését és azáltal az
Alkotmány 2. § (1) bekezdését, valamint az Alkotmány 8. § (2)
bekezdését, ezért alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság az R2.
9. § (2) és (3) bekezdése, 10. §-a, 12. §-a, 12/A. §-a, 12/B. §-
a, 13. §-a és 14. §.-a alkotmányellenességét a 9. § (1)
bekezdésével való szoros összefüggés alapján állapította meg.
Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenesnek minősített R2. 9.
§-át, 10. §-át, 12. §-át, 12/A. §-át, 12/B. §-át, 13. §-át és
14. §-át 2007. június 30. napjával semmisítette meg. Az
Alkotmánybíróság az R2. rendelkezéseinek „pro futuro”
megsemmisítésénél azt vette figyelembe, hogy a rendelkezések
azonnali megsemmisítése jogbizonytalanságot okozna, ezért a
megsemmisítés időpontját 2007. június 30. napjában határozta
meg, hogy a jogalkotónak elegendő idő álljon rendelkezésére az
alkotmányos szabályozás kialakításához. A jogalkotónak
lehetősége nyílik arra az ügyeleti idő újraszabályozásánál,
hogy megoldja, miként lehet jobban egyensúlyt teremteni a
betegek magas szintű ellátáshoz fűződő joga (Alkotmány 70/D. §)
és az egészségügyben dolgozó közalkalmazottak pihenéshez való
alapjoga [Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése] között.
2. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint, ha az
indítvánnyal támadott jogszabályt vagy annak egy részét az
Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és ezért
azt megsemmisíti, akkor a további alkotmányi rendelkezések
esetleges sérelmét – a már megsemmisített jogszabályi
rendelkezéssel összefüggésben – érdemben nem vizsgálja.
[44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.; 4/1996.
(II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.)
AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB
határozat, ABH 2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat,
ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000,
193, 200.]
Mivel az Alkotmánybíróság az R2. 9. §-át, a 10. §-át, a 12. §-
át, a 12/A. §-át, a 12/B. §-át, a 13. §-át és a 14. §-át az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe és a 8. § (2) bekezdésébe
ütközőnek minősítette, ezért az R2. 9. §-ának, a 10. §-ának, a
12. §-ának, a 12/A. §-ának, a 12/A. §-ának, a 12/B. §-ának, a
13. §-ának és a 14. §-ának az Alkotmány a 35. § (2)
bekezdésében, az 54. § (1) bekezdésében, a 70/A. § (1)
bekezdésében, a 70/B. § (2)-(4) bekezdéseiben, a 70/D. §-ában
és a 70/E. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelmét
nem vizsgálta.
3. Az egyik indítványozó szerint az R1. 11-17. §-ainak
rendelkezései az egészségügyi dolgozókra nézve diszkriminatívak
a más területen dolgozókhoz (igazságügyi dolgozók, bírák,
köztisztviselők) képest, és ezért sértik az Alkotmány 70/A. §-
át, továbbá ellentétesek az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésével.
Az R1. hatályon kívül helyezése miatt az Alkotmánybíróság a
fentiekben kifejtettek alapulvételével az R2. azonos tartalmú
rendelkezéseire nézve folytatta le az alkotmányossági
vizsgálatot. Tekintettel arra, hogy az előzőekben az
Alkotmánybíróság az R2. 9. §-át, a 10. §-át, a 12. §-át, a
12/A. §-át, a 12/B. §-át, a 13. §-át és a 14. §-át az Alkotmány
8. § (2) bekezdésébe ütközőnek minősítette és megsemmisítette,
ezért csak az R2. indítvánnyal támadott, s hatályban maradt 11.
§-a rendelkezéseire vonatkozóan végezte el az Alkotmány 70/A. §-
a indítványozó által állított sérelmével kapcsolatos
alkotmányossági vizsgálatot.
a) Az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezte az
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését. Az Alkotmány e rendelkezését
– állandó gyakorlata szerint – a jogegyenlőség általános elvét
megfogalmazó alkotmányi követelményként értelmezte. Az
Alkotmánybíróság e határozatokban kifejtette, hogy bár az
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szövegszerűen az alapvető jogok
tekintetében tiltja a hátrányos megkülönböztetést, a tilalom,
ha a megkülönböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvető
jogot, kiterjed az egész jogrendszerre. Abban az esetben, ha a
megkülönböztetés nem az emberi vagy az alapvető állampolgári
jog tekintetében történt, az eltérő szabályozás
alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az az emberi
méltósághoz való jogot sérti. Az Alkotmánybíróság eddigi
gyakorlata során ez utóbbi körben akkor ítélte
alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést, ha
a jogalkotó önkényesen, ésszerű indok nélkül tett különbséget
az azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között [9/1990.
(IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB
határozat, ABH 1990, 73, 77-78.; 61/1992. (XI. 20.) AB
határozat, ABH 1992, 280, 281.; 35/1994. (VI. 24.) AB
határozat, ABH 1994, 197.; 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH
1997, 130, 138-140. stb.].
Az R2. személyi hatálya alá tartozó közalkalmazottak nem
tekinthetők azonos helyzetben lévő személyeknek az indítványozó
által hivatkozott igazságügyi dolgozókkal, bírákkal,
köztisztviselőkkel. A törvényalkotó éppen a különböző helyzetük
miatt szabályozta külön-külön törvényben a fenti csoportokat
alkotó munkavállalók jogállását (Kjt., az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.
évi LXVII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény). Az Alkotmánybíróság gyakorlatában
személyek közötti diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha a
jogalkotó valamely személyt vagy embercsoportot más, azonos
helyzetben lévő személyekkel vagy embercsoporttal történt
vsszehasonlításban kezel hátrányosabb módon. [32/1991. (VI. 6.)
AB határozat, ABH 1991, 146, 161-162.; 43/B/1992. AB határozat,
ABH 1994, 744, 745.; 397/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 786,
787.; 432/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 789, 792.;
719/B/1998. AB határozat, ABH 2000, 769, 775.; 17/2000. (V.
26.) AB határozat, ABH 2000, 112, 115.; 624/E/1999. AB
határozat, ABH 2002, 1023, 1035. stb.] Ezért az
Alkotmánybíróság az R2. 11. §-a rendelkezéseinek az Alkotmány
70/A. §-ába ütköző alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
b) Az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése szerint: „Mindenkinek
joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett
szabadsághoz.” Az R2. 11. §-a meghatározza, hogy a tárgyhónapot
megelőző hónap 20. napjáig kell az ügyeleti és készenléti
szolgálatra történő beosztást elkészíteni és ezt írásban
közölni kell a közalkalmazottal.
Az R2. 11. §-a és az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése között
alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem állapítható meg.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az érdemi
alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását
eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság az R2. 11. §-a
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványt e vonatkozásban elutasította.
4. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelmét állította több
indítványozó is: az egyik indítványozó a Kjt. 59. § (2)
bekezdés b) pontja és a 76. § (3) bekezdése, a másik
indítványozó az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és f) pontja, a
119. § (6) bekezdése, a 127. § (5) bekezdése, a Kjt. 59. § (2)
bekezdés b) pontja, az 59. § (4) bekezdés b) pontja és a
harmadik indítványozó a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) pontja
esetében.
Két indítványozó is alkotmányellenesnek tartja a Kjt. 59. §
(2) bekezdés b) pontjának rendelkezését. Az egyik indítványozó
a jogbiztonság sérelmét látja abban, hogy a Kjt. 59. § (2)
bekezdés b) pontjában felhatalmazott miniszter alapvető jogokat
korlátoz, amikor szabályozhatja a rendkívüli munkavégzés, az
ügyelet és a készenlét elrendelésének feltételeit, valamint a
készenlét és a készenlét alatt elrendelt munkavégzés, illetve
az ügyelet és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását
egyaránt magában foglaló átalánydíjazás mértékét. A másik
indítványozó szerint a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontja
lehetőséget ad arra, hogy jogszabály vagy kollektív szerződés
az ügyeleti időnek csak egy részét ismerje el munkaidőnek,
anélkül, hogy meghatározná azt, hogy az ügyelet fennmaradó
része milyen időnek minősül és mely szabályok vonatkoznak rá,
és ez – álláspontja szerint – a jogbiztonság követelményét
sérti.
Az Alkotmánybíróság a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában
megállapította: „A jogállam nélkülözhetetlen eleme a
jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsősorban a
jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog
egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is
világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és
előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a
jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét
követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének
kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek a jogbiztonság
szempontjából az eljárási garanciák. Csak formalizált eljárás
szabályainak követésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak
az eljárási normák betartásával működnek alkotmányosan a
jogintézmények.” (ABH 1992, 59, 65.) Az Alkotmánybíróság ezt
követően a 25/1992. (IV. 30.) AB határozatban rámutatott:
„A jogállamiság egyik fontos alkotóeleme a jogbiztonság, amely
egyebek között megköveteli, hogy
- az állampolgárok jogait és kötelességeit a törvényben
megszabott módon kihirdetett és bárki számára hozzáférhető
jogszabályok szabályozzák,
- meglegyen a tényleges lehetőség arra, hogy a jogalanyok
magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani, (…)
A jogbiztonság e két alapvető követelménye közül bármelyiknek a
figyelmen kívül hagyása összeegyeztethetetlen az Alkotmány 2. §
(1) bekezdésével, s így alkotmányellenes.” (ABH 1992, 131,
132.)
A Jat. 15. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jogszabály
alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a
felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás
jogosultja a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást
nem adhat. A Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontja a törvény
keretei között végrehajtási jogszabály megalkotására ruházta
fel a minisztert, meghatározva a felhatalmazás tárgyát és
kereteit is. A felhatalmazás alapján a miniszter nem jogosult
egyrészt a törvénnyel ellentétes, másrészt a felhatalmazás
keretein túlterjeszkedő szabályozás megállapítására.
A két indítványozó a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) pontját véli
alkotmányellenesnek. Az egyik indítványozó szerint a Kjt. 59. §
(4) bekezdés b) pontja lehetőséget ad arra, hogy jogszabály
vagy kollektív szerződés az ügyeleti időnek csak egy részét
ismerje el munkaidőnek, anélkül, hogy meghatározná azt, hogy az
ügyelet fennmaradó részre milyen időnek minősül és mely
szabályok vonatkoznak rá, és ez – álláspontja szerint – a
jogbiztonság követelményét sérti. A másik indítványozó úgy
véli, hogy a Kjt. 59. §(4) bekezdés b) pontja alapvető
munkavállalói alkotmányos jogokat sért, s ezért az Alkotmány 2.
§ (1) bekezdésébe ütközik.
A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján az egészségügyi
tevékenységre vonatkozó külön törvényben meghatározott
ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában részt vevő
közalkalmazott esetében az Mt. 119. §-ának (6) bekezdésétől a
miniszter vagy kollektív szerződés eltérhet, és – az ügyelet
során végzett munka szokásos időtartamának alapulvételével –
meghatározhatja az egy ügyeletre eső, az Mt. 119. § (3)-(6)
bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.
A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) pontja a törvény keretei között
végrehajtási jogszabály megalkotására ruházta fel a minisztert,
meghatározva a felhatalmazás tárgyát és kereteit is. A
felhatalmazás alapján a miniszter nem jogosult egyrészt a
törvénnyel ellentétes, másrészt a felhatalmazás keretein
túlterjeszkedő szabályozás megállapítására. A törvényi
felhatalmazás alapján e szabályokat nem csak a miniszter
állapíthatja meg, hanem kollektív szerződés is szabályozhatja.
A Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának szabályozása világos,
egyértelmű, nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamból eredő
jogbiztonság sérelmét eredményezi. Ezért az Alkotmánybíróság a
Kjt. 59. § (4) bekezdés b) pontjának az Alkotmány 2. § (1)
bekezdésébe való ütközés miatti alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt
elutasította.
Az egyik indítványozó az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
eredő jogbiztonság sérelmét látja abban, hogy a Kjt. 76. § (3)
bekezdésében felhatalmazott miniszter alapvető jogokat
korlátoz, amikor az egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön
törvényben meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok
ellátása érdekében az Mt. 146-149. §-ában meghatározottaktól
eltérő szabályokat állapíthat meg. A miniszter jogalkotási
felhatalmazása azonban ebben az esetben sem terjed ki arra,
hogy az Alkotmány, az Mt. és a Kjt. szabályozásával ellentétes
rendeletet alkosson, hanem csak az Mt. 146-149. §-ában
szabályozott kérdéskörben – a rendkívüli munkavégzés díjazása –
a feladatellátáshoz szükséges szabályok állapítására
korlátozódik.
A másik indítványozó az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és f)
pontja, a 119. § (6) bekezdése, a 127. § (5) bekezdése
alkotmányellenességét állítja. Álláspontja szerint az Mt.
117/A. § (2) bekezdés b) és f) pontja, a 119. § (6) bekezdése,
a 127. § (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy jogszabály
vagy kollektív szerződés az ügyeleti időnek csak egy részét
ismerje el munkaidőnek, anélkül, hogy meghatározná azt, hogy az
ügyelet fennmaradó része milyen időnek minősül és mely
szabályok vonatkoznak rá, és ez – álláspontja szerint – a
jogbiztonság követelményét sérti.
Az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és f) pontja alapján az
egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön törvényben
meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában
résztvevő munkavállaló esetében kollektív szerződés az Mt. 119.
§ (6) bekezdésétől eltérhet, és – az ügyelet során végzett
munka szokásos időtartamának alapulvételével – meghatározhatja
az egy ügyeletre eső, az Mt. 119. § (3)-(6) bekezdése
szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot, illetve az
Mt. 127. § (5) bekezdésétől eltérhet, és – az ügyelet során
végzett munka szokásos időtartamának alapulvételével –
meghatározhatja az egy ügyeletre eső, az Mt. 127. § (4)-(5)
bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.
Ehhez állapít meg kiegészítő szabályt az Mt. 119. § (6)
bekezdése és a 127. § (5) bekezdése. Az Mt. 119. § (6)
bekezdése alapján az Mt. 119. § (3)-(5), illetve a (7) bekezdés
alkalmazása során az ügyelet teljes időtartamát munkaidőként
kell figyelembe venni, ha a munkavégzés időtartama nem mérhető.
Az Mt. 127. § (5) bekezdése alapján pedig a rendkívüli
munkavégzés az Mt. 127. § (4) bekezdés szerinti mértékébe az
ügyelet teljes időtartamát be kell számítani, ha az ügyelet
alatt a munkavégzés időtartama nem mérhető.
Az Mt. indítvánnyal támadott rendelkezései tartalmazzák a
kollektív szerződéssel szabályozható tárgykört és annak
kereteit is. Ehhez további keretet ad még az Mt. 13. § (4)
bekezdése, amely a kollektív szerződés semmisségének eseteit
határozza meg.
A Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának, az 59. § (4) bekezdés
b) pontjának és a 76. § (3) bekezdésének, az Mt. 117/A. § (2)
bekezdés b) és f) pontjának, a 119. § (6) bekezdésének, a 127.
§ (5) bekezdésének szabályozása világos, egyértelmű, nem
tartalmaz olyan rendelkezést, amely az Alkotmány 2. § (1)
bekezdésében meghatározott jogállamból eredő jogbiztonság
sérelmét eredményezi. Ezért az Alkotmánybíróság a Kjt. 59. §
(2) bekezdés b) pontjának, az 59. § (4) bekezdés b) pontjának
és a 76. § (3) bekezdésének, valamint az Mt. 117/A. § (2)
bekezdés b) és f) pontjának, a 119. § (6) bekezdésének, a 127.
§ (5) bekezdésének az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe való
ütközés miatti alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.
5. Az egyik indítványozó véleménye szerint az Mt. 117/A. §
(2) bekezdés b), e) és f) pontjainak, a 117/B. § (3)
bekezdésének, valamint a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f)
pontjainak és a 76. § (3) bekezdésének rendelkezései sértik az
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését, illetve az Mt. 117/A. § (2)
bekezdés b) és f) pontjainak, valamint a Kjt. 59. § (4)
bekezdés b) és f) pontjainak rendelkezései sértik az Alkotmány
70/B. § (2) és (4) bekezdéseit. A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és
f) pontjainak rendelkezéseit egy másik indítványozó is az
Alkotmány 70/B. § (2)-(4) bekezdéseivel, illetve az Alkotmány
70/B. § (4) bekezdésével a Kjt. 59. § (4) bekezdés c) pontját
is ellentétesnek véli.
a) Az indítványozó szerint az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b),
e) és f) pontjai az egészségügyben dolgozók számára
diszkriminatívak, mert az Mt. minden ágazatra kiterjedően a
119. § (6) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a munkaidő
beosztása szempontjából az ügyelet teljes időtartamát
munkaidőként kell figyelembe venni, ha a munkavégzés időtartama
nem mérhető. Továbbá az Mt. 117/B. § (3) bekezdését pedig azért
tartja diszkriminatívnak, mert lehetőséget ad arra, hogy a
készenléti jellegű munkakörökben a heti 40 órás munkaidőt heti
60 órára emelhessék a felek megállapodása alapján, ami – az
indítványozó véleménye szerint – oda vezet, hogy az ilyen
jellegű munkakörben dolgozók heti húsz órával is többet
dolgozhatnak alapbérért, elesve a rendkívüli munkavégzésért
járó kedvezőbb díjazástól.
Az Mt. támadott rendelkezései lehetővé teszik, hogy az
egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön törvényben
meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában
résztvevő munkavállaló esetében kollektív szerződés
- az Mt. 119. § (6) bekezdésétől eltérhessen, és – az ügyelet
során végzett munka szokásos időtartamának alapulvételével –
meghatározhassa az egy ügyeletre eső, a Mt. 119. § (3)-(6)
bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot,
- az Mt. 126. § (1) bekezdés d) pontjától eltérhessen, és – a
készenlét során végzett munka szokásos időtartamának
alapulvételével – meghatározhassa az egy készenlétre eső
munkavégzés átlag-időtartamát,
- az Mt. 127. § (5) bekezdésétől eltérhessen, és – az ügyelet
során végzett munka szokásos időtartamának alapulvételével –
meghatározhassa az egy ügyeletre eső, az Mt. 127. § (4)-(5)
bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.
Az Alkotmánybíróság fentebb már kifejtette, hogy személyek
közötti diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha a jogalkotó
valamely személyt vagy embercsoportot más, azonos helyzetben
lévő személyekkel vagy embercsoporttal történt
összehasonlításban kezel hátrányosabb módon. Az Mt. 13. § (3)
bekezdése alapján a kollektív szerződés, illetve a felek
megállapodása a munkaviszonyra meghatározott szabályoktól – ha
az Mt. másképp nem rendelkezik – eltérhet. Ennek feltétele,
hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg. Mivel
az Mt. 13. § (3) bekezdése alapján a kollektív szerződés a
törvényi szabályozásnál hátrányosabb szabályokat nem állapíthat
meg, így az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjainak
rendelkezéseinek alkalmazása az Alkotmány 70/A. § (1)
bekezdésébe tiltott hátrányos megkülönböztetést az egészségügyi
ágazatban sem nem teszi lehetővé. Ha a kollektív szerződés a
törvényi szabályozásnál kedvezőtlenebb feltételeket állapítana
meg, akkor az Mt. 13. § (4) bekezdése alapján a kollektív
szerződés semmis lenne. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt
e vonatkozásában elutasította.
b) Az indítványozó szerint az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és
f) pontjainak rendelkezései sértik az Alkotmány 70/B. § (2) és
(4) bekezdéseit. Az Mt. 117/A. § (2) bekezdése alapján az
egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön törvényben – amely
jelen esetben az Eüttv. – meghatározott ügyeleti, készenléti
feladatok ellátásában résztvevő munkavállaló esetében kollektív
szerződés az Mt. 119. § (6) bekezdésétől eltérhet, és – az
ügyelet során végzett munka szokásos időtartamának
alapulvételével – meghatározhatja az egy ügyeletre eső, az Mt.
119. § (3)-(6) bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-
időtartamot, illetve az Mt. 127. § (5) bekezdésétől eltérhet,
és – az ügyelet során végzett munka szokásos időtartamának
alapulvételével – meghatározhatja az egy ügyeletre eső, az Mt.
127. § (4)-(5) bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-
időtartamot.
Az Alkotmány 70/B. § (2) bekezdése szerint „(…) az egyenlő
munkáért mindenkinek bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő
bérhez van joga.” (1086/B/1990/3. AB határozat, ABH 1991, 749,
750.) Ez azt jelenti, hogy a közalkalmazott munkájáért járó
bére tekintetében semmilyen hátrányos megkülönböztetést ne
szenvedjen. Az állam a bérezésnek csupán a garanciális
szabályait határozza meg. Az Alkotmány 70. § (4) bekezdése
pedig a pihenéshez, a szabadidőhöz és a fizetett szabadsághoz
való jogot deklarálja.
Az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és f) pontjai alapján az egy
ügyeletre eső átlag-időtartamot a kollektív szerződés
meghatározhatja. Ezek a rendelkezések közvetlenül nem érintik
az Alkotmány 70/B. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott
alkotmányos jogokat, e jogok megsértése a kollektív szerződés
rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.
Az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és f) pontjai és az Alkotmány
70/B. § (2) és (4) bekezdése között alkotmányjogilag
értékelhető összefüggés nem állapítható meg. Az
Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az érdemi
alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását
eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság az Mt. 117/A. § (2)
bekezdés b) és f) pontjai alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt ezekben
a vonatkozásokban is elutasította.
c) Az Mt. 117/B. § (3) bekezdése nem kogens, hanem
diszpozitív szabály, amely csak lehetővé teszi, hogy a
munkáltató és a munkavállaló – kétoldalú, kölcsönös –
megállapodása alapján a teljes munkaidő mértéke legfeljebb napi
tizenkét, legfeljebb heti hatvan órára emelhető, ha a
munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el, vagy a
munkáltató, illetve a tulajdonos közeli hozzátartozója [Mt.
139. § (2) bekezdés]. E szabályból nem következik, hogy az
indítványozó által kifogásolt készenléti jellegű munkakörben
kötelezően a hátrányosabb munkaidő mértéket kell alkalmazni,
hanem csak lehetőség, ha a felek akarategyezőséggel ebben
állapodnak meg. Továbbá egy munkajogi védelmi korlátot is állít
e törvényi rendelkezés, mert a teljes munkaidő mértéke
akarategyezőség esetén, a felek megállapodásával sem emelhető
napi tizenkét, illetve heti hatvan óránál feljebb, ami a
munkavállalót védi a munkáltatóval szemben. Az Alkotmánybíróság
az Mt. 117/B. § (3) bekezdésének vizsgálatakor az Alkotmány
70/A. § (1) bekezdését sértő hátrányos megkülönböztetést nem
állapított meg, azért az indítványt e vonatkozásában is
elutasította.
d) A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontja alapján az
egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön törvényben
meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában részt
vevő közalkalmazott esetében az Mt. 119. §-ának (6)
bekezdésétől a miniszter vagy kollektív szerződés eltérhet, és
– az ügyelet során végzett munka szokásos időtartamának
alapulvételével – meghatározhatja az egy ügyeletre eső, az Mt.
119. § (3)-(6) bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-
időtartamot, illetve az Mt. 127. § (5) bekezdésétől a miniszter
vagy kollektív szerződés eltérhet, és – az ügyelet során
végzett munka szokásos időtartamának alapulvételével –
meghatározhatja az egy ügyeletre eső, a rendkívüli munkavégzés
éves mértéke szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.
Ez az indítványozók álláspontja szerint sérti az Alkotmány
70/B. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott egyenlő munkáért
egyenlő bér elvét, illetve a pihenéshez való jogot.
A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontja alapján az egy
ügyeletre eső átlag-időtartamot ágazat tekintetében a
miniszter, vagy adott munkahelyen a kollektív szerződés
meghatározhatja. Ezek a rendelkezések közvetlenül nem érintik
az Alkotmány 70/B. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott
alkotmányos jogokat, e jogok esetleges megsértésének
megállapítása a miniszteri rendelet, illetve a kollektív
szerződés rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.
A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontja és az Alkotmány
70/B. § (2) és (4) bekezdése között alkotmányjogilag
értékelhető összefüggés nem állapítható meg. Az
Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az érdemi
alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását
eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság a kifogásolt szabályok
megsemmisítésére irányuló indítványokat ezekben a
vonatkozásokban is elutasította.
e) A Kjt. 59. § (4) bekezdés c) pontja a másik indítványozó
szerint az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében szabályozott
pihenéshez, a szabadidőhöz és a fizetett szabadsághoz való
alkotmányos jogot sérti. A Kjt. 59. § (4) bekezdés c) pontja
alapján közalkalmazott esetében az Mt. 123. §-ának (2)
bekezdésétől eltérően, kollektív szerződés vagy a felek
megállapodása legalább nyolc óra napi pihenőidő biztosítását
írhatja elő. Az Mt. 123. § (2) bekezdése alapján kollektív
szerződés – az Mt. 127. § (6) bekezdése c) pontjában
meghatározott munkavállaló kivételével – a napi munkájának
befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy
óra pihenőidőt biztosítani rendelő általános szabálytól
eltérően legalább nyolc óra pihenőidő biztosítását írhatja elő
a készenléti jellegű munkakörben, a megszakítás nélküli,
illetve a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá az
idénymunkát végző munkavállaló esetében. A Kjt. indítvánnyal
támadott rendelkezése ezt a lehetőséget kiterjeszti az Mt.
hivatkozott rendelkezésében meghatározott kollektív szerződésen
túl a felek megállapodására is.
A Kjt. 59. § (4) bekezdés c) pontja nem kogens, hanem
diszpozitív szabály, amely csak lehetővé teszi, hogy kollektív
szerződés vagy a felek megállapodása az Mt. általános
szabályától (tizenegy óra pihenőidő) eltérően nyolc óra
pihenőidőt állapítson meg. Mind a kollektív szerződés, mind a
felek megállapodása akarategyezőségen alapuló, kölcsönös
akaratnyilatkozat. A diszpozitív szabály egyben a
közalkalmazott pihenőidejének védelmét is jelenti, mert a
törvénytől eltérő megállapodás esetén sem lehet nyolc óránál
kisebb mértékű pihenőidő biztosítását kikötni. Ha a kollektív
szerződés vagy a felek megállapodása a törvényi szabályozásnál
kedvezőtlenebb feltételeket állapítana meg, akkor az Mt. 13. §
(4) bekezdése alapján a kollektív szerződés, illetve a felek
megállapodása semmis. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a
Kjt. 59. § (4) bekezdés c) pontja ennek megfelelően nem
ellentétes az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésének
rendelkezésével, ezért az indítványt e vonatkozásában
elutasította.
f) A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontjainak
rendelkezéseit a másik indítványozó is az Alkotmány 70/B. § (3)
bekezdéseivel ellentétesnek véli. Az Alkotmány 70/B. § (3)
bekezdése szerint minden dolgozónak joga van olyan
jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és
minőségének.
A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontja alapján az egy
ügyeletre eső átlag-időtartamot az egészségügyi ágazat
tekintetében a miniszter, vagy adott munkahelyen a kollektív
szerződés meghatározhatja. Ezek a rendelkezések közvetlenül nem
érintik az Alkotmány 70/B. § (3) bekezdésében meghatározott
alkotmányos jogot, e jog esetleges megsértésének megállapítása
a miniszteri rendelet, illetve a kollektív szerződés
rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.
A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontja és az Alkotmány
70/B. § (3) bekezdése között alkotmányjogilag értékelhető
összefüggés nem állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata szerint az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya
az indítvány elutasítását eredményezi, ezért az
Alkotmánybíróság a kifogásolt szabályok megsemmisítésére
irányuló indítványokat ezekben a vonatkozásokban is
elutasította.
g) A Kjt. 76. § (3) bekezdése alapján a miniszter az
egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön törvényben
meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátása érdekében
az Mt. 146-149. §-ában meghatározottaktól eltérő szabályokat
állapíthat meg. Az indítványozó álláspontja szerint e
rendelkezés sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését. Az
Eüttv. 93. § (1) határozza meg az ügyeleti rendszer feladatát,
és a (2) bekezdés pedig az ügyeleti ellátás célját.
Az Alkotmánybíróság fentebb már kifejtette, hogy személyek
közötti diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha a jogalkotó
valamely személyt vagy embercsoportot más, azonos helyzetben
lévő személyekkel vagy embercsoporttal történt
összehasonlításban kezel hátrányosabb módon. A diszkrimináció a
Kjt. 76. § (3) bekezdésében meghatározott jogalkotási
felhatalmazásra nem állapítható meg, közvetlenül nem érinti az
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott hátrányos
megkülönböztetés tilalmát, e tilalom esetleges megsértésének
megállapítása a törvényi felhatalmazás alapján megalkotott
külön jogszabály rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.
A Kjt. 76. § (3) bekezdése és az Alkotmány 70/A. § (1)
bekezdése között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem
állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány
elutasítását eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság a
kifogásolt szabályok megsemmisítésére irányuló indítványokat
ezekben a vonatkozásokban is elutasította.
6. Egy indítványozó az Mt. 117/A. § (2) bekezdés f)
pontjának, a 119. § (6) bekezdésének, a 127. § (5)
bekezdésének, a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának és az 59.
§ (4) bekezdés b) és f) pontjának rendelkezéseit az Alkotmány
54. § (1) bekezdésébe, továbbá az Mt. 117/A. § (2) bekezdés f)
pontjának, a 119. § (6) bekezdésének, a 127. § (5)
bekezdésének, a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontjának
rendelkezéseit az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésébe ütközőnek
tartja és ezért kérte azok alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését.
a) Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az
ilethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet
önkényesen megfosztani. „Az Alkotmánybíróság az emberi
méltósághoz való jogot az ún. »általános személyiségi jog«
egyik megfogalmazásának tekinti. A modern alkotmányok, illetve
alkotmánybírósági gyakorlat az általános személyiségi jogot
különféle aspektusaival nevezik meg: pl. a személyiség szabad
kibontakoztatásához való jogként, az önrendelkezés
szabadságához való jogként, általános cselekvési szabadságként,
avagy a magánszférához való jogként. Az általános személyiségi
jog »anyajog«, azaz olyan szubszidiárius alapjog, amelyet mind
az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok minden esetben
felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére, ha az adott
tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem
alkalmazható.” [8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42,
44.]
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Mt. 117/A. § (2)
bekezdés f) pontjának, a 119. § (6) bekezdésének, a 127. § (5)
bekezdésének, a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának és az 59.
§ (4) bekezdés b) és f) pontjának rendelkezései esetében van
olyan nevesíthető alapjog, amely alkalmazható, továbbá a
támadott rendelkezések és az Alkotmány 54. § (1) bekezdése
között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem állapítható
meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az érdemi
alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását
eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság az Mt. 117/A. § (2)
bekezdés f) pontja, a 119. § (6) bekezdése, a 127. § (5)
bekezdése, a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontja és az 59. § (4)
bekezdés b) és f) pontja alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt e
vonatkozásban elutasította.
b) Az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerint: „A Magyar
Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális
biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság
és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a
megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.” E rendelkezés
a szociális biztonságról, a megélhetéshez szükséges anyagi
ellátásra való jogosultságról szól, amely ellátáshoz való jogot
a Magyar Köztársaság a társadalombiztosítás útján és szociális
intézmények rendszerével valósítja meg. „E rendelkezésben
foglaltak általános jelleggel nevesítik az államnak a polgárok
szociális biztonsága tekintetében fennálló kötelezettségeit, de
nem jelentenek alanyi jogot egy bizonyos meghatározott
jövedelem megszerzéséhez, vagy életszínvonal fenntartásához.”
(2093/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 546, 547.)
Az indítványozó által támadott rendelkezések nem a szociális
ellátásokról, hanem az egészségügyi ellátásról szólnak, s ezen
belül az ügyelet és készenlét szabályozását tartalmazzák. Az
Mt. 117/A. § (2) bekezdés f) pontja, a 119. § (6) bekezdése, a
127. § (5) bekezdése, a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontja
és az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése között alkotmányjogilag
értékelhető összefüggés nem állapítható meg. Az
Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az érdemi
alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását
eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság az Mt. 117/A. § (2)
bekezdés f) pontja, a 119. § (6) bekezdése, a 127. § (5)
bekezdése, a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontja
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványt e vonatkozásban is elutasította.
7. Az egyik indítványozó álláspontja szerint az Mt. 129. §
(7) bekezdése a munkaviszonyok vonatkozásában az alapjogok
védelmét ellátandó feladatának nem tesz eleget, és ezért sérti
az Alkotmány 70/B. § (2)-(4) bekezdéseit, illetve az Mt. 128. §
(2) bekezdése és 129. § (7) bekezdése diszkriminatív és sérti
az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését. Az Mt. 129. § (7)
bekezdését egy másik indítványozó is diszkriminatívnak és
alkotmányellenesnek véli.
Az indítványozók szerint az Mt. 129. § (7) bekezdése a
munkaviszonyok vonatkozásában az alapjogok védelmét ellátandó
feladatának nem tesz eleget. Az Mt. sérelmezett szabályozása az
egészségügyi tevékenységet végző munkavállalók esetében az
ágazatra vonatkozó külön törvényi szabályozást tesz lehetővé.
Ennek alkalmazása közvetlenül nem érinti az Alkotmány 70/B. §
(2)-(4) bekezdéseiben foglalt jogok korlátozását, e jogok –
esetleges – sérelme az Mt. 129. § (7) bekezdésében
meghatározott külön törvény rendelkezéseinek vizsgálatával
lehetséges.
Az Mt. 128. § (2) bekezdése alapján a rendkívüli
munkavégzéssel kapcsolatos, az Mt. 128. § (1) bekezdésében
rögzített feltételek részletes szabályait a közoktatásra és az
egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabály az ágazat
tekintetében meghatározhatja. Ez a rendelkezés és az Mt. 129. §
(7) bekezdése közvetlenül nem érinti az Alkotmány 70/A. § (1)
bekezdésében meghatározott hátrányos megkülönböztetés tilalmát,
e tilalom esetleges megsértésének megállapítása az Mt. 128. §
(2) bekezdésében és a 129. § (7) bekezdésében meghatározott
külön jogszabályok rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.
Az Mt. 129. § (7) bekezdése és az Alkotmány 70/B. § (2)-(4)
bekezdései, valamint az Mt. 128. § (2) bekezdése, a 129. § (7)
bekezdése és az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése között
alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem állapítható meg.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az érdemi
alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását
eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság a kifogásolt szabályok
megsemmisítésére irányuló indítványokat ezekben a
vonatkozásokban is elutasította.
8. Egy indítványozó szerint az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b),
e) és f) pontjai, a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontjai
sértik az Alkotmány 8. § (2) bekezdését, mert az indítvánnyal
támadott rendelkezések a szabályozás kereteinek meghatározása
nélkül adnak felhatalmazást a miniszternek, valamint teszik
lehetővé a kollektív szerződéseknek, hogy a munkavállalóknak az
Alkotmány 70/B. § (2) és (4) bekezdésében, a 70/D. § (1)
bekezdésében és a 70/E. § (1) bekezdésében biztosított
alapjogait korlátozzák azáltal, hogy a munkahelyen töltendő
időnek csak egy részét ismerik el munkaidőnek.
A Jat. 15. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jogszabály
alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a
felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. Az Mt. és a
Kjt. hivatkozott rendelkezései végrehajtási jogszabály
megalkotására adnak felhatalmazást, meghatározva a
felhatalmazás jogosultját, tárgyát és a szabályozás kereteit a
törvényi rendelkezésekre figyelemmel. Az Alkotmány –
indítványozó által hivatkozott – 8. § (2) bekezdése alapján az
alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat
törvény állapítja meg.
Az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjai, a Kjt. 59.
§ (4) bekezdés b) és f) pontjai és az Alkotmány 8. § (2)
bekezdése között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem
állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány
elutasítását eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság a
kifogásolt szabályok megsemmisítésére irányuló indítványokat
ezekben a vonatkozásokban is elutasította.
9. a) Az egyik indítványozó kérte az R3. 13. § (1) bekezdés
b) pontja és (3) bekezdése megsemmisítését is, mert a támadott
rendelkezések alapján – véleménye szerint – a munkáltató az
ügyeletes orvos ügyeleti munkáját korlátlanul növelheti a
hasonló profilú osztályok ügyeleti feladatainak összevonásával
és egyetlen orvosra bízásával. Álláspontja szerint a „hasonló
profilú” jogszabályi kategória teljesen bizonytalan, a
munkáltató értelmezésétől függ, és a normaszöveg nem egyértelmű
volta az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott
jogállamból eredő jogbiztonságot elvét sérti.
„A Jat. 18. §-ának (2) bekezdése értelmében a jogszabályokat a
magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan és
közérthetően kell megszövegezni. Pusztán az a tény, hogy
valamely jogszabályi rendelkezést többféleképpen lehet
értelmezni, nem szükségképpen jelenti a Jat. idézett
szabályának megsértését. A leggondosabb jogszabályszerkesztés
és jogszabály előkészítés mellett is előfordulhatnak ugyanis a
gyakorlatban jogszabályértelmezési nehézségek, amelyeket
általában a jogalkotói vagy jogalkalmazói jogszabályértelmezés
eszközeivel kell felszámolni. Ugyanez az irányadó arra az
esetre, ha valamely rendelkezés kétségtelenül nem áll
összhangban a Jat. idézett szabályával, de a
jogszabályértelmezés révén gondoskodni lehet a szóban forgó
jogszabály helyes alkalmazásáról. Amennyiben tehát egy törvény
valamely rendelkezése nem felel meg a Jat. 18. § (2)
bekezdésében megfogalmazott követelménynek, ez önmagában véve
még nem jelent alkotmányellenességet. Alkotmánysértésnek csak
az minősül, ha a sérelmezett jogszabály tartalma olyan
mértékben homályos, vagy rendelkezései olyannyira
ellentmondásosak, hogy a tisztázatlanság feloldására a
jogszabályértelmezés már nem elegendő, s a jogalkotási
fogyatékosság az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált
jogállamiság szerves részét alkotó jogbiztonság sérelmét idézi
elő.” (1263/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 672, 673-674.)
Az R3. 13. § (3) bekezdésében a „hasonló profilú osztály”
rendelkezés vizsgálata során az Alkotmánybíróság ilyen jellegű
alkotmányellenességet nem állapított meg. Ezért az
Alkotmánybíróság az indítványt e részében elutasította.
b) Az indítványozó szerint az R3. támadott rendelkezései
sértik az Alkotmány 70/B. § (2)-(4) bekezdéseit is. Az R3. 13.
§ (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése az ügyeleti ellátást
– amennyiben több azonos vagy hasonló profilú osztály működik
az egészségügyi szolgáltatónál – összevont osztályos ügyelet
(mátrix rendszer) szervezésével is lehetővé teszi. Az a
szabályozás az ügyelet ellátásának módjára vonatkozik, ennek
alkalmazása nem érinti a rendkívüli munkavégzés időtartamát és
annak díjazását, ezért e rendelkezések és az Alkotmány 70/B. §
(2)-(4) bekezdései között alkotmányjogilag értékelhető
összefüggés nem állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata szerint az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya
az indítvány elutasítását eredményezi [35/1994. (VI. 24.) AB
határozat, ABH 1994, 197, 201.; 698/B/1990. AB határozat, ABH
1991, 716-717.; 108/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 523-524.;
141/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 584, 586.; 743/B/1993. AB
határozat, ABH 1996, 417-418.; 720/B/1997. AB határozat, ABH
1998, 1005, 1007.; 575/B/1992. AB határozat, ABH 1999, 456-460.
stb.], ezért az Alkotmánybíróság a kifogásolt szabályok
megsemmisítésére irányuló indítványt ezekben a vonatkozásokban
is elutasította.
10. Egy másik indítványozó mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megállapítását is kérte az
Alkotmánybíróságtól, mivel „az Országgyűlés, illetve a Kormány
a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát
elmulasztotta, amennyiben nem alkotta meg a munkaidő és a
pihenőidő egészségügyi ágazatra vonatkozó, az Európai Unió
jogforrásaival és a magyar Alkotmánnyal összhangban lévő
jogszabályait” és ezzel az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
eredő jogbiztonság követelményét sértve alkotmányellenességet
idézett elő. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. § (1) bekezdése értelmében
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó szerv a jogszabályi
felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
ezzel alkotmányellenességet idézett elő. A két feltételnek
tehát: a jogalkotó mulasztásának és az ennek folytán előidézett
alkotmányellenes helyzetnek együttesen kell fennállnia.
[22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.;
1395/E/1996. AB határozat, ABH, 1998, 667, 669.; 35/1999. (XI.
26.) AB határozat; ABH 1999, 310, 317.; 6/2001. (III. 14.) AB
határozat, ABH 2001, 93, 103.; 49/2001. (XI. 22.) AB határozat,
ABH 2001, 351, 355.]
A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség egyik esete,
ha a jogalkotó nem megfelelő tartalommal szabályozott és
ezáltal keletkezett alkotmányellenes helyzet [15/1998. (V. 8.)
AB határozat, ABH 1998, 132, 138.; 4/1999. (III. 31.) AB
határozat, ABH 1999, 52, 63.]. Az indítványozó a mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenességet arra alapította, hogy az
Mt., a Kjt. és az R2. hatályos, támadott rendelkezései nem
felelnek meg az Irányelvnek.
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott
jogállamiságból következő jogbiztonság számos követelményt
támaszt a jogalkotással szemben, így – többek között – annak
biztosítását, hogy a jog egésze is világos, egyértelmű,
működését tekintve kiszámítható és előrelátható legyen [9/1992.
(I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]. Az Alkotmánybíróság
gyakorlata szerint „meghatározott életviszonyok, illetőleg
tényállások ellentétes – vagy az értelmezéstől függően
ellentétes – (…) rendezése önmagában nem jelent
alkotmányellenességet. Az ilyen rendezés alkotmányellenessé
csak akkor válik, ha az egyben az Alkotmány valamely
rendelkezésének a sérelmével is együtt jár, vagyis, ha az
ellentétes tartalmú szabályozás anyagi alkotmányellenességhez
vezet, tehát például ha a rendelkezések valamelyike meg nem
engedett diszkriminációt, egyéb alkotmányellenes helyzet
megteremtését, vagy alkotmányos alapjog korlátozását
eredményezi”. [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH 1991, 175,
176.]
Az indítványozó beadványában – az Alkotmány 2. § (1)
bekezdésén kívül – e vonatkozásban nem jelölt meg olyan
alkotmányos rendelkezést, amellyel a hazai szabályozás
ellentétben állna. „Az Alkotmánybíróság szerint anyagi
alkotmányellenesség hiányában, pusztán az Alkotmány 2. § (1)
bekezdéséből nem állapítható meg alkotmányellenes helyzetet
eredményező jogalkotói feladat elmulasztása.” (1053/E/2005. AB
határozat, ABK 2006. június 498, 500.)
Mivel az Alkotmánybíróság az Alkotmány 2. § (1) bekezdése
alapján nem tartotta megállapíthatónak az indítványozó által
hiányolt konkrét jogalkotási kötelezettség elmulasztásában
megnyilvánuló alkotmányellenességet, ezért az erre irányuló
indítványt elutasította.
11. Az egyik indítványozó az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló Egyezménynek (Római Egyezmény) 8.
cikkének – amely szerint mindenkinek joga van arra, hogy magán-
és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák
– megsértését látta abban, hogy az egészségügyi dolgozók
szabadidejét a munkáltatók törvényben nem meghatározott ok
alapján az R1.-ben korlátozták és ezért az R1. nemzetközi
szerződésbe ütközésének vizsgálatát kérte. (Az Alkotmánybíróság
eljárása során észlelte, hogy az indítvány benyújtását követően
az indítványozó által támadott R1. rendelkezéseit hatályon
kívül helyezte az R2. Az R1. indítvánnyal támadott
rendelkezéseit az R2. tartalmazza. Mivel az R2. nem
változtatott a sérelmezett rendelkezések alkotmányosságával
összefüggésben felvetett kérdéseken, az Alkotmánybíróság az
eljárását az R2. vonatkozásában folytatta le.)
Az Alkotmánybíróság az Abtv. 20. §-a szerint az arra jogosult
indítványa alapján jár el. Az Abtv. 21. § (3) bekezdése
értelmében az Abtv. 1. § c) pontja szerinti eljárást csak
meghatározott szervek, illetve személyek kezdeményezhetik. Az
Alkotmány 7. § (1) bekezdése sérelme miatt a jogszabály vagy az
állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe
ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást csak az Abtv. 21. §
(3) bekezdésében meghatározottak indítványozhatják. Az Abtv.
hivatkozott rendelkezése szerint az indítványozó a Római
Egyezmény vonatkozásában a nemzetközi szerződésbe ütközés
megállapítására irányuló eljárás kezdeményezésére nem jogosult.
A másik indítványozó az Mt. 117/A. § (2) bekezdésének b) és f)
pontja, a 119. § (6) bekezdése, a 127. § (5) bekezdése, a Kjt.
59. § (2) bekezdésének b) pontja, az 59. § (4) bekezdésének b)
és f) pontja, valamint az R2. 12. § (5) és (6) bekezdései és a
12/A. § (1) és (2) bekezdései alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmány 7. § (1)
bekezdésének sérelmére hivatkozással. Az utóbbi indítványozó
szerint az Alkotmány 2/A. § (1) bekezdése értelmében az Európai
Közösségek alapító szerződései nemzetközi szerződésnek
minősülnek, és a Római Szerződés képezi a jogalapját az
Irányelvnek.
Az Alkotmánybíróság az 1053/E/2005. AB határozatában
megállapította, hogy az Európai Közösségek alapító és módosító
szerződései az Alkotmánybíróság hatáskörének szempontjából nem
nemzetközi szerződések (ABK 2006. június 498, 500.), e
szerződések, mint elsődleges jogforrások és az Irányelv, mint
másodlagos jogforrás közösségi jogként a belső jog részei,
mivel a Magyar Köztársaság 2004. május 1-jétől az Európai Unió
tagja. Az Alkotmánybíróság hatáskörének szempontjából a
közösségi jog nem minősül az Alkotmány 7. § (1) bekezdésében
meghatározott nemzetközi jognak. Az indítványozó a nemzetközi
szerződésbe ütközés vizsgálatára irányuló kérelmében – az
Irányelven kívül – nem jelölt meg más, nemzetközi szerződésnek
minősülő szerződést.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az indítványokat
visszautasította.
12. Az alkotmánybírósági eljárás ideje alatt az egészségügy
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R4.)
1999. április 1-jével hatályon kívül helyezte az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.
3.) Korm. rendelet. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 1. §-a
értelmében – főszabályként – csak hatályban levő jogszabály,
illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányosságát
vizsgálja. Ez alól kivétel lehet, ha az eljárás az Abtv. 38. §-
a alapján bírói kezdeményezés vagy a 48. §-a alapján
alkotmányjogi panasz tárgyában folyik. Tekintettel arra, hogy
az indítvány nem tartozik ezek körébe, ezért az
Alkotmánybíróság az Ügyrend 31. § a) pontja alapján az R4.-gyel
kapcsolatban az eljárást megszüntette.
Az Alkotmánybíróság jelen határozatának Magyar Közlönyben
történő közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
Dr. Bihari Mihály
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Balogh Elemér Dr. Bragyova András
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Erdei Árpád Dr. Harmathy Attila
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Holló András Dr. Kiss László
alkotmánybíró előadó alkotmánybíró
Dr. Kovács Péter Dr. Kukorelli István
alkotmánybíró alkotmánybíró
Dr. Paczolay Péter
alkotmánybíró
Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása
Egyetértek a határozat rendelkező részében foglaltakkal.
Mivel azonban az ügyben igen fontos szerepet játszott a
93/104/EK irányelv tartalmához való viszony megítélése és az
indítványozók érvanyagában is hangsúlyozottan megjelent az a
megállapítás, hogy a hatályos jogi szabályozás nehezen tűnik
összeegyeztethetőnek ezzel, különösen azért, mivel ellentmond
az Európai Közösségek Bírósága (a továbbiakban Európai Bíróság)
által meghozott ítéleteknek, a határozat indoklásának a
rendelkező rész 1. és 8. pontját megalapozó részeit – a magam
részéről – az alábbiakkal egészítem ki.
I.
Az ügy összefüggései jól tanúsítják azt az összetettséget,
ahogyan a magyar jogrendszer a Magyar Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történt csatlakozása után összefonódik az ún.
európajogi (közösségi jogi) jogrendszerrel. Ennek alapján
nemcsak a konkrét probléma, az orvosi ügyeletek minősítése és
elszámolása szempontjából fontos az európajog magyar
jogrendszeri pozíciójának pontos meghatározása, hanem azért is,
mivel az ügyben tulajdonképpen az európajog bizonyos normáit
illetően az ún. közvetlen alkalmazhatóság jellemzőivel
találkozunk. Az ebből fakadó következmények levonására a
jogalkalmazásnak és a jogalkotásnak egyaránt fel kell
készülnie. Az ügy másik sajátossága pedig abban áll, hogy az
Európai Bíróságnak az indítványozók által in concreto is
hivatkozott ítélkezési gyakorlata az indítványok benyújtása
után továbbfejlődött s immár egyértelműen csak egyetlen
értelmezést tesz lehetővé. Azt, amelyet számos indítványozó
helyesen prognosztizált.
II.
Igen fontosnak tartom, hogy az Alkotmánybíróság – a jelen
ügyben is felidézett, az 1053/E/2005. AB határozatában –
kimondta, hogy „az Alkotmány 2/A. §-ában foglalt ún.
csatlakozási klauzula a Magyar Köztársaságnak az Európai
Unióban való tagállami részvétele feltételeit és kereteit,
valamint a közösségi jognak a magyar jogforrási rendszerbeli
helyét határozza meg” (ABK 2006. június, 498, 500.). A jelen
ügy összefüggései – nézetem szerint – világosan mutatják, hogy
milyen okszerű gyakorlati következmények fakadnak ebből,
mindenekelőtt az egyszersmind az európajogi
igazságszolgáltatási rendszer szerves részeként tevékenykedő
hazai bíróságokra. Mindez összeegyeztethető azzal, ahogy az
európai integrációs kötelezettségek teljesítéséről folyó viták
végső rendezési fórumának az Európai Unió intézményrendszerét,
míg a jogvitákat illetően pedig az Európai Bíróságot és nem
pedig az Alkotmánybíróságot tekintjük ennek.
III.
Az ügy érdemét illetően emlékeztetni kell arra, hogy a
93/104. irányelvet az Európai Bíróság – ahogyan erre több
indítványozó is hivatkozott – már értelmezte, a
következőképpen:
„1. A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993.
november 23-i 93/104/EK. tanácsi irányelvet úgy kell
értelmezni, hogy a kórházban való fizikai jelenléten alapuló,
az orvos által teljesített ügyeletet akkor is teljes egészében
az irányelv értelmében vett munkaidőnek kell tekinteni, ha a
munkavállaló szabadon pihenhet a munkavégzés helyén amikor
szolgálatára nincs szükség, és így ezzel ellentétes az olyan
tagállami szabályozás, amely pihenőidőnek minősíti az ilyen
ügyelet során azt az időszakot, amely alatt a munkavállaló nem
végzett tevékenységet.
2. A 93/104. irányelvet emellett úgy kell értelmezni, hogy
— az alapeljárásban szereplő körülmények esetén ellentétes az
irányelvvel az a tagállami szabályozás, amely szerint a
kórházban való fizikai jelenléten alapuló ügyelet esetében egy
kollektív szerződés, vagy egy kollektív szerződés alapján
kötött megállapodás lehetővé teszi, hogy az ügyeletnek csak
azon részét kompenzálják, amely alatt a munkavállaló
ténylegesen szakmai tevékenységet végzett;
— a 11 órás összefüggő napi pihenőidőnek a rendes munkaidőhöz
hozzáadódó ügyelet teljesítése miatti csökkentése csak akkor
eshet az irányelv 17. cikke (2) bekezdése 2.1. pontja c)
alpontjának i. alpontjában meghatározott eltérés alá, ha
megfelel annak a feltételnek, hogy egyenértékű kompenzáló
pihenőidőt biztosítanak a munkavállalónak közvetlenül az adott
munkavégzést követően.
— emellett a napi pihenőidő ilyen csökkentése semmikképpen
nem eredményezheti az irányelv 6. cikke által meghatározott
maximális heti munkaidő meghaladását.”
IV.
Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy az indítványok
benyújtása után az Európai Bíróság nemcsak több olyan ítéletet
hozott, amelyikben megerősítette a több indítványozó által
helyesen hivatkozott Jaeger-ügyben kimondottakat, de immár a
közvetlen alkalmazhatóság kinyilatkoztatása is megtörtént.
A 2005. december 1-jén meghozott C-14/04 sz., Abdelkader
Dellas c. Premier Ministre ügyben a francia Conseil d’État
által felterjesztett kérdésre adott előzetes állásfoglalásának
63. §-ában kimondta, hogy az „irányelvet úgy kell értelmezni,
hogy azzal nem fér össze az olyan tagállami szabályozás, ami a
szociális és egészségügyi szociális intézményekben a tényleges
munkavégzés kiszámítása érdekében az ügyben bemutatott [a
tényleges munkavégzést átalányszerűen vélelmező, az első 9
ügyeleti órában 3:1, majd a továbbiakban 2:1 szorzóra épülő –
KP] ekvivalencia-rendszert alkalmaz”. A 2006. szeptember 7-én a
C-484/04 sz., Bizottság c. Egyesült Királyság ügyben hozott
mtéletének 40. §-ában illetve az ítéletvégi tézisek 1.
bekezdésében az Európai Bíróság az irányelv 3. és 5. cikkeinek
értelmezését illetően hangsúlyozta, hogy ezek akkor
érvényesülnek, ha a „tényleges pihenés jogát biztosítják a
munkavállalóknak”. A 2006. március 16-án, a C-131/04 Robinson-
Steele/RD Retail Services Ltd ügyben hozott előzetes
állásfoglalásban az irányelv 7. cikk (1)-re utalva az Európai
Bíróság leszögezte, hogy nemcsak, hogy önmagában a túlmunkák
szerinti, ki nem vett szabadságok göngyölített elszámolása,
egyszerű munkabér formájában történő utólagos megfizetése a
szabadságos időszakban nem egyeztethető össze az irányelvvel,
de „olyan jogról van szó, amelytől még kontraktuális
megállapodással sem lehet eltérni” (52. § és ítéletvégi tézisek
1. bekezdés).
A legfontosabb azonban az, hogy a 2004. október 5-én a C-
397/01 sz. Pfeiffer-ügyben meghozott ítélet 120. §-ában illetve
az ítéletvégi tézisek 3. bekezdésében az Európai Bíróság
kijelentette, hogy az irányelv 6. cikk 2. pontját illetően [ami
azt tartalmazza, hogy „a tagállamok meghozzák a szükséges
intézkedéseket annak biztosítására, hogy (…) hétnapos
időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne
haladja meg a 48 órát”]: „a kérdéses rendelkezés az összes
feltételt teljesíti ahhoz, hogy közvetlen hatást gyakoroljon”.
V.
Ennek a tézisnek a kimondása valamelyest más fényben láttatja
az európajog alkotmánybírósági megítélésének kérdését. Nemcsak,
hogy el lehet ugyanis kerülni azt, hogy az európajogi
kötelezettségsértésről, mint alkotmánysértésről (illetve egyes
indítványozók szerint alkotmányos mulasztásról) nyilatkozzon
meg az Alkotmánybíróság, hanem közel kerültünk ahhoz, hogy
pusztán az adott, konkrét európajogi norma jogrendszeri
helyének megállapítása révén is eldőljön a jogvita.
Ez végső soron azt jelenti, hogy ilyenkor az Alkotmánybíróság
az Alkotmány 2/A. § értelmezéséről a 1053/E/2005. AB
határozatban (ABK 2006. június, 498.) említett „jogforrási
rendszerbeli helyet” értelmezi, az adott európajogi norma
vonatkozásában konkretizálja. Itt nem doktrinális definíció
meghirdetéséről lenne szó, hanem arról, hogy az
Alkotmánybíróság levonja az előtte levő ügyben a
következtetéseket. Az irányelvnek – ha azon kivételes
kategóriába tartozik, hogy közvetlenül alkalmazhatónak minősül
– végső soron ugyanaz a pozíciója, mint a szükségképpen, ex
lege közvetlenül alkalmazható rendeletnek, azaz alkotmány
alatti, törvényi szintű jogforrás, amely azonban lex specialis
gyanánt konfliktus esetében alkalmazási elsőbbséggel bír a
hazai törvénnyel szemben. Ennek a pozíciónak az is az okszerű
következménye, hogy a hazai rendeletekkel (kormányrendelettel,
miniszteri rendeletekkel) létre sem jön normakonfliktus, hanem
ott az európai irányelv (ha tehát rendelkezik a közvetlen
alkalmazhatóság sajátosságaival) a normahierarchia alapján
uralja a kormány- és miniszteri rendeletet.
VI.
Figyelemre érdemes, hogy az irányelv 17. cikkében foglalt
eltérési lehetőségek alkalmazása a kórházak esetében (17. cikk
2.1. c/i) a 6. cikkre nem vonatkozik és a 17. cikk 1. és 2 §-
aiban foglalt taxatív felsorolás szerint a contrario nem
vonatkozhat a 2. cikkben foglalt definíciókra, így a munkaidő
és a pihenőidő fogalmára. (Eszerint ti. „1. munkaidő: az az
időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkaadó
rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a
nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően; 2.
pihenőidő: az az időtartam, amely nem minősül munkaidőnek”.)
VII.
Nézetem szerint tehát éppen a támadott rendelkezések
problematikus elemei nem is alkalmazhatóak az Alkotmány 2/A. §
értelmében, így leegyszerűsíthető az Alkotmánybíróság előtti
problematika is. Ennek nyomán az indítványokban támadott
törvényi és rendeleti cikkek érdemi alkotmányellenességének
vizsgálata akár mellőzhető is lehetett volna, hiszen ezek – ha
következetesen végigvisszük a közvetlen alkalmazhatóság
szabályait – a közvetlenül alkalmazható európajogi normákkal
szemben nem is fejthetnek ki joghatást, szinte nem is léteznek.
Csak a közvetlenül alkalmazható európajogi normákkal nem
érintett részek tekintetében marad élő az ügy, ahol az
alkotmányossági vizsgálatot elengedhetetlen elvégezni. A
rendeletek közül az R2 érdemi alkotmányossági vizsgálata így –
nézetem szerint – nem is volt megkerülhetetlen, mivel az
valójában az irányelv immár világosan kimondott közvetlen
alkalmazhatósága miatt – az európajogi kötelezettségek
megsértése nélkül – nem alkalmazható.
VIII.
Másrészt pedig önmagában az a tény, hogy az Alkotmánybíróság
határozata számos indítványi elemet többnyire az érdemi
alkotmányi összefüggés hiánya miatt – általam is osztottan –
elutasított, nem garantálja, hogy a kérdéses jogszabályi részek
problémamentesek lennének. Függetlenül attól a ténytől, hogy az
indítványok elbírálása során Magyarországgal – és kettő
kivételével a többi uniós tagállammal – szemben a Bizottság
mulasztási eljárást kezdeményezett, a hazai rendes
igazságszolgáltatási hatóságok maguk is érvényesítik a
közvetlen alkalmazhatóság elve alapján a 93/104 irányelv ilyen
természettel rendelkező cikkeit a neki ellentmondó, az
indítványokban is érintett törvényekkel szemben. Ezt tette a
Legfelsőbb Bíróság is (BH2006.216: Legf. Bír. Pf.X.24.
705/2005.), amikor felülvizsgálati eljárásában helyben hagyta a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság másodfokú ítéletét. Ebben
felidézve azt, hogy a megyei bíróság hivatkozott a 93/104 sz.
irányelv tárgyában hozott egybevágó ítéletekre – mindenekelőtt
a Jaeger ügyre, Pfeiffer-ügyre – elutasította az alperes
indítványát, hogy az eljárás érdemét érintő hibát követett
volna el a megyei bíróság, amikor az európajog értelmezésekor
nem kért előzetes állásfoglalást az Európai Bíróságtól. A
tételeit az Alkotmány 2/A. §-ára alapító Legfelsőbb Bíróság
egyetértett a felperesek álláspontjával, hogy erre az utóbbira
azért nem volt szükség, „mivel az alkalmazandó jog világos, az
irányelv feltétel nélküli és pontos rendelkezést tartalmaz”.
Hasonlóan döntött – szintén orvosi ügyeleti ügyben – 2005.
január 27-én Spanyolország Legfelsőbb Bírósága is. (Tribunal
Supremo, Sala de lo Social) a Sindicato de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) c. el Servicio
Andaluz de Salud ügyben.)
IX.
Számos európai uniós tagállam szembesült az irányelvek
kapcsán az alkotmányos értékelhetőség kihívásával. Egy
lehetséges – s az európai jogi szakirodalomban élénk
visszhangot kapott – megközelítés az, amelyet a francia
alkotmány 88-1. §-ára építve – amely a magyar Alkotmány 2/A. §-
ának szövegére igen hasonlít – a francia Alkotmánytanács
alakított ki, jelentősen módosítva korábbi távolságtartó
álláspontján. Így, túl azon, hogy az irányelvek beépítése egy
ország jogrendszerébe az európajogból fakadó követelmény, a
francia Conseil Constitutionnel ezt egyenesen alkotmányos
követelménynek minősítette (Décision nş 2004-496 DC du 10 juin
2004), majd „a közösségi jogba szemmel látható ütközést” –
éppen egy irányelv esetében – elméletileg a maga részéről
megállapíthatónak tekintette (Décision n°2006-540 DC du 27
juillet 2006). Az utóbbi tétel azonban csak kiegészítette az
előbbinek az elsődleges tézisét, hogy a Conseil Constitutionnel
csak abban az esetben kíván alkotmányossági kontrollt
gyakorolni az irányelv végrehajtására szolgáló nemzeti
jogszabályok felett, ha az adott esetben már az alkotmányban
biztosított jogok közvetlen érintettsége merül fel. Ez a
megközelítés nagyjából megfelel az olasz alkotmánybíróság
gondolatmenetének is. A Corte Constituzionale egy közösségi
irányelvhez kapcsolódó 536/1995. sz. ügyben hozott végzésében
kimondta, hogy „az alkotmányossági vizsgálat lehetősége az
alapvető elvek és elidegeníthetetlen jogok megsértése esetén
áll fenn, másrészt azonban nem illetékes az [Alkotmány]bíróság
a közösségi norma értelmezésére – hacsak nem az abszolút
nyilvánvalóság („chiara evidenza”) esete áll fenn – és még
kevésbé várható el a felmerült értelmezési ellentmondás
megoldása az adott normát illetően, tekintettel arra, hogy a
minden tagállamra kötelező erejű értelmezést az Európai
Közösség Bíróságától kell kérni.” (Ordinanza 15-29 Dicembre
1995). Az osztrák Alkotmánybíróság a palackozott ásványvizek
ügyében egy nemzeti rendelet és egy irányelv ütközését úgy
oldotta fel, hogy kimondta „a belső jog irányelv-konform
értelmezésének az EK-szerződés 5. cikkéből [ti. a jelenlegi 10.
cikkből -KP] levezethető parancsa alapján (…) a nemzeti
bíróságok, amelyek közé az Alkotmánybíróság is tartozik,
kötelesek egy irányelv végrehajtása érdekében kibocsátott
nemzeti jogszabályt előbbinek a fényében és céljának
megfelelően értelmezni.” (VfGh Beschluss V 136/94-10, 12
Dezember 1995.) A német alkotmánybíróság az ún. európai
letartóztatási parancs ügyében 2004. március 1-én hozott 2 BvR
1570/03 sz. határozatának 81. §-ában fejtette ki azokat a
tételeket, amelyek az argumentum a contrario szabályt
figyelembe véve számára végső soron az európai irányelvek
kapcsán a közvetlen alkalmazhatóság feltételeinek vizsgálatát
és teljesülésük esetében a következmények megállapítását teszik
lehetővé. A Bundesverfassungsgericht szerint : „Az a tény, hogy
itt — összehasonlítva az Európai Közösség irányelveinek a
nemzeti jogba történő beépítésével -, különösen nagy a
felelősség azért, hogy a keretdöntés beépítése a nemzeti jogba
az alkotmánnyal összeegyeztethető legyen, abból a körülményből
fakad, hogy a kérdéses intézkedések az Európai Unió harmadik
pillérébe tartoznak. Az európai letartóztatási parancsról szóló
(…) keretdöntés az Unió másodlagos jogforrásai közé tartozik és
(…) sokban emlékeztet a nemzetek feletti közösségi jog
irányelvére. A keretdöntés azonban nem bír közvetlen
alkalmazhatósággal. Amikor a tagállamok úgy döntöttek, hogy az
Európai Unió Szerződésében a közvetlen alkalmazhatóságot
kizárják, azt akarták megakadályozni, hogy az Európai
Közösségek Bíróságának az irányelvek közvetlen
alkalmazhatóságáról kiépített esetjogát úgy is lehessen
értelmezni, hogy az a keretdöntésekre is vonatkozik.”
X.
A jelen ügy egyik igen érdekes tanulsága, hogy az indítvány
által is támadott R2.-nek az Alkotmánybíróság stabil ítélkezési
gyakorlatát követő megsemmisítése illetve az európajogi
kötelezettségeknek megfelelően és – nézetem szerint – az
Alkotmány 2/A. §-ából is levezethetően és az Abtv-vel is
összeegyeztethetően annak tényszerű megállapítása, hogy az R2.
a 93/104. irányelvvel illetve az immáron, az indítványok
benyújtása óta annak helyébe lépett 2003/88 irányelvvel szemben
meghajlik (azaz nem alkalmazható, tehát végső soron a
normakonfliktus automatikusan megoldódik) a konkrét ügyre
vonatkoztatható joghatást illetően már alig térnének el
egymástól.
Budapest, 2006. december 12.
Dr. Kovács Péter
alkotmánybíró
A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.
Dr. Kiss László
előadó alkotmánybíró
. |